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經(jīng)濟糾紛標準精選(九篇)

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經(jīng)濟糾紛標準

第1篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

【關鍵詞】綠色施工;裝修工程;施工管理

在裝修施工過程中堆場飛灰飄塵、粉塵的排放、運輸?shù)倪z撒、建筑垃圾殘土到處堆棄,油漆和涂料以及化學品的處理不當導致泄漏裝修過程中甲醛苯超標排放等都將對環(huán)境及人體健康造成了不利影響,開展綠色施工技術的基礎性研究,探索實現(xiàn)綠色施工的方法和途徑,為在建筑裝修施工中推廣綠色施工技術、推行綠色施工評價奠定基礎,實施推廣綠色施工標準化管理有著極為鮮明的現(xiàn)實意義。如何確保施工企業(yè)從領導層到基層管理人員及工人能夠牢記綠色施工,強化具體綠色施工技術的應用與推廣,進行環(huán)境保護,提高施工企業(yè)投標競爭力,成為我們管理人員要探討分析的地方。

1 綠色施工理念

2 工程概況

某高端小區(qū)1幢1、3單元室內(nèi)精裝修工程,裝飾面積為13000平方米,工程合同造價為3947.9978萬元,工程于2011年10月31日開工施工,2012年9月30日竣工,實際工期335日歷天。工程質(zhì)量等級為合格級,安全無事故工地。本工程屬高級民用建筑,建筑物的使用功能完備,同時也是市節(jié)能辦重點示范工程,根據(jù)建設單位及節(jié)能辦的具體要求,我公司根據(jù)實際情況對如何做好裝修綠色施工提出如下幾個方面的施工技術要點(關鍵點)并將采取一些針對性的技術措施和控制方法,確保本工程綠色施工優(yōu)質(zhì)按期地完成。

3 具體措施

3.1 網(wǎng)絡與機算機應用與技術管理

我司在項目管理中,利用機算機軟件對設計圖紙電子文件,進行施工圖紙二次深化設計、加工安裝詳圖設計、工程量的計算、施工資料的制作、竣工圖繪制或修改。圖紙二次深化設計:現(xiàn)場墻、地面實際尺寸進行(規(guī)范與實際結(jié)合)編排具體分格線,高效、快速、準確有效結(jié)果,減少了勞動力和縮短工期,提高生產(chǎn)成效。建立數(shù)學計算模型,精確計算各種造型,利用立體三維坐標定位和預留變形量以及飾面板的尺寸、對曲率和角度,提供正確下料數(shù)據(jù)(供生產(chǎn)廠商定模、加工、計算提供方便)成型尺寸和曲率進行精確算據(jù)。

3.2 新型設備應用及技術創(chuàng)新

3.2.1 裝備新型測量儀器設備

LTA200L激光標線儀在工程測量放線中使用非常便捷。它可以由生產(chǎn)工人直接操作和使用,標線儀廣泛應用在冶金鋼板切割、石材切割、木材切割、機器視覺等領域,減少了工人的勞動強度,投射出激光線寬度控制在6mm以內(nèi),提高了工作效率和剪切精度。在切割大理石過程中指示線不明確會切割不齊,且刀具冷卻液會覆蓋人工標示線,采用激光標示線有效避免了這個缺點。

紅外測距儀是一種測量儀器,不用尺子就可以測量建筑物室內(nèi)外的高度、長度和寬度以及自動計算面積、體積。工程測量放線中使用非常便捷。生產(chǎn)工人直接操作和使用,一則減少勞動力的強度。二則提高準確效,三則節(jié)省時間。更為鋼重要的是可以在頂部、墻面、地面和空間部位標出垂直線條;改變了以前用線垂、卷尺的低效率、低精度。

3.2.2 新型氣泵、噴槍和皮刮膩子工具

噴筆是使用壓縮空氣將模型漆噴布在所需裝飾面的上色效果;涂料能均勻的涂在裝飾表面上,能噴出漂亮的迷彩及效果,利用噴筆上色可節(jié)省大量的時間。產(chǎn)品可廣泛適用于:各種建筑藝術美術繪圖、美術工藝品的制作、模型制作的噴涂、室內(nèi)墻繪裝潢等能噴出五顏六色的迷彩及效果,噴涂可節(jié)省大量的時間。

3.3 材料回收重復使用

制定材料進場、保管、出庫計劃和管理制度。合理使用材料,減少廢料率,建立可再生廢料的回收管理辦法。裝飾裝修產(chǎn)生的廢料、各種包裝材料和其他廢棄物等。我單位將施工、拆除和場地清理產(chǎn)生的廢棄物進行分類處理,將其中可直接再利用或可再生的材料進行分類回收、再利用。減少運輸過程中材料的損耗率,加強施工過程材料的利用率。注意維護周轉(zhuǎn)材料,延長自有周轉(zhuǎn)材料使用壽命。對租賃的周轉(zhuǎn)材料精確計算使用天數(shù),不需用時及時退回?;厥绽檬┕み^程中產(chǎn)生的建筑可再利用材料。

3.4 節(jié)約水資源

3.4.1 施工中節(jié)水

做好宣傳教育,在工人進場教育,生產(chǎn)例會上強調(diào)節(jié)水的重要性,加強節(jié)水宣傳,在各用水點設節(jié)水標志,提高大家節(jié)水意識。制定節(jié)水指標,并按期考核。

制定切實可行的施工節(jié)水方案和措施,加強施工用水管理,盡量回收利用水資源;制訂計劃,嚴格控制施工階段用水量,比較實際施工用水量與定額計算用水量,按預算下調(diào)10%用水量為施工階段總用水量;水消耗量較大的施工工藝需制定專項節(jié)水措施,指派專人負責監(jiān)督節(jié)水措施的實施,提高節(jié)水率。

3.4.2 選擇節(jié)水型衛(wèi)生器具及新型節(jié)水龍頭

本項目采用的是ECOMAX系列 4.2升節(jié)水型分體座便器,三位一體的超強功能,令最少的用水也能發(fā)揮出最大的能量。ECOMAX卓越的節(jié)水性能。TORNADO FLUSHING超漩技術的強勁沖洗力、CEFIONTECT智潔技術的持久防污性,三位一體的超強表現(xiàn),實現(xiàn)了TOTO坐便器超強的節(jié)水性能。

3.5 節(jié)約能源

本項目采用三雄極光T8led節(jié)能燈管,采用國際一線品牌的芯片和封裝,光效高達90lm/W。三雄極光T8led整燈效率高。LED直管發(fā)光角度為 120-140°,100%光輸出得到有效利用。功率因數(shù)高達0.9,功耗僅為電源功率的3-5%。光源主體結(jié)構(gòu)采用高純鋁并采用獨特輪廓的齒槽型設計,散熱面積、散熱空間更大,壽命達3萬小時,是傳統(tǒng)熒光燈壽命的4倍以上。

3.6 新型材料推廣

3.6.1 納米技術

本項目采用納米高新科技的環(huán)綠色環(huán)保標識的涂料,涂刷墻紙底漆作為隔離體,涂刷效果為漆膜好,色澤柔潤,裝飾效果好;產(chǎn)品不含苯、甲醛、鋁、汞等;具有附著力強、粘結(jié)牢固、殺菌、抗霉、自結(jié)、凈化空氣的功能等。涂料中的有害物質(zhì)在國家規(guī)定的范圍內(nèi),減少了對人們身體健康的危害。

3.6.2 環(huán)保人造板

采用具有十環(huán)綠色環(huán)保標識人造板,是國家綠色環(huán)保生產(chǎn)廠家,嚴格按國家綠色環(huán)保要求的規(guī)定制造。細木工板基面板采用納米高新科技的環(huán)綠色環(huán)保標識的涂料,產(chǎn)品的苯、甲醛放射性有害物質(zhì)在國家規(guī)定的范圍內(nèi),同時具有附著力強、粘結(jié)牢固、殺菌、抗霉、自結(jié)、凈化空氣的功能等。使整個裝飾過程和裝飾效果的提高,均沒有過去甲醛等有害氣體的刺鼻和辣眼的感覺,確實體會到綠色環(huán)保人造板的好處。

第2篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

經(jīng)濟司法是國家運用法律手段,保障經(jīng)濟建設的一個有力措施。它對鞏固社會主義經(jīng)基礎,盡快實現(xiàn)四個現(xiàn)代化起著促進作用。隨著黨和國家把工作重點移到經(jīng)濟建設上來,加強經(jīng)濟司法,設置經(jīng)濟審判機構(gòu),積極開展經(jīng)濟糾紛案件的審判工作,已成為新的歷史時期賦予人民法院的一項重要任務。經(jīng)濟司法工作怎樣為經(jīng)濟建設服務,關健是要把案件辦好,講究辦案效果。

近四年來,人民法院審理了大量的經(jīng)濟糾紛案件,通過案件的審理,對調(diào)整經(jīng)濟關系,維護經(jīng)濟秩序,促進生產(chǎn)建設,起了很好的作用。經(jīng)驗告訴我們:審理經(jīng)濟糾紛案件的目的,不僅是為了解決糾紛,更重要的是要通過審判活動,制裁違法行為,維護合法權益,自覺地為經(jīng)濟建設服務。如有關經(jīng)濟合同糾紛案件、生產(chǎn)流通領域中的損害賠償案件以及各種涉外經(jīng)濟案件,往往涉及到國家計劃、財政、商業(yè)、供銷、銀行、稅務、商標、專利、外貿(mào)、外匯等各個方面。這些方面都同國家的社會主義建設有著密切的關系。因此,要使經(jīng)濟司法更好地為經(jīng)濟建設服務,首先要使經(jīng)濟司法工作者樹立為四化建設服務的指導思想,這樣,才能從維護和發(fā)展生產(chǎn)的大局出發(fā),嚴格依法辦事,正確、及時地審理案件。

經(jīng)濟合同糾紛案件是目前經(jīng)濟司法中數(shù)量較多的一種案件。這類案件情況十分復雜,有貨款糾紛、產(chǎn)品數(shù)量糾紛、質(zhì)量糾紛、價格糾紛、貨運糾紛、交貨期限糾紛、貨損索賠糾紛等等。引起這些糾紛的原因,主要是一些企業(yè)單位管理不善,存在著制度混亂、無章可循等缺點,或者是企業(yè)管理干部,法制觀念淡薄,對工作不負責任。人民法院通過審理經(jīng)濟合同糾紛案件,可以促使企業(yè)領導和財務、供銷人員學習、掌握法律知識,做到知法、懂法、守法,同時使他們及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題,建立、健全制度,堵塞各種漏洞,減少經(jīng)濟損失。因經(jīng)濟合同不能履行而發(fā)生的糾紛,它本身已經(jīng)影響了生產(chǎn)或造成了國家財產(chǎn)的損失,如果處理不及時,或采取措施不當,還有可能使這種損失擴大。為了避免發(fā)生這種情況,人民法院依照有關規(guī)定,根據(jù)具體情況,可以對不同案件分別采取訴訟保全和先行給付的措施。如由于合同糾紛造成停工停產(chǎn)的,就采取先行給付,恢復生產(chǎn),’然后再解決雙方爭議的辦法,對季節(jié)性、時效性強以及易腐的標的物,及時采取保全措施,先行處理,然后再解決經(jīng)濟合同糾紛,以減少損失。如某地一拖拉機修理廠訴某港務管理處作業(yè)區(qū)經(jīng)濟賠償案:該作業(yè)區(qū)為修理廠鍋爐車間安裝一臺十噸電動葫蘆,因操作不當摔壞葫蘆,砸彎了鍋爐底座,使這個日產(chǎn)值二萬五千元的鍋爐車間停工,修理廠向法院。法院立即調(diào)查,認為如等葫蘆修好再生產(chǎn),修理廠將損失四十萬元以上,于是法院從減少國家財產(chǎn)損失出發(fā),依照先行給付的規(guī)定,裁定先由作業(yè)區(qū)購買了一臺新電動葫蘆連夜安裝好,恢復生產(chǎn),然后再按合同規(guī)定解決糾紛。又如四川某縣供銷社和山東某市果品公司簽訂了柑桔購銷合同,當貨物從四川發(fā)運到山東后,由于質(zhì)量爭議而果品公司拒收,使近八萬斤柑桔在倉庫中逐漸腐爛變質(zhì),該供銷社向法院要果品公司付款。法院按照有關保全程序的規(guī)定,召集雙方當事人和有關單位對柑桔進行檢驗,要果品公司組織力量按質(zhì)按量發(fā)到各果品商店迅速銷售,減少經(jīng)濟損失一萬四千多元,然后再按合同規(guī)定解決糾紛。

有時,人民法院處理一件經(jīng)濟糾紛案件,可以救活一項工程。一次,江蘇某地建一輸油計量站,經(jīng)港口建設指揮部介紹,計量站和水電設備安裝公司簽訂了安裝工程施工合同。合同規(guī)定為計量站鋪設一條三百米的室外給水管道,工程造價一萬九千五百元,施工期限為二十五天,工程所需管材由指揮部提供。結(jié)果工期拖延三個多月,經(jīng)過通水試壓,出現(xiàn)十多處漏水,無法使用。為此引起糾紛,計量站向法院。經(jīng)法院調(diào)查,查明供水管漏水是因指揮部提供的管材屬下水管不能承受送水壓力造成的。指揮部領導向法院承認了只顧本單位處理積壓管材,不顧國家工程質(zhì)量的錯誤。安裝公司也向法院承認讓不熟練的農(nóng)民鋪設技術要求嚴格的給水管道,因而不能達到規(guī)定的技術要求。在弄清事實、分清責任的基礎上,經(jīng)法庭調(diào)解,指揮部立即以合格的管材換回不合格的管材,安裝公司迅速調(diào)集熟練工人進行施工,計量站在施工期間提供一切后勤方便,結(jié)果僅用十五天時間就全部竣工,經(jīng)主管部門驗收合格,使輸油計量站及時投入正常的計量工作。

自從廣大農(nóng)村逐步實行各種形式聯(lián)產(chǎn)計酬的生產(chǎn)責任制以后,基層人民法院審理農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制合同糾紛案件,已成為一項很重要的任務。當前受理的農(nóng)村承包合同案件,基本上是兩種類型:一種是農(nóng)村社員(專業(yè)戶)和工業(yè)、商業(yè)、供銷、外貿(mào)、食品、糧食、水產(chǎn)、藥材等單位簽訂的各種經(jīng)濟合同,另一種是農(nóng)村社員和社隊簽訂的聯(lián)產(chǎn)承包合同,這些合同,農(nóng)、林、牧、副、漁都有。發(fā)生這類糾紛案件,基本上有兩種情況:一種是有些單位或社隊干部隨意撕毀合同,以致發(fā)生糾紛;再一種是有的社員為了賣高價而不履行合同。不論屬于哪一種情況,人民法院經(jīng)濟審判庭在審理中總是通過查清事實,明確責任,依法保護當事人的合法權益,維護社會主義法制的嚴肅性。這對社隊千部和社員群眾是一次很好的法制教育,對促進合同制在農(nóng)村的推行,促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,起了積極作用。這也是經(jīng)濟司法工作為經(jīng)濟建設服務的一個重要方面。其次,在生產(chǎn)、流通領域中,有不少由于侵權行為引起的損害賠償糾紛案件。這類案件有的是有法律規(guī)定的,如海損油污糾紛、商標專用權糾紛、食品衛(wèi)生糾紛等等;也有的是沒有單行法規(guī)規(guī)定的,但由于這類損害影響較大,因而人民法院也進行審理。在損害賠償糾紛案件中,屬于環(huán)境污染侵權行為引起的糾紛占有很大比重,人民法院近幾年來受理了不少這方面的糾紛案件。如工業(yè)廢水流入水庫、農(nóng)田,把魚毒死了,把水稻、小麥毀壞了。還有一些工業(yè)廢氣、廢渣對大氣、土壤造成了污染,影響了人民的身體健康,妨礙了工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,都需要很好地進行審理。在實踐中,我們感到,有關“三廢”造成的危害,是比較容易覺察的,而對工業(yè)噪音造成的危害,往往不被人們所注意。

第3篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

關鍵詞:工程;竣工結(jié)算;經(jīng)濟糾紛

工程建設已經(jīng)由計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)換為市場經(jīng)濟,在這個過程中不可避免地會出現(xiàn)一些新的問題,工程經(jīng)濟糾紛也有增加的趨勢。由于建設工程的周期較長,涉及面較廣,干擾因素復雜多變,施工內(nèi)容繁雜多樣,因而暗藏的工程結(jié)算糾紛分歧隨處都可能發(fā)生,必須始終以足夠的重視,讓各方的利益都能得到保護。

一、產(chǎn)生糾紛的主要原因

1、合同管理不嚴密。建設工程施工合同是建設單位和承包商之間明確雙方權利和義務的法定性文件,各方面應予以高度重視。在起草合同時,應由專業(yè)技術人員與造價合同管理人員共同斟酌確定合同的內(nèi)容、條款、細則,但有些建設單位重視不夠,專業(yè)技術人員與造價合同管理人員很少參與合同的起草,而是由某些領導直接操辦,以謀取單位或個人利益。施工合同的重點之一就是工程造價,合同中的諸多條款最終都要反映和表現(xiàn)為工程造價,從這種意義上講,對施工合同的管理,也就是對工程造價的管理。

2、開工準備不充分。不管過去的“三通一平”,還是現(xiàn)在的“五通一平”、“七通一平”等,習慣上都是由建設單位負責完成,而雙方又未正式簽訂書面協(xié)議或合同,往往是建設單位某個領導或某個施工管理人員,現(xiàn)場劃個圈,口頭表述一下要完成哪些工作內(nèi)容,發(fā)生的經(jīng)費也口頭承諾竣工時結(jié)算,這就給竣工結(jié)算埋下了糾紛的隱患。

3、施工監(jiān)管不嚴格。工程在建設期間,建設單位與承包商、設計單位、監(jiān)理單位勢必要發(fā)生一系列的工作關系,不論哪一方在施工過程中發(fā)生了不規(guī)范行為,都會影響到竣工結(jié)算。如建設單位辦事程序繁瑣、效率低下,承包商又不敢隨意耽擱工期,將帶來工程量的變化;工程在建設施工過程中不可避免地要發(fā)生一些設計變更、工程簽證,若程序不合法、手續(xù)不齊全、簽字不及時,引起變化的工程量就缺乏結(jié)算依據(jù),待工程竣工結(jié)算是再補充,容易引起意見分歧。

4、收尾工程粗糙。隨著施工高峰期的結(jié)束,承包商部分人員,尤其是技術骨干,要么派往其他工地,要么嫌支付這些人工資較高,提前辭退。原由他們承擔的工程,往往要交給工地上的其他工作人員接管;或者由不熟悉本工程的人員來干,甚至七拼八湊找?guī)讉€小工掃掃尾,這必將影響到收尾工程質(zhì)量。收尾工程往往比較多,且瑣碎,沒有多大的技術含量,但需要足夠的細心和耐心,費工費時,而收益不高。尤其對那些沒有圖紙的收尾工程,結(jié)算時最容易發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、避免工程竣工結(jié)算中產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的對策

1、加強審計監(jiān)督。針對結(jié)算造價糾紛的表現(xiàn)及原因,審計工作要妥善處理,降低審計風險應把握以下原則:一是維護合同條款的審計原則。雙方均應遵守合同條款,這既能體現(xiàn)合同的嚴肅性,也支持了合同訂立當初雙方的意愿。發(fā)包方不允許低于成本費發(fā)包,對于高于成本的壓價合同認可的應予以支持。又如工程中某些項目,雙方商定了單項價格、人工費標準,或材料價格與定額有出入,也應予以認定。二是重事實、重證據(jù)的審計原則。有些內(nèi)容合同不可能完全預先約定,這就要求重事實、重證據(jù),按實際發(fā)生處理。事實和證據(jù)包括:補充協(xié)議、現(xiàn)場簽證、實際測量。部隊由于缺乏專業(yè)的現(xiàn)場管理人員,施工日志、簽證對問題的反映可能不全面,甚至不正確,審計時要深入現(xiàn)場,認真調(diào)查取證。如規(guī)模擴大影響取費標準和工期,就應以重新核定為準;因設計或施工變更,發(fā)生增減工程量,應分別計算增減額而后調(diào)整合同價款,而不應按單方造價增減價款。三是公開公正的審計原則。要做到調(diào)查取證公開,政策規(guī)定公開,審計內(nèi)容、結(jié)果公開,讓各方把話說完,看明白、聽清楚、心服口服,以理服人,不以勢壓人。如建設方指定材料或供應材料,雙方又未約定結(jié)算辦法,就需要細致地調(diào)查取證,搞準價格,換算找差。又如因第三方干擾引起的誤工損失和工期延誤,應依據(jù)建設施工雙方約定條款執(zhí)行,如事先未約定,讓雙方協(xié)商解決,或予以調(diào)解。四是事前審計重于事后審計的原則。把握糾紛的成因,在結(jié)算前把問題消滅在萌芽階段。在結(jié)算之前進行招投標審計、合同審計、簽證審計、材料審計,監(jiān)督工程管理,嚴格招、投標和承包程序,優(yōu)選施工單位,嚴格控制工程分包和轉(zhuǎn)包;實行合同審查制度,糾正不規(guī)范不完備合同;加強隱蔽工程的檢查,完善隱蔽工程現(xiàn)場簽證手續(xù);及時解決工程中的索賠問題。

轉(zhuǎn)貼于

2、加強對招標、投標工作的管理。工程標底是招投標核心,任何工程標價的合理程度、招標方的正當競爭、招標方招標條件的成熟程度,是搞好招、投標的關鍵,要加強對各級管理人員及概預算人員的培訓學習,把握工程標底準確性,提高工程造價編審隊伍整體素質(zhì)。在議標、定標時,創(chuàng)造公平競爭環(huán)境,不搞權錢效易;對施工隊伍整體情況,全過程跟蹤管理監(jiān)督,對資審不合格,無施工力量需聯(lián)合施工的單位或管理水平低下、施工質(zhì)量低劣的隊伍堅決排除,真正使工程造價得到控制,確保工程招、投標工作納入正常軌道。

3、健全工程造價管理機構(gòu),充實工程造價管理人員。任何工程項目前期工作,不管是項目可行性研究階段的估算、初步設計階段的概算、還是施工圖設計階段的預算,都是項目設計文件的重要組成部分、要扭轉(zhuǎn)只重視技術與結(jié)構(gòu)形式,而忽視概預算工作作用的現(xiàn)象?,F(xiàn)階段工程定額具有雙重性,一是對于國家決定工程的投資的依據(jù)、業(yè)主編制工程標底時是必須遵循的法規(guī);二是對施工企業(yè)在投標報價中具有指導作用。

第4篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

[關鍵詞]民間借貸;民刑交叉;先刑后民;民商先行

一、問題的提出

《最高人民法院公報案例》中(2011)沈河民四初字第214號某銀行與張某某金融借款合同糾紛案值得關注。在本案中,原告某銀行與被告張某某簽訂了一份《個人消費擔保借款合同》,同時,張某某使用偽造的身份證件等證明文件辦理了抵押借款手續(xù),向該銀行借得人民幣8萬元。張某某的行為違法,被人民法院以貸款詐騙罪判處有期徒刑五年零六個月,并處罰金人民幣10萬元。而該銀行因索款無果遂向人民法院提起民事訴訟,要求被告張某某償還借款本息合計10萬余元。法院審理認為,被告張某某的行為已構(gòu)成貸款詐騙罪,并已承擔刑事責任。同時,法院指出,被告張某某的行為是以合同形式表現(xiàn)出的犯罪行為,而非侵權責任法意義上的一般民事侵權,故而不受《中華人民共和國侵權責任法》調(diào)整。根據(jù)《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第五條規(guī)定:“犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失,被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理?!币虮景副桓嬖谛淌聦徟袝r,人民法院沒有對本案被告進行追繳或者退賠,故本案不屬于上述第五條規(guī)定可以另行的范圍,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、第一百四十四條等規(guī)定,裁定駁回原告某銀行的。這個案子矛盾的焦點反映了民間借貸糾紛中民刑交叉時的法律程序和規(guī)范如何適用如何選擇的問題。近年來,類似民間借貸糾紛民刑交叉案件的數(shù)量日益增多而且日漸復雜。雖然業(yè)內(nèi)已有部分專家學者開始關注這一問題,但從總體上看,依舊存在理論落后、立法缺失等問題。人民法院在審理民間借貸糾紛民刑交叉案件中是否應當一律選擇“先刑后民”的處理原則?這一原則的理論基礎為何?在司法實踐中是否存在缺陷?本文擬從民間借貸糾紛出發(fā)對我國司法實踐中民刑交叉案件的程序適用和規(guī)范選擇展開研究,以期能夠找到較好調(diào)處此類問題的方法模式。

二、民間借貸糾紛中民刑交叉案件概念

(一)民間借貸中民刑交叉案件的法律內(nèi)涵

民刑交叉,有學者將此定義為:基于同一法律事實,既觸犯民事法律又觸犯刑事法律且二者都競相要求適用之,從而產(chǎn)生民事訴訟和刑事訴訟交叉競合的案件[1]。筆者認為,民刑交叉的實質(zhì)是民、刑法所調(diào)整的法律事實及社會關系的競合。法規(guī)競合雖然僅是一種立法上的現(xiàn)象,但當法律事實出現(xiàn)并違反競合的法規(guī)時,就會產(chǎn)生規(guī)范競合的法律適用問題。民間借貸糾紛是指,自然人之間、自然人和從事非金融業(yè)務的法人、其他組織之間的借貸貨幣及國庫券的行為,這是一種借款合同行為。改革開放以來,我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展,民間借貸市場逐漸活躍,隨之而來的民間借貸糾紛也日漸增多。不容忽視的是,此類民間借貸糾紛案件的背后還經(jīng)?;\罩著集資詐騙、非法吸收公眾存款等經(jīng)濟犯罪的影子,這給社會主義市場經(jīng)濟秩序,特別是金融秩序帶來了很多不穩(wěn)定因素。

(二)各國民刑交叉案件處理模式

在處理民刑交叉案件上,各國的刑事司法實踐中主要存在著兩種調(diào)處模式:其一,以英國、美國和日本等國為代表的民刑并行模式;其二,以法國和德國為代表的刑事附帶民事訴訟模式。經(jīng)歸納,筆者認為,上述兩種司法調(diào)處模式的運行方式完全不同,其背后所反映的司法理念也大相徑庭。1.英美法系:“民刑并行”模式民刑并行,亦稱為平行式,即刑事訴訟與民事訴訟完全剝離,對刑事犯罪行為的規(guī)范和懲處由刑事訴訟程序解決,相應的,對于民事賠償問題則依靠民事訴訟程序予以解決,二者互相獨立并存,并不存在任何先后順序依附關系。實際上,英美法系國家主要采用這種民事訴訟和刑事訴訟完全分離的平行模式,不允許在刑事訴訟中附帶民事訴訟,反映了一種純正的平行關系。也就是說,一旦遇到民刑交叉的問題,民事問題由民事程序解決,刑事問題由刑事程序解決,由犯罪引起的民事賠償問題則在民事訴訟程序中作出處理。2.大陸法系:刑事附帶民事訴訟模式與上述英美法系的做法不同,大陸法系面對此類民刑交叉案件,選擇采取刑事附帶民事訴訟模式,即在懲處刑事犯罪行為的同時附帶地調(diào)處民事賠償糾紛。特別的,在解決該類問題時,加設被害人自主選擇權,也就是說,被害人既可以選擇在刑事訴訟中附帶民事訴訟,亦可以選擇在刑事訴訟以外單獨提起民事訴訟。從上述基本概念可以看出,民刑并行式與附帶式的立法理念存在差異,價值追求各不相同,各國針對這一問題所構(gòu)建的權利模式和訴訟程序也各有特色。從司法實踐效果來看,可以說兩者各有側(cè)重、各有優(yōu)勢,民刑并行式可以較好地在同一訴訟過程中具有強勢地位的公權對處于相對弱勢的私權的侵占;而附帶式在節(jié)約當事人成本、提高司法效率等方面更具優(yōu)勢。所以說,上述兩種模式本質(zhì)上并沒有明顯的優(yōu)劣之分,需要重點探討的是在制度架構(gòu)時對各自優(yōu)劣的揚棄或保留。

三、我國民間借貸糾紛中民刑交叉案件處理模式

從司法實踐來看,我國目前采取的是“先刑后民”的基本原則?!跋刃毯竺瘛钡膬?nèi)涵是,在民事訴訟中發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事犯罪,應在偵查機關對涉嫌刑事犯罪的事實查清后,由法院先對刑事犯罪進行審理,再就涉及的民事責任問題進行審理。換言之,在中國,民刑交叉的案件,在刑事部分審理以前不得對民事部分予以審理。

(一)我國“先刑后民”處理方式法律規(guī)定

從歷史角度追溯,對于“民刑交叉”案件處理方式的法律規(guī)定,最早起源于最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于1985年8月19日下發(fā)的《關于及時查處在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的通知》,該通知正文明確規(guī)定對審理的經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟犯罪的有關材料應分別移送給有管轄權的公安機關或檢察機關偵查、,公安機關或檢察機關均應及時予以受理。同年12月9日,最高人民法院下發(fā)了《關于審理經(jīng)濟糾紛案件發(fā)現(xiàn)違法犯罪必須嚴肅執(zhí)法的通知》。1987年3月11日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部又聯(lián)合下發(fā)了《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪必須及時移送的通知》,再次強調(diào)了在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的應及時移送的規(guī)定。接著,最高人民法院于1997年12月11日了《關于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》,對存單糾紛案件中如何處理涉及刑事犯罪的問題作出了規(guī)定。1998年4月21日,最高人民法院又了《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》的司法解釋,進一步闡明民刑交叉案件的處理機制。從我國上述立法沿革來看,立法者對于民刑交叉案件的處理方式是一個不斷摸索的過程。最終,上述規(guī)定要求,對民刑交叉這類糾紛的調(diào)處,須根據(jù)所涉及的經(jīng)濟糾紛或涉嫌經(jīng)濟犯罪是否是基于相同的法律關系或法律事實這一標準,分別采用不同處理流程。其中,基于相同法律關系或法律事實時,需要適用刑事訴訟程序,即須移送公安機關偵查、司法機關;反之,則將該糾紛獨立分割開來,分別適用民事訴訟和刑事訴訟程序。也就是說,本文所討論的“先刑后民”程序只有在符合前者標準時,才應當選擇適用。除上述規(guī)定外,實際上“先刑后民”的原則也間接來源于《中華人民共和國刑事訴訟法》中關于“刑事附帶民事訴訟”制度的規(guī)定?!缎淌略V訟法》第一百零二條規(guī)定:“附帶民事訴訟應當同刑事案件一并審判,只有為了防止刑事案件審判的過分遲延,才可以在刑事案件審判后,由同一審判組織繼續(xù)審理附帶民事訴訟?!睆囊陨弦?guī)定,我們可以發(fā)現(xiàn),我國關于“民刑交叉”案件處理方式的規(guī)定,大多是存在于司法解釋中,甚至存在于被稱為“通知”的司法文件中,其實并沒有法律上的明確規(guī)定[2],這實屬立法上的漏洞。

(二)“先刑后民”處理模式的價值立場

縱觀我國長期以來的封建社會法制觀念,民刑不分、諸法合體是一直以來都占據(jù)著絕對主導地位?!懊裥谭至ⅰ笔窃谖覈饨ㄉ鐣哪┢陔S著清朝和政治改良等社會變革中參照西方司法制度的產(chǎn)物。自古以來,我國就有著國家本位、義務本位的文化傳統(tǒng)。可以說,我國現(xiàn)行的附帶民事訴訟制度也是我國法的本土化的成果之一[3],其背后的法律文化基因主要有以下兩個方面。1.在私權面前,強調(diào)公權優(yōu)先在對刑事犯罪案件處理中,我國歷來偏重采取刑罰手段予以調(diào)處即所謂“殺人償命”,即使該刑事案件涉及侵害被害人民事權利,立法者往往會有意無意地忽視。因為打擊刑事犯罪是對已經(jīng)形成的社會關系的有效維護,是刑法作為一種強有力的禁止性規(guī)范的最好詮釋,是實現(xiàn)“殺一儆百”的必要手段。只有在處理完刑事訴訟程序后,才允許被害人就其民事權利的受損提出民事賠償請求,被害人首先要服從國家追究犯罪的需要[4]。2.在公平面前,強調(diào)效率優(yōu)先受各種客觀條件或因素的限制,要想真正達到公平所需付出的代價和努力遠高于看似就在眼前的效率。于是,將民事訴訟程序放置于刑事訴訟程序之后,依靠刑事訴訟程序的“便利”或“余威”一并予以解決,不僅可以節(jié)約司法成本,也可以有效降低當事人的訴訟費用,也就成為了制度設計者理所當然的一種選擇。一方面,附帶民事訴訟是在刑事訴訟過程中一并解決的,這就極大地避免了公安司法機關的重復勞動,節(jié)省了司法資源;另一方面,對于當事人來說,附帶民事訴訟,可以減少他們重復出庭、重復舉證等活動,減輕他們的訟累。殊不知,這樣的效率、這樣的雙贏,付出的是損害當事人民事權利、違背法律公平公正原則這個更大的代價。上述法律邏輯的背后,實際上映射的是“普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣”的封建家天下觀念和以少數(shù)統(tǒng)治者意志為轉(zhuǎn)移的國家本位主義。這已經(jīng)極度背離現(xiàn)代法治對自由平等、尊重人權、公平正義的價值追求,需要從根本理念上加以轉(zhuǎn)變。

(三)“先刑后民”處理模式的制度缺陷

1.理論上:“先刑后民”模式缺乏正當性及合理性第一,該模式背離了現(xiàn)代司法理念?!跋刃毯竺瘛蹦J椒从车氖枪珯嘣谒綑嗝媲暗膹妱莸匚缓蛢?yōu)先等級,是國家本位主義思想的具體表現(xiàn)。筆者認為,這樣的思想并不符合現(xiàn)代法治社會的理念要求,因為公權和私權之間并沒有高低貴賤的區(qū)別,也沒有孰輕孰重的差異。如果一味地強調(diào)公權的重要,則必然會忽視私權的自由與平等。第二,該模式背離了刑法的謙抑性和最后性[5]。刑法的謙抑性決定了刑法調(diào)控的范圍和強度應具有有限性和適當性。刑法是社會防衛(wèi)的最后一道防線,在調(diào)處一種具有一定社會危害性的行為時,應當首先考慮采用其他法律進行規(guī)范的可能,只有在其他法律不能調(diào)整或雖能調(diào)整仍達不到預期目標時,刑法才能謹慎地介入。因此有學者得出結(jié)論:在調(diào)處民刑交叉案件時,必須考量適用刑法程序的必要性,即假使能夠通過民法矯正相應的社會關系時,就不再使用刑法,只有當民法已經(jīng)不能有效發(fā)揮其調(diào)整作用時,才可以考量適用刑法程序。而“先刑后民”模式完全顛倒了這個順序。2.實踐中:“先刑后民”模式導致司法不公其一,該模式容易架空民事訴訟程序。雖然“先刑后民”模式的本意想提高效率、降低成本,立意良好,但在同一個案件中,民事訴訟程序?qū)ζ淝爸玫男淌略V訟程序的依附性仍是司法實踐中無法回避的現(xiàn)狀。雖然降低羈押率目前已經(jīng)是司法實務中正在努力解決的問題,但我國目前的刑事公訴仍然“幾乎是在有罪必捕的慣性軌道上進行”[6]。故此,被羈押一方當事人的民事調(diào)查權很有可能會因為人身自由的限制而得不到充分履行,而這必然會導致民事訴訟程序在一定程度上被架空或虛置。其二,該模式可能導致當事人濫用程序。如果一味倡導“先刑后民”的處理機制,那么極有可能使得部分當事人利用刑事訴訟程序制造存在經(jīng)濟犯罪嫌疑的假象,拖延民事案件的審理,逃避民事責任,損害對方當事人利益[7]。除此之外,不可否認,該模式也在一定程度上為地方保護主義和個別政法部門與人員等濫用公權力干預經(jīng)濟糾紛開設了空間。其三,該模式可能給被害人維權制造障礙。若采用“先刑后民”的處理機制,那么出現(xiàn)以下兩種情況受害人的利益將難以維護。其一,在刑事訴訟程序中,由于缺席審判制度建設存在缺失,那么在部分犯罪嫌疑人遲遲不能歸案時,受害人應得的賠償只能先行落空;其二,正在進行的民事訴訟案件中,若發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實,那么,該民事訴訟程序必須讓位于刑事訴訟程序,此時被害人的民事權利將長時間受到侵害而無法得到補償。而很多時候,被不法侵害后最開始的那段時間是被害人最需要得到經(jīng)濟上幫助的階段,法律的權威也在這一次次的無能為力中不斷消減。

四、我國民間借貸糾紛中民刑交叉案件處理方式的革新

立足我國現(xiàn)有民間借貸糾紛處理機制,參照大陸和英美法系各國對于此類案件的制度設計理念,筆者擬以民刑交叉和民間借貸糾紛的屬性為出發(fā)點,從思路設計、改革路徑兩個角度為我國民間借貸糾紛中民刑交叉案件處理方式提出拙見。1.思路維新:從“先刑后民”到“民商先行”民間借貸為契約自由的產(chǎn)物。民間借貸的最初原因僅僅是為了方便快捷地獲取資金,從法律意義來講,這是普通民眾通過平等自由的個人權利擴大生產(chǎn)經(jīng)營的權利。同時,民間借貸也能進一步助推我國經(jīng)濟的發(fā)展,這在當前“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的時代背景下發(fā)揮著積極的現(xiàn)實意義。此時,在司法體系的構(gòu)建、完善中,若能在符合刑法規(guī)范的前提下,向社會公眾讓渡出一部分自由的私權,這必將有益于真正實現(xiàn)公平與效率的有機結(jié)合。此外,當今時代正經(jīng)歷著前所未有的大變革,我國的經(jīng)濟、政治和文化環(huán)境也處在改革的關鍵時期,可謂風起云涌、日新月異??v觀金融業(yè)相對發(fā)達的美國、西歐等國,大多都已經(jīng)建立起一整套相對完備的金融刑法,來有效規(guī)范金融領域的違法行為,其在金融司法實務中,也盡可能只采用金融刑法中所設置的民事行政手段來實現(xiàn)維護金融秩序和當事人權利這一本質(zhì)目標。各國立法實踐表明,弱化金融領域的刑事責任,強化金融領域的民事責任,是當代金融行業(yè)和金融立法發(fā)展的形勢所迫[8]。與國際金融立法的重民輕刑傾向不同,我國對金融違法行為一貫采取重刑事責任的態(tài)度,使得金融民商的實體法被忽視。事實上,作為一種典型的民事活動,自然人間的借貸行為完全符合法律上的平等自由原則,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛很多時候依靠民事訴訟規(guī)則程序就可以得到有效調(diào)處。筆者認為,只有在極個別影響范圍特別廣、涉及金額特別巨大、對社會秩序破壞特別嚴重的司法個案中才需要刑事訴訟程序出手規(guī)制。如果動輒以刑罰之力干涉正在形成中的金融關系,既違背了法律體系內(nèi)部的邏輯規(guī)則,也沒有尊重金融市場的特殊規(guī)律。由此不難看出,如果能夠?qū)ⅰ懊裆滔刃小痹瓌t在金融領域民刑交叉案件中得到有效適用,實現(xiàn)公權救濟和私權保護的有機結(jié)合,不僅可以有效提升金融民商實體法的適用范圍和頻率,更為難得的是可以有效消減我國目前在金融領域所采取的重刑主義原則,實現(xiàn)公平與效率的兼顧。2.路徑改革:賦予當事人程序選擇權我國現(xiàn)行相關制度剝奪了當事人的程序選擇權。對于民刑交叉案件完全要依先刑事后民事的順序進行,如果刑事審判無法進行,民事賠償也就化為烏有。故此,絕對的“先刑后民”顯然違背了“國家一切權力來自人民”這一根本立法理念??紤]司法實務的現(xiàn)狀及私權保護的現(xiàn)實需要,賦予權利人訴訟選擇權,是解決民刑沖突的有效途徑。訴訟選擇權的創(chuàng)設,是秉著私權保護的理念,同時增加先履行或和解的機會。實際上,刑事訴訟案件無論是立案、偵查、,還是審判或裁決,每一個環(huán)節(jié)都需要較長時間,而民間借貸融資的周期并不會很長,如此長時間的訴訟耗費的是民間資本的經(jīng)濟利益。選擇民事訴訟,可以針對雙方的民事法律關系較快地得出裁判,并可以積極達成民事和解或者是現(xiàn)實的履行給付,這些舉措都有利于社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展[9]。當然,這樣的選擇權也不應該是完全自由、毫無限制的。首先,選擇權應該規(guī)定明確的適用情形。如果刑事判決的結(jié)果是民事判決中所涉及證據(jù)的必需要件,應該“先刑后民”;反之,如果刑事方面的審理裁判必須依賴民事審判結(jié)果,則應該“民商先行”;如果在民刑判決互不依賴,而且案件比較簡單,刑事和民事誰先誰后對訴訟效益等方面的影響也不是太大的情況下,當事人則應該享有完全的程序選擇權。其次,選擇權應該規(guī)定具體的適用程序。由于民刑交叉案件自身性質(zhì)的特殊,為在制度層面防止可能出現(xiàn)的民刑交叉案件定性不準或相互扯皮現(xiàn)象,需要有一個部門對案件性質(zhì)的確認擁有最終決定權。分析我國目前公檢法三個部門各自職責設定上的差異,不難發(fā)現(xiàn),該種最終確認權的歸屬只能是法院,同時考慮權力的制衡性,需要賦予公安機關和檢察機關一定的異議權。

五、結(jié)論

民間借貸更多時候體現(xiàn)的是私法屬性,法律因注重保護公民的私有財產(chǎn)權,確定私有財產(chǎn)權優(yōu)先原則。這是對財產(chǎn)占有、使用、收益和處分實現(xiàn)法律意義上平等保護的重要要求,也是促進經(jīng)濟發(fā)展、平衡社會權利紛爭的重要步驟,我們要充分認識到注重私有財產(chǎn)權保護和尊重的歷史發(fā)展趨勢。當前,我國正處于社會主義市場經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級階段,政府鼓勵廣大民眾更加充分地利用剩余資金創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),民間借貸融資活動也就是在這樣一個特殊的時代背景下發(fā)展壯大起來的?;谶@樣一個特定時期和特定條件,面對民間借貸糾紛中存在的刑事責任和民事責任,我們期望能尋求一種更好的制度構(gòu)建,從而實現(xiàn)經(jīng)濟效果、社會效果和法律效果的最優(yōu),即在“民商先行”的模式下,民刑交叉的矛盾能夠得到最有效的解決,從而實現(xiàn)民間借貸作為國民經(jīng)濟發(fā)展催化劑的有益作用。

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第5篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

1956年,中國國際貿(mào)易促進委員會根據(jù)根據(jù)原中央人民政府政務院“關于在貿(mào)促會內(nèi)設立對外貿(mào)易仲裁委員會的決定”,從有關經(jīng)濟、貿(mào)易和法律等部門中挑選了21位知名人士,組成了對外貿(mào)易仲裁委員會第一屆委員會。這是我國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁的開始。

中國震撼世界,改革開放以來,特別是中國加入WTO以來,我國的出口貿(mào)易得到了迅速的發(fā)展。中國制造潮水般的涌向世界各地,與此同時,我國在世界貿(mào)易中的地位也不斷提高。伴隨著國際貿(mào)易的發(fā)展,中國制造征服世界的同時,中國國際貿(mào)易摩擦高發(fā)期也已經(jīng)悄然到來。

如何有效的化解貿(mào)易摩擦,貿(mào)易仲裁已經(jīng)成為其中的主要形式。但隨著我國加入WTO與世界接軌,比較國際慣例而言,時下我國的仲裁制度也明顯的有些滯后。

貿(mào)易仲裁

仲裁制度的流行,一方面是在于客觀上我國貿(mào)易摩擦進入了高發(fā)時期,另一方面則在于貿(mào)易仲裁具有其他爭議解決方式無法比擬的優(yōu)勢。

首先,仲裁制度是“一裁終局”。仲裁裁決不同于法院判決,仲裁裁決不能上訴,一經(jīng)作出即為終局,對當事人具有約束力。與法院判決相比,“一裁終局”也就避免了由于雙方不服判決而引起不休不止的口水戰(zhàn)所耗費的時間與資源。其次,仲裁制度給予了當事人充分自由。由于仲裁“一裁終局”的制度,貿(mào)易仲裁必須給以當事人雙方就仲裁過程,享有選定仲裁員、仲裁地、仲裁言語以及適用法律的自由,甚至,當事人還可以就開庭審理、證據(jù)提出和意見陳述等事項達成協(xié)議,設計出符合自己需求的仲裁程序。此外,為了充分而有效的保護當事人的商業(yè)秘密和商業(yè)信譽,仲裁制度具有保密性,仲裁案件將不公開審理。

此外,仲裁制度已經(jīng)成為一種國際通用的“語言”,其裁決可以在國際上得到承認和認可。目前起始于1958年《紐約公約》的《承認及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》的締約國已經(jīng)達到一百多個。根據(jù)該公約,仲裁裁決可以在這一百多個國家得到承認和執(zhí)行,對于各國法律體制不一的國際間貿(mào)易爭議來說,仲裁制度無疑是解決糾紛的利刃一柄。

1985年聯(lián)合國國際貿(mào)易法委員會通過了《國際商事仲裁示范法》,成為了國際商事仲裁通行制度的集中體現(xiàn),面對著國際社會協(xié)調(diào)發(fā)展的趨勢,該委員會的《示范法》也在不斷的修改?!冻姓J及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》與《國際商事仲裁示范法》在國際貿(mào)易舞臺的發(fā)展表明,單個國家再強大也要考慮到整個社會的實踐,貿(mào)易糾紛更需要當事雙方友好的化解。當然,如何保持與國際仲裁發(fā)展同步也成為每個積極參與國際貿(mào)易國家的必需,而作為正在不斷崛起中國,如何縮短與國際仲裁慣例的差距、保持與世界同步成為了時下的當務之急。

滯后的制度

隨著我國加入WTO,日益增多的貿(mào)易摩擦已經(jīng)亟需一套切實而國際化標準的仲裁制度為糾紛中的貿(mào)易雙方提供仲裁參考與執(zhí)行。但事實上,就目前而言,我國的仲裁制度與國際慣例而言仍然存在著一定的差距,在仲裁務實方面表現(xiàn)出了明顯的滯后性。

首先,我國仲裁立法剛性有余,而柔性不足,對當事人意思自治限制過多。我國正處于轉(zhuǎn)型經(jīng)濟時代,各種矛盾錯綜復雜,經(jīng)濟糾紛也層出不窮,市場主體無疑需要多元化的糾紛解決方式。而目前,國內(nèi)修訂的《仲裁法》,并未能賦予當事人、仲裁機構(gòu)和仲裁人員以更大的自由自。最為明顯的表現(xiàn)便是,自治原則無法確立與體現(xiàn)。意思自治原則是國際私法上合同制度中的一項基本原則,也是目前各國在處理涉外合同的法律適用問題上普遍采用的主要原則。所謂意思自治是指合同當事人有權協(xié)議選擇解決爭議的法律。這項原則的適用,有利于穩(wěn)定當事人的法律關系和及時有效地解決爭議,因而為多數(shù)國家所采納,并在仲裁法中作為一項基本原則予以確認。我國《涉外經(jīng)濟合同法》同樣把意思自治原則作為合同法律適用的首要原則,從而使我國涉外仲裁直接受該原則的影響,并將其貫穿于仲裁的全過程,使涉外仲裁與國際仲裁制度基本一致。但是,我國國內(nèi)仲裁情況則不同,由于受當時計劃經(jīng)濟體制的影響,當事人的經(jīng)濟活動和經(jīng)濟糾紛過多受國家行政和司法的干預,使當事人意思自治無法在仲裁制度中得到體現(xiàn)。

其次,國內(nèi)在國內(nèi)仲裁以及涉外仲裁的雙重標準也成為我國仲裁制度的一大缺陷。依據(jù)《仲裁法》和《民事訴訟法》的有關規(guī)定,人民法院對國內(nèi)仲裁和涉外仲裁的審查有所不同?!吨俨梅ā返?58 條和《民事訴訟法》第 217 條規(guī)定,對國內(nèi)仲裁裁決進行如下監(jiān)督:(1)沒有仲裁協(xié)議的;(2)仲裁的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、、枉法裁決的。《仲裁法》第 70 條和第 71 條和《民事訴訟法》第 260 條規(guī)定,對涉外仲裁裁決進行如下監(jiān)督:(1)當事人在合同中沒有訂立仲裁條款或者事后沒有達成仲裁協(xié)議的;(2)被申請人沒有得到指定仲裁員或者進行仲裁程序的通知,或者由于其他不屬于被申請人負責的原因未能陳述意見的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁程序與仲裁規(guī)則不符的;(4)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構(gòu)無權仲裁的。比較國內(nèi)仲裁與涉外仲裁的不同規(guī)定,很顯然,法律規(guī)定人民法院對涉外仲裁裁決監(jiān)督的范圍比國內(nèi)仲裁裁決小。對國內(nèi)仲裁,法院既有審查程序又審核實體,而涉外仲裁的監(jiān)督只有審核程序而不審查仲裁的實體。很顯然,對國內(nèi)仲裁和涉外仲裁實行的雙重標準應該進行修改。

再次,我國仲裁事業(yè)的發(fā)展也缺少一定寬松的政策環(huán)境。長期以來,由于我國體制的約束和法律規(guī)定欠缺,我國的仲裁機構(gòu)定位并不清晰,定性也不明,各個地區(qū)仲裁的管理機制也存在著大小差異。并且,某些地方部門對仲裁機構(gòu)也有著過多的干預,使用行政手段管理仲裁機構(gòu),仲裁機構(gòu)缺乏獨立性和自主決策能力。

第6篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

認知腦電測謊的技術優(yōu)勢

(一)直接記錄大腦對刺激材料認知加工過程的腦電位特征,提高了準確性

傳統(tǒng)的心理測試工具是多道生理記錄儀,通過提問一些問題讓被測人作出回答,記錄與外周神經(jīng)系統(tǒng)相關聯(lián)的呼吸、心血管活動、皮膚電變化等生理指標,通過比對分析被測者對不同問題的反應圖譜,對被測者作出與案件是否相關的判斷。認知腦電測謊不是對被測人外周神經(jīng)系統(tǒng)控制的各種生理指標的記錄,而是直接記錄被測者大腦對所呈現(xiàn)的案件相關或無關的刺激信息認知加工的腦電特征,通過比對被測者對不同性質(zhì)刺激的腦電位在潛伏期、波幅以及波面積的差異從而作出判斷。人類具有對外界刺激產(chǎn)生反應的能力,對所受到的刺激首先是識別,然后確定做出反應,這一識別———判斷過程主要是在人的大腦中通過發(fā)放生物電并在神經(jīng)細胞之間彼此傳遞、綜合,最后給效應器官發(fā)出指令使其執(zhí)行才得以實現(xiàn)的。認知腦電測謊就是直接記錄大腦認知加工所引起的大腦電位的變化,是對人的認知活動的直接監(jiān)控,能有效提高測試準確率,降低假陽性。

(二)同步記錄大腦對刺激材料加工過程的腦電變化,具有鎖時性

認知腦電測謊是同步記錄大腦對刺激材料的認知加工過程,將大腦呈現(xiàn)的腦電位變化記錄下來,然后通過與行為數(shù)據(jù)的融合達到反應時間和腦電位的匹配,然后進行分析作出判斷。在認知腦電測謊中分析的是刺激呈現(xiàn)后1000ms以內(nèi)腦電位變化,能直接反映大腦對所呈現(xiàn)的刺激材料的認知加工,是對中樞神經(jīng)系統(tǒng)活動的反應指標的鎖時性記錄。傳統(tǒng)的生理多導儀是通過向被試提問,同時用多導儀記錄在回答這些問題時皮電、血壓、呼吸的改變。在此過程中由于受提問時間和個體的差異被測人在聽到問題到生理反應之間會有一定的延遲,這些額外的因素會影響測試結(jié)果的準確性。與傳統(tǒng)多導儀相比較,認知腦電測謊不需要對被試進行任何的詢問,也不需要被試口頭回答什么,只是通過呈現(xiàn)一些不同性質(zhì)的刺激材料,讓被測人對所呈現(xiàn)的內(nèi)容做“是”“否”的按鍵反應,與此同時通過被測人頭上所戴的電極帽及時地記錄被測人對不同內(nèi)容認知加工的腦電。通過比對腦電特征的差異來作出判斷。

(三)不受生計數(shù)、聲音等反測試手段的影響,難以偽裝

認知腦電測謊中反映的是人在對刺激信息進行加工時腦活動的電生理變化。在顯示不同刺激所誘發(fā)出的不同腦電變化的基礎上,通過直接讀取案件相關的腦電位變化,即得到無法偽裝和隱藏的腦電位的波幅、波的正負極性、潛伏期等參數(shù)變化,然后把這些不同變化作為檢測是否與案件相關的依據(jù)。這些參數(shù)的變化具有不易偽裝的特性,其原因在于人的大腦當辨認出重要信息時,如嫌疑人所看見或聽見的刺激與存儲在其大腦中的犯罪細節(jié)部分相吻合時,大腦就會產(chǎn)生一種稱為“編碼與記憶相關的犯罪行為多參數(shù)腦電圖反應(memoryandencoding-relatedmultifacetedelectroencephalographicresponse:MERMER)”。[3]在民事糾紛案中只有真實發(fā)生過的事實才能引發(fā)出特異性的腦電特征,而未發(fā)生的編造的事實則不能引發(fā)特異性的腦電特征。同時相關研究發(fā)現(xiàn)ERP欺騙檢測的效果不受“計數(shù)”[4]、聲音[5]等反測試方法的影響,該技術具有較高的抵御反測謊手段的能力。

(四)測試在基本無壓力的條件下進行,結(jié)果更客觀

在認知腦電的測試中,不問任何問題,只是讓被試看計算機屏幕上出現(xiàn)的言語或圖像信息,并對其做反應,而同時同步記錄的腦電反應是無創(chuàng)無異樣感覺的。測試的整個過程基本是在無壓力的條件下進行的。測前的談話是非??陀^的,所有測試人員在情緒表現(xiàn)上都是中性的,無論被試是否具有所要調(diào)查的特定信息,測前談話的目的只是為了了解被測人的身心狀況,測試的意愿,案件的關鍵點等相關內(nèi)容。這與傳統(tǒng)心理測試的測前談話有較大區(qū)別,不需要強化測試中對控制問題的反應。從測試之前到測試的中間環(huán)節(jié),測試人員在基本無壓力的條件下進行,這就減少了壓力對情緒產(chǎn)生的影響,保證結(jié)果更客觀地反映被測人記憶的真實情況。

認知腦電測謊在民事糾紛案中的可行性分析

(一)認知加工過程的不同可作為民事糾紛案分析的基礎在認知腦電測謊中所依賴的是不同被測人對不同屬性的刺激內(nèi)容的認知加工過程存在差異,這主要表現(xiàn)在不同被測人在進行認知腦電測謊過程中的認知預備—狀態(tài)—過程—結(jié)果選擇上存在差異。[1]認知預備的不同表現(xiàn)在不同的應激水平會影響在對不同問題的認知加工敏感程度上,這反映在生理上的感官反應能力提高,對文字、圖片等視覺識別速度加快,按鍵反應的速度提高等;認知狀態(tài)的不同是指不同的被測人具有經(jīng)歷實施后的具有行為體驗性的再認、通過媒體或他人等第三方獲知感官性再認、以及陌認三種認知狀態(tài)的不同;認知過程的不同表現(xiàn)在相同的認知作業(yè)下,不同被測人由于測謊動機、認知目的、以及對自己的主觀要求的差異所導致的對問題的監(jiān)控和做出反應的差異;認知結(jié)果的選擇方面則是對于相同的一個問題,不同的被測人所與自己識別出的事實一致或是不一致判斷。在民事經(jīng)濟糾紛案中,雙方所爭議的焦點必然有一方所堅持的觀點是真實存在或?qū)嶋H發(fā)生過的事情,而另一方則是虛構(gòu)的或是未曾發(fā)生的,屬于主觀臆造的事情。某一爭論的焦點對不同的被測人其認知加工的過程會不同。相對于誠實被測人,他對所呈現(xiàn)的刺激是做正確的識別誠實的回答,而對于欺騙者來說則是做正確的識別錯誤的回答。在這個認知加工過程中就會綜合以上幾方面的差異,最終反映在腦電特征上。

(二)虛假記憶與真實記憶腦電位特征的不同可作為區(qū)分不同被測人的依據(jù)與大多刑事案件的認知腦電測謊不同,在民事經(jīng)濟糾紛案件的測試中,不僅需要鑒別被試或者嫌疑人是否擁有某些記憶,還需要進一步分辨這些記憶的獲得來源。對雙方爭執(zhí)已久的民事經(jīng)濟糾紛案件,雙方所爭議的焦點可能對方也熟悉,只是性質(zhì)上一方所持觀點是事實發(fā)生的,而另一方是自己虛構(gòu)杜撰的,這就需要我們進一步區(qū)分這些記憶的來源,從而作出合理的判斷。建立在CIT理論基礎上的大多數(shù)腦電測謊的解釋比較適合于未被信息污染的刑事案件,但對于民事經(jīng)濟糾紛案件可能并不適用。在測試中讓被測人對每個信息點的兩種觀點進行判斷,其心理意義有三種:親身經(jīng)歷的記憶、自己強調(diào)的虛假觀點、對方的虛假觀點。其中,親身經(jīng)歷的記憶可以解釋為自傳體記憶,自傳體記憶是關于個人生活的記憶。Conway(2003)做過一項關于回憶真實事件與想象事件的腦電研究,發(fā)現(xiàn)對真實事件和想象事件的回憶都激活了左前額葉,但想象事件的激活強度比真實事件要低。牟諏靜[6]的實驗研究表明,左側(cè)額區(qū)在刺激后450ms~750ms時間內(nèi)平均波幅和晚期負波波峰波幅能夠區(qū)分真實與虛假信息,真實信息誘發(fā)的晚期負波比虛假信息更大,差異顯著。韓志偉[7]的實驗結(jié)果表明,左側(cè)額區(qū)在刺激后550ms~800ms時間內(nèi)的平均波幅和晚期負波波峰波幅能夠區(qū)分自我信息與他信息,自我信息誘發(fā)的晚期負波比他人信息的更大,波形更為負向。這些研究提示,左側(cè)額區(qū)的晚期負波可以區(qū)分事實與虛假信息。

認知腦電測謊在民事糾紛案中具體應用的思考

在對民事經(jīng)濟糾紛進行認知腦電測謊時,我們需要注意以下幾點:

(一)編題的準確性

認知腦電測謊的刺激題目的編制是誘發(fā)特異性腦電特征的基礎,通過刺激材料的編制可有效區(qū)分事實與虛假的信息。在民事經(jīng)濟糾紛案中雙方所爭議的可能是關于合同的簽訂,錢的數(shù)目、還錢的次數(shù)以及是否還過錢等各方面問題,通過對爭議點的確定可明確事實發(fā)生與否,有效區(qū)分不同類別的被測人。第一,案件相關信息的選取。每個案子都有它自身的特點,作為測試人員如果不熟悉案情,就不可能編制出合適的題目,心理測試就不可能成功。所以,測試人員一定要熟悉案情,與民事糾紛案件的原被告雙方進行深入的測前談話,并與辦案人員多交流、多溝通,必要時還要看卷宗,從而確定雙方真正的爭議點以及事情經(jīng)過的具體細節(jié)。測試題目編好后,要與辦案人員一起討論,聽取他們的意見。對測試中使用的關鍵案件情節(jié)要認真審查,做到客觀準確??偟哪繕耸窃谶x取問題的質(zhì)上能夠反映原被告爭議的焦點信息,在量上盡可能多地搜集與案件相關的關鍵信息,從而有效減小測試結(jié)果的假陽性概率。第二,案件陪襯信息的選取。認知腦電測謊中的案件相關信息的呈現(xiàn)需與陪襯信息混合,通過隨機呈現(xiàn),被測人根據(jù)自己的實際情況作出“是”或“否”的按鍵反應。案件陪襯信息應與案件相關信息相似,但性質(zhì)不同。在民事經(jīng)濟糾紛案中對于一方來說的陪襯信息可能就是另一方的案件相關信息,這就需要在測前認真深入地分析案情,編制好合適的陪襯信息,從而為測試后期數(shù)據(jù)的處理分析提供依據(jù)。

(二)測試過程的嚴格控制

認知腦電心理測試和其他物證檢驗一樣,有一定的條件和標準,不符合條件的測試只能得出錯誤的結(jié)論,因此應嚴格按照認知腦電測謊的程序進行測試。在測試前,測試人員一定要了解被測人的精神、身體狀況,有無神經(jīng)系統(tǒng)及精神疾病,有無腦部損傷史,視力或經(jīng)矯正視力情況,判斷其是否符合認知腦電心理測試的條件。如果不符合,應當堅決不測。測前還要給以正確的指導語,打消被測人的懷疑和恐慌心理,保持良好的心理狀態(tài),能夠按照自己的實際情況作出按鍵反應。正式測試前還要讓被測人進行練習,從而克服由于測試按鍵的熟練度造成的影響。在測試中應盡可能保持測試環(huán)境的安靜,測試過程不被打擾。在測試后應該及時將測試結(jié)果進行分類保存,為下一步的數(shù)據(jù)分析做好準備。

(三)測試結(jié)果的分析

民事糾紛案件與刑事案件的認知腦電測謊在數(shù)據(jù)上會存在差異,因其所呈現(xiàn)的內(nèi)容不是知與不知,而是判斷哪些是事實。在按照被測人自己的觀點和對方的觀點將EEG數(shù)據(jù)進行分類疊加,共獲得兩類ERP波形,即自己的和對方的觀點的波形。隨后,根據(jù)前人研究的結(jié)果,選取有代表性的左側(cè)額區(qū)電極記錄到的ERP數(shù)據(jù)用于分析,運用SPSS13.0統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計分析,進而對不同類別的ERP數(shù)據(jù)進行分類比較。如果雙方被測人兩類刺激均誘發(fā)明顯的晚期負波,則重點比較兩類腦電成分在500ms~800ms間平均波幅的大小。比較自己所持觀點與對方觀點在這段時間內(nèi)的腦電特征差異,如一方被測人兩類間差異較小,另外一方被測人兩類間差異較大,則為典型的A欺騙、B誠實的情況,反之亦然。如果差異不典型,則需參考其他腦電特征。在此我們應當清醒地認識到:認知腦電測試技術也有其自身的局限性,測試結(jié)果還不能作為證據(jù)使用。因此,我們要客觀地對待認知腦電技術所得出的結(jié)論。

(四)測試相關人員的專業(yè)要求

關于傳統(tǒng)的心理測試人員的專業(yè)要求各國已經(jīng)形成了較明確的要求,美國的測試中心要求測試人員必須接受三年的全日制學習,研究50個庭審案例;墨西哥法院要求測試人員至少有五年從事測謊的工作經(jīng)歷或接受過同等程度的訓練并在測謊結(jié)果將作為證據(jù)在法庭提出的前一年時間里至少接受20小時的連續(xù)測謊教育。但關于認知腦電測謊人員的專業(yè)要求還沒有形成完備的、明確的、系統(tǒng)的規(guī)范要求。作為一名測謊人員以上要求應該也是認知腦電測謊人員的最基本的要求,要具有相關的生理、心理、犯罪學方面的知識,有一定的測謊工作經(jīng)歷或測謊專業(yè)訓練,能夠熟練地實施整個測謊過程,有效地分析腦電數(shù)據(jù)并根據(jù)以往的實驗及實案數(shù)據(jù)對測試結(jié)果進行科學合理的解釋。

第7篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

基本案情

2004年8月16日,農(nóng)民張某持其妻李某名下20萬元定期一年的儲蓄存單到某銀行儲蓄專柜辦理到期支取手續(xù)。該行經(jīng)辦人員受理后,發(fā)現(xiàn)該存單已銷戶,《掛失登記簿》則顯示已辦理掛失支取手續(xù)。而張某及隨后趕來的其妻李某稱其存單從未丟失,根本未曾辦理過掛失手續(xù)。

經(jīng)查,該筆存單的具體信息為:戶名李某,金額20萬元,存期1年,存入日為2003年8月15日。存單掛失時間為2003年12月6日,申請掛失人為李某本人,掛失原因為存單丟失。當時,按照有關儲蓄制度規(guī)定,經(jīng)辦員在審核掛失申請人與身份證照片一致、身份證號碼與機內(nèi)號碼一致后,由另一儲蓄柜員復核后為其辦理了掛失手續(xù)。2003年12月11日,儲蓄專柜又派兩名工作人員持掛失申請人李某身份證復印件到其戶籍所在地派出所進行核實,該派出所核查屬實后,為銀行出具了《戶籍證明信》,掛失手續(xù)齊全。

案發(fā)后,當事行經(jīng)核對李某本人所持的身份證,與掛失人所留存的李某身份證復印件對照,發(fā)現(xiàn)身份證上照片不同。經(jīng)分析,初步認定為他人偽造身份證掛失冒領存款的可能性較大,客戶張某及該行先后向當?shù)毓矙C關報案,公安局遂立案偵查。

由于案件短時間內(nèi)未能破獲,存款人李某向當?shù)鼗鶎尤嗣穹ㄔ禾嵩A,要求某支行承擔兌付義務,償還定期存款20萬元及利息。2004年10月28日,該人民法院做出判決:某支行給付李某20萬元存款及利息,并承擔受理費及其他訴訟費用8400元。該行不服判決,上訴至邢臺市中級人民法院。經(jīng)中院審理,認為存款被他人冒名掛失、支取,在民事責任上是他人對儲蓄機構(gòu)財產(chǎn)的直接侵害,儲蓄機構(gòu)不應據(jù)此拒絕儲戶基于合同債權所生的請求權;在儲戶沒有過錯的情況下,被冒名掛失支取的風險應由儲蓄機構(gòu)承擔。遂做出了維持原判,由該支行承擔二審訴訟費6875元的判決。此案進入執(zhí)行階段后,該行支付給李某本金20萬元,存款利息5412元。

案件點評

本案爭議焦點在于:第一,儲蓄存款的所有權歸誰所有;第二,在刑事犯罪尚未查明、存款合同雙方當事人均沒有違約行為的情況下,犯罪行為造成的損失應該由誰承擔。

在辦理定期存單的掛失支取手續(xù)時,包括申請掛失和提前支取兩個步驟,對于這兩個環(huán)節(jié)我國有關法律法規(guī)部門規(guī)章作了如下的規(guī)定:

申請掛失?!秲π罟芾項l例》和《中國人民銀行關于執(zhí)行〈儲蓄管理條例〉的若干規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》)規(guī)定,在辦理掛失手續(xù)時,須出具存款人身份證明,由他人代為辦理的還需出具人的身份證明。受理掛失申請的儲蓄機構(gòu)應對申請人的身份進行審查和識別,中國人民銀行《關于辦理存單掛失手續(xù)有關問題的復函》第三條規(guī)定:在辦理掛失手續(xù)時,儲蓄機構(gòu)對身份證只進行形式審查、不負有辨別身份證真?zhèn)蔚呢熑巍?/p>

支取。《若干規(guī)定》第三十七條規(guī)定,掛失七天后,儲戶需與儲蓄機構(gòu)約定時間,辦理補領新存單(折)或支取存款手續(xù)。因此,支取分為兩種,一種是掛失期滿后補領新存單,憑新存單辦理提前支取手續(xù)。《儲蓄管理條例》和《若干規(guī)定》規(guī)定,提前支取必須出示存單和存款人本人身份證明以及人身份證明,銀行對于身份證明有審核的義務。至于審核的程度,在《若干規(guī)定》中,僅要求儲蓄機構(gòu)驗證存單開戶人姓名與證件姓名一致,即可支付該筆未到期定期存款。另一種是掛失期滿后直接支取存款,至于支取的程序,沒有具體的規(guī)定。另外,1997年中國人民銀行在答復郵電部就辦理掛失手續(xù)提出的有關問題時指出,“儲戶遺失存單后,委托他人代為辦理掛失手續(xù)只限于代為辦理掛失手續(xù)。掛失申請手續(xù)辦理完畢后,儲戶必須親自到儲蓄機構(gòu)補領新存單(折)或支取存款手續(xù)”。因此,補領新存單或支取存款的手續(xù)只能由存款人本人辦理。

在存款人與銀行的存儲關系中,存款人將貨幣交付給銀行,貨幣作為典型的種類物,所有權與占有權結(jié)合在一起,一經(jīng)轉(zhuǎn)移占有,所有權隨之轉(zhuǎn)移,銀行取得資金的所有權,可以對存款資金使用、收益、處分,如用于發(fā)放貸款、購買債券、進行投資等。

因此,冒領存款資金實質(zhì)上是一種侵權行為,侵權人侵害的是銀行財產(chǎn)的所有權,銀行應向侵權行為人主張侵權損害賠償責任,財產(chǎn)損失得到賠償之前,只能由財產(chǎn)所有權人自行承擔。對于銀行和儲戶的存款合同關系而言,體現(xiàn)為儲戶對銀行的債權,在存單到期后儲戶要求兌付款項時,儲蓄機構(gòu)負有無條件支付的合同義務。

當儲戶有違約行為時,如將存款信息泄露給他人、將存單或身份證件交由他人保管等,儲戶的違約行為與冒領行為共同造成銀行財產(chǎn)損失的后果,這種違反合同的行為實質(zhì)上是一種違約與侵權的競合。根據(jù)《合同法》第一百二十二條的規(guī)定,因當事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產(chǎn)權益的,受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。銀行可以據(jù)此相應地主張減輕或免除自己的支付義務。但是,銀行要對對方違約的事實承擔舉證責任。

根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定,當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。本案中,銀行因無法證明原告在履行合同的過程中存在違約行為,因此所有損失只能由自己承擔。

正因為存款資金是銀行財產(chǎn),因此儲蓄機構(gòu)在辦理存款的掛失和支付手續(xù)時,除應按有關操作規(guī)程的規(guī)定操作外,還應進行更為嚴格的謹慎審查,以保護自身財產(chǎn)免受侵害。

關于刑事案件與民事案件的關系

民事糾紛中如涉及刑事犯罪,只有在民事案件須待刑事案件結(jié)案后才能審理的情況下,民事案件才應該中止審理,這也就是通常所說的“先刑后民”原則。但并不是所有涉及刑事犯罪的民事案件全部適用這一原則,其判定標準是民事糾紛與刑事犯罪是否屬于“同一法律關系”?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十條規(guī)定,人民法院在審理經(jīng)濟糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)與本案有牽連,但與本案不是同一法律關系的經(jīng)濟犯罪嫌疑線索、材料,應將犯罪嫌疑線索、材料移送有關公安機關或檢察機關查處,經(jīng)濟糾紛案件繼續(xù)審理。

這個原則在《最高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》中也得到了體現(xiàn),規(guī)定以追究刑事責任是否影響存單糾紛案件的審理為標準,決定是否中止審理。并且規(guī)定:對于追究有關當事人的刑事責任不影響對存單糾紛案件審理的,人民法院應對存單糾紛案件有關當事人是否承擔民事責任以及承擔民事責任的大小依法及時進行認定和處理。

本案中,在案件偵破前,犯罪嫌疑人是如何獲取儲戶的存款信息、身份證件記載事項等問題都無法查清,因此無法確定儲戶是否有違約行為、是否對侵權有過錯、是否存在儲戶與犯罪嫌疑人串通詐騙銀行的情況,因此可以中止審理。但是,如果案件長期得不到偵破,實質(zhì)上是對儲戶付款請求權的一種限制。在司法實踐中,由于銀行對于儲戶的違約或過錯負有舉證責任,同時出于保護弱者的考慮,法官往往根據(jù)個案情況認定追究有關當事人的刑事責任不影響對存單糾紛案件的審理,不中止審理。這屬于法官的自由裁量權,而且在涉嫌犯罪的經(jīng)濟糾紛中先行判定銀行承擔履行合同的義務也無不妥之處。

第8篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

1990年6月8日,河南省鄭州市二七造紙物質(zhì)供應處(以下簡稱供應處)與河北省邢臺市造紙廠(以下簡稱造紙廠)簽訂了一份由供應處代銷造紙廠紙袋紙的協(xié)議書,有效期到1991年底;同月16日,該協(xié)議又經(jīng)鄭州市公證處公證。

時值市場紙張需求低落,1991年10月、l1月,造紙廠為完成限產(chǎn)壓庫任務,取得企業(yè)升級和調(diào)資的資格,先后兩次請求供應處買下存放在河南省化工公司倉庫中尚未代銷完的798噸紙袋紙,并言明把紙袋紙降為牛皮紙,貨物銷售完后三個月內(nèi)付清貨款。供應處表示同意。

1992年3月10日,造紙廠在送來三張發(fā)貨票(日期分別為1991年10月23日、12月28日、12月30日)和一張日期為1992年2月19日的發(fā)票傳遞通知單后,提出補簽一份合同的要求。雙方于是補簽了一份工礦產(chǎn)品購銷合同,其主要內(nèi)容為:牛皮紙,80g/m2,798.577噸,單價2750元;行業(yè)標準;交貨地點(河南省化工倉庫);結(jié)算方式及期限(匯款[電匯、信匯、票匯],三個月內(nèi)付清貨款);違約責任(按經(jīng)濟合同法處理);解決合同糾紛的方式(協(xié)商、仲裁、起訴);有效期限為1991年12月31日至1992年12月31日。為了與原代銷協(xié)議的終止日期相銜接,合同的簽訂日期寫成了1991年12月31日。

考慮到“三個月內(nèi)付清貨款”含義的不明確,加之顧慮一年內(nèi)銷售不完所有貨物,供應處多次要求造紙廠明確含義、延長有效期限。1992年5月22日,造紙廠于是派人持900444號介紹信到供應處,以介紹信形式對合同進行了如下補充說明:“合同第9條:為貨物銷售完后三個月內(nèi)付清貸款。第12條:如發(fā)生合同糾紛,協(xié)商不成,向合同履行地人民法院起訴。同意合同有效期延長壹年?!?/p>

1992年8月,市場形勢好轉(zhuǎn),紙價大幅度上漲,造紙廠因此提出退貨的要求。鑒于雙方從前的良好合作,供應處表示同意退還大部分貨物,并開出了“出庫單”,但要求造紙廠辦理承擔兩年來的倉儲費用和用紅票沖減等有關財務手續(xù)。造紙廠不予辦理手續(xù)。供應處就不讓提貨。于是雙方發(fā)生了糾紛。

第一回合——突遭查封

1992年9月29日,河北省邢臺市橋東區(qū)人民法院林立榮、胡如義等一行三人來到鄭州,于當晚向供應處送達了當日簽發(fā)的以造紙廠為申請人、供應處為被申請人的(1992)東法民支字第35號支付令和(民)字第36號傳票。支付令命令供應處自收到支付令之日起十五日內(nèi)給付造紙廠2136086.70元;案件受理費20690.43元由供應處承擔;傳票傳供應處法定代表人于10月4日上午九時到該院接受詢問;同時,該法院還以(1992)民字第33號查封令查封了供應處在鄭州市正興街15號門市部的存貨,以(1992)民字第35號查封令查封了供應處在鄭州綠城賓館的616房間辦公室,并帶走電臺一部。

當晚,在沒有給供應處任何通知的情況下,該法院又以當日簽發(fā)的(1992)東法民裁字第32號民事裁定書裁定就地扣押供應處存放在化工公司倉庫中的貨物(該裁定書未送達供應處),以(1992)民字第32號查封令,查封供應處存放在化工公司倉庫中的貨物。

面對這一系列突如其來的做法。供應處迷惑了:

根據(jù)法律規(guī)定,申請支付令應向債務人、所在地人民法院提出;因此,造紙廠申請支付令應當向鄭州市的人民法院提出。為什么邢臺市橋東區(qū)人民法院受理造紙廠的支付令申請?

最高人民法院《關于適用<民事訴訟法>若干問題的意見=(以下簡稱民訴法若干意見)第132條規(guī)定,“依照民事訴訟法第189條的規(guī)定向人民法院申請支付令的,每件交納申請費100元。”但是,橋東區(qū)人民法院為什么卻在支付令上標明案件受理費20690.43元?

作為民事訴訟中的一種財產(chǎn)保全措施,訴前財產(chǎn)保全的申請應當由申請人向財產(chǎn)所在地的人民法院提出。本案中,財產(chǎn)所在地為鄭州市,但是橋東區(qū)人民法院為什么卻違法受理了造紙廠的申請,并作出裁定、簽發(fā)三份查封令?

民事訴訟法第94條規(guī)定,“財產(chǎn)保全限于請求的范圍或者與本案有關的財物?!北景钢校瑯驏|區(qū)人民法院三份查封令所查封的財產(chǎn)中,供應處正興街15號門市部的存貨、綠城賓館616房間及電臺均與本案無關,存放在化工公司倉庫中的貨物也有一部分與案件無關,不在請求保全的范圍之內(nèi),但是橋東區(qū)人民法院為什么卻將它們查封,并且將電臺一部直接帶到邢臺,從而導致供應處無法正常營業(yè)?

帶著一連串的迷惑,供應處于次日致函橋東區(qū)人民法院,指出其違法行為,請求撤銷第32號裁定書和第35號支付令。到了10月5日,供應處依法對第35號支付令提出異議,并再次致函請求撤銷第32號裁定書以及第32、33、35號查封令。

供應處耐心地等待著橋東區(qū)人民法院的回音。誰知,等到的卻是一一

第二回合——更加迷惑

1992年12月5日,供應處收到了橋東區(qū)人民法院于1992年11月30日作出的(1992)東法經(jīng)裁字第44號經(jīng)濟裁定書,載明:“本院經(jīng)審查認為:合同簽訂后,被告(指供應處,筆者注)在(1992年元月25日,筆者加)給原告(指造紙廣,筆者注)的信件中有‘如果發(fā)生合同糾紛,同意你們交邢臺有關部門進行處理’的承諾。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第38條之規(guī)定,裁定如下:駁回被告河南省鄭州市二七造紙物質(zhì)供應處關于河北省橋東區(qū)人民法院對此案無管轄權的異議。本院繼續(xù)審理。”

這是一份驢唇不對馬嘴的裁定書。1992年12月 l1日,供應處上訴于邢臺市中級人民法院;1993年元月30日又遞交上訴補充材料。上訴狀及補充材料指出:供應處于1992年9月30日和10月5日向橋東區(qū)人民法院提出的異議,是針對支付令、訴前財產(chǎn)保全裁定及查封令提出的。民訴法若干意見第27條規(guī)定,“債權人申請支付令適用民事訴訟法第22條規(guī)定,由債務人住所地的人民法院管轄?!钡?1條規(guī)定,“訴前財產(chǎn)保全,由當事人向財產(chǎn)所在地的人民法院申請?!北景钢?,從簽發(fā)支付令、訴前財產(chǎn)保全裁定的專屬管轄角度講,歸債務人供應處所在地、財產(chǎn)所在地人民法院即河南省的人民法院管轄。民訴法若干意見第221條規(guī)定,“依照民事訴訟法第192條的規(guī)定債務人在法定期間內(nèi)提出書面異議的,人民法院無須審查異議是否有理由,應當直接裁定終結(jié)督促程序。”但是,供應處于1992年10月5日依法提出書面異議后,橋東區(qū)人民法院沒有作出終結(jié)督促程序的裁定,反而裁定要繼續(xù)審理案件。供應處至今沒有造紙廠作原告的起訴書副本,也沒有收到橋東區(qū)人民法院的應訴通知書,因此沒有,也根本不可能對起訴立案受理訴訟程序即普通訴訟程序中的管轄權提出異議。另外供應處法定代表人從來沒有寫過,也從來沒有委托他人寫過裁定書所說的信件,該信件是職工武衛(wèi)國的越權行為所致,因而是假的,無效的;再者,造紙廠1992年5月22日的900444號介紹信明確寫著“向合同履行地人民法院起訴”,因此即使所謂1992年元月25日信件是真的,依法應以900444號介紹信為準。故而請求邢臺市中級人民法院撤銷橋東區(qū)人民法院的第44號經(jīng)濟裁定書,責令橋東區(qū)人民法院糾正其錯誤。

令人遺憾的是,邢臺市中級人民法院不顧供應處沒有收到起訴書副本和應訴通知書的事實,以900444號介紹信與存根不符為由于1993年3月15日作出(1993)邢經(jīng)終字第5號民事裁決書,裁定“駁回上訴,維持原裁定?!?/p>

邢臺市中級人民法院的這一終審裁決,意味著橋東區(qū)人民法院可以“繼續(xù)”審理造紙廠訴供應處經(jīng)濟糾紛一案了;但令人可笑的是,上訴后的“被告”供應處至今還沒有收到起訴書副本和應訴通知書。

第三回合——當庭怒斥

有了邢臺市中級人民法院的第5號民事裁定書這把尚方寶劍,橋東區(qū)人民法院就可以繼續(xù)“審理”此案了。

1993年4月10日,供應處收到了橋東區(qū)人民法院發(fā)送的造紙廠的起訴書副本和法院的開庭通知書。造紙廠的訴訟請求是,請求法院依法追回供應處所欠紙款680083.02元,利息34011.78元,合計714094.80元;起訴書的書寫日期是1992年9月28日。開庭通知書通知供應處于1993年4月16日到橋東區(qū)人民法院西圍城法庭參加造紙廠訴供應處經(jīng)濟糾紛一案的開庭審理。

這里的問題是:1.同一經(jīng)濟糾紛,為什么橋東區(qū)人民法院1992年9月29日簽發(fā)的第35號支付令命令供應處給付2136086.70元,而造紙廠在前一天的起訴書卻要求支付714094.80元,兩者相差140多萬元?2.民事訴訟法第113條第 l款規(guī)定,“人民法院應當在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告,被告應當在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀?!睒驏|區(qū)人民法院什么時候立的案?為什么1992年9月28日的起訴,到1993年4月10日才送達?供應處享有十五日的法定答辯時間,為什么只給五天?

1993年4月16日,橋東區(qū)人民法院西圍城法庭按時開庭審理造紙廠訴供應處經(jīng)濟糾紛一案。這是一次非法的審理。供應處法定代表人王建軍經(jīng)理、訴訟人徐明照律師,出庭參加訴訟,表情嚴肅。

輪到供應處一方發(fā)言了。徐明照律師義正嚴辭地列舉了法院方面的一系列不依法辦事的行為,鄭重地提出了回避申請:“關于邢臺市造紙廠訴鄭州市二七造紙物質(zhì)供應處購紙款糾紛一案,今天邢臺市橋東區(qū)西圍城人民法庭開庭審理。我代表鄭州市二七造紙物質(zhì)供應處對該法庭庭長、本案合議庭審判長林立榮和合議庭成員,要求回避?!?/p>

令人尷尬的場面出現(xiàn)了。審理不得不被迫中止。

第四回合——憤而出擊

鑒于徐明照律師的年齡,供應處經(jīng)多方權衡,于1993年5月31日委托河南省黃河律師事務所韓依水、胡德勝兩位律師,作為其全權訴訟人,負責解決與造紙廠經(jīng)濟糾紛一案。受命于危難之際,兩位律師經(jīng)過大量的調(diào)查研究,向事務所進行了匯報。經(jīng)研究決定,河南省黃河律師事務所于1993年6月14日印發(fā)了《請求糾正河北省邢臺市橋東區(qū)人民法院和河北省邢臺市中級人民法院一系列違法行為的法律意見書》,并準備向中央、河北省、邢臺市的權力、審判、檢察機關以及有關新聞單位發(fā)送。

為了給邢臺市有關法院一個自己糾正錯誤的機會,兩位律師于18、19兩日到邢臺市,同有關法院進行了交涉。有關法院表示愿意糾正錯誤,希望暫緩發(fā)送法律意見書;兩位律師同意,打道回鄭州等候消息。

二個多月過去了,幾經(jīng)催問,邢臺方面沒有正式答復。兩位律師出于律師的神圣職責,為了保護當事人供應處的合法權益,為了維護國家法制的統(tǒng)一和尊嚴,在1993年9月2日向有關權力、審判、檢察機關和有關新聞單位發(fā)送了法律意見書,和供應處工作人員一起對邢臺市有關法院的一系列違法行為進行了強有力的控告。 《經(jīng)濟日報》、《中國社會報》先后以《這個案件究竟應由誰管轄》、《我們該怎么辦》為題發(fā)表了供應處主管部門的呼吁。

這些終于引起了有關部門的極大關注。

1993年 l1月30日,河北省高級人民法院作出(1993)冀經(jīng)監(jiān)字第36號民事裁定書,以“原裁定適用法律錯誤”為由,裁定“一、本案由本院進行提審;二、再審期間,中止原裁定(指前述之邢臺市中級人民法院第05號民事裁定)的執(zhí)行。”1993年12月8日,河北省高級人民法院又以(1993)冀經(jīng)再字第33號民事裁定書裁定:“一、撤銷河北省邢臺市橋東區(qū)人民法院(1992)東法經(jīng)裁字第44號民事裁定書和河北省邢臺市中級人民法院(1992)邢經(jīng)終字第05號民事裁定。二、本案移送河南省鄭州市中級人民法院審理。”

終于,歷經(jīng)四個回合一年零二個月的管轄權爭奪大戰(zhàn)結(jié)束了。

[經(jīng)濟律師點評]

第9篇:經(jīng)濟糾紛標準范文

一、涉油侵權案件的基本情況 二、涉油侵權案件的成因分析

一是油田在征用土地補償、污染賠償方式方面的問題。長期以來,油田在征用土地補償、污染賠償?shù)确矫?,由油田工農(nóng)科與當?shù)卣蛥^(qū)辦協(xié)商處理。油田對所征土地的補償費、安置補助費、青苗補償費等往往通過政府或村委會轉(zhuǎn)手補償給當事人。但是這種賠償方式不符合法律規(guī)定,因為油田補償損失是法律規(guī)定的民事行為,應由油田和被征用土地、污染的單位或個人協(xié)商,協(xié)商的內(nèi)容包括賠償?shù)闹Ц斗绞?、支付途徑、支付?shù)額等。油田單方?jīng)Q定賠償款,沒有征求被賠償人的意見,且沒有直接支付給被賠償人,這種賠償方式容易引發(fā)矛盾。

二是村務不公開帶來矛盾。油田賠償款數(shù)額較大,群眾相當關注。但是個別村莊村務不公開,群眾即使拿到賠償款也認為賠償?shù)臄?shù)額少或者分配不公平。這種問題成為群眾阻攔油田生產(chǎn)的借口,有的借此與油田單位發(fā)生糾紛,阻礙油田生產(chǎn)。

三是新油區(qū)群眾不知如何處理油田賠償引發(fā)的矛盾較為突出。隨著油田生產(chǎn)開發(fā)范圍的拓展,形成了一些新的油區(qū)村莊。這些新油區(qū)的群眾對處理征地、污染賠償款方面的方法、途徑、賠償計算方法、數(shù)額等不了解,容易造成矛盾。有的當事人“漫天要價”,有的村莊男女老幼都參與到糾紛中。如勝坨海西村以油田施工影響其莊稼排水淹灌了莊稼為由強行阻攔油田生產(chǎn),有幾百人參與了糾紛。

四是油田污染引發(fā)了新型的排污糾紛。如環(huán)境噪聲影響糾紛案件。有的群眾提出油田生產(chǎn)噪聲影響了其養(yǎng)殖的家禽、牲畜的生長,而油田單位不接受該類型的索賠。群眾往往采取阻攔油田生產(chǎn)、扣押車輛的方式來達到目的,使小糾紛引發(fā)成矛盾,造成了較大的經(jīng)濟損失。今年,墾利縣法院受理了2件此類案件。

五是個別村委領導班子軟弱渙散導致矛盾糾紛遲遲不能解決。涉油糾紛發(fā)生時,有的油區(qū)村莊村委不出面,任憑事態(tài)發(fā)展。參與糾紛的群眾更沒有統(tǒng)一、明確的處理意見,導致無法協(xié)商解決糾紛。

六是法律宣傳針對性不強,群眾法律意識淡薄。面向油區(qū)群眾的普法宣傳重點不突出,對涉油糾紛的處理途徑、國家對征用土地、排污賠償?shù)确矫娴木唧w規(guī)定宣傳力度不夠。

三、解決涉油糾紛案件對策

三、解決涉油糾紛案件對策

油地糾紛的解決,必須本著“防重于治”的原則解決,否則經(jīng)濟損失大,矛盾加深,訴訟成本也相應增加,應重點從以下方面抓起:

(一)理順油區(qū)綜合治理關系,成立專門處理機構(gòu)。東營區(qū)政法委成立了專門處理油地問題的“油區(qū)治理指揮中心”,一切“涉油”問題均由其處理??梢越梃b東營區(qū)的做法,成立專門的機構(gòu),充分發(fā)揮統(tǒng)一的組織和協(xié)調(diào)功能,健全規(guī)章制度,逐步建立起處理“涉油”問題的長效機制。

(二)依法建立、健全、強化村領導班子。油地糾紛能不能順利解決,有一個代表民意的堅強的村領導班子很關鍵,因此,應進一步加強群眾民主政治建設,把那些有威望、有知識、有文化,識大體,顧大局的成員選進領導班子,并由有關部門進行指導,有助于涉油糾紛解決。

(三)加強對人民調(diào)解工作的指導。建立、健全人民調(diào)解組織,由司法機關幫助培訓、指導人民調(diào)解員,提高人民調(diào)解員依法調(diào)解的能力和水平,發(fā)揮他們在調(diào)解涉油案件糾紛中的作用。對發(fā)生的涉油糾紛,有關司法行政機關應主動及時地幫助指導,要充分發(fā)揮人民調(diào)解第一道防線的作用,防止事態(tài)擴大。

(四)建立油地經(jīng)濟糾紛的新協(xié)商機制。改革傳統(tǒng)的賠償方式,在涉油經(jīng)濟糾紛經(jīng)常發(fā)生的村莊,盡力促成群眾選出代表,或有村委代表群眾出面,建立一個油田和地方的對話協(xié)商機制,把糾紛擺在當面,說在明處,使雙方在互諒互讓中解決。

(五)繼續(xù)深化村務公開制度。對群眾關注的油污賠償問題,由村委采取多種形式使村務公開、公正、透明。油地賠償?shù)膮f(xié)商,要有受賠償人參加,村委成員可以提供協(xié)助。

(六)抓好宣傳教育,重點抓好對新油區(qū)群眾法制宣傳工作。

油地雙方可以對賠償標準、賠償范圍、賠償程序等問題,共同進行分析研究,制定統(tǒng)一的規(guī)范性文件,使各項問題規(guī)范化,有明確的依據(jù),對征地、排污賠償方面的知識重點宣傳。在油田搞好開發(fā)建設前,必要的油污賠償宣傳工作更要走在前頭。把法庭工作職責、工作制度打印成宣傳材料,在農(nóng)村集市上設立咨詢臺,分發(fā)宣傳材料。組織干警深入到油田企業(yè)以講法制課的形式進行普法宣傳,使他們初步掌握一些基礎性的法律知識。

(七)對以身試法者從嚴懲處。在涉油糾紛案件的處理過程中,對妄圖索取巨額賠償,甚至借機鬧事的,對觸犯法律但沒有構(gòu)成犯罪的,可由公安部門給予行政處罰,對觸犯刑律的,依法追究刑事責任。

(八)銳意創(chuàng)新,大膽進取,建章立制促穩(wěn)定。從以往油區(qū)中涉油案件發(fā)生糾紛的情況看,涉油案件往往是因污染、侵權、征用土地等而產(chǎn)生的糾紛,爭議當事人之間利益關系復雜,難以協(xié)調(diào),有的糾紛甚至“牽一發(fā)而動全身”,處理不好,會嚴重影響油區(qū)秩序的穩(wěn)定。因此,法庭為適應油區(qū)案件的特點,采取以下工作方法:一、巡回法庭審理油區(qū)案件中,除特殊情況外,一律適用簡易程序進行審理,審理周期要求簡易案件一月內(nèi)審結(jié);復雜案件三月內(nèi)審結(jié);二是油區(qū)巡回法庭在工作中本著急事急辦、特事特辦的原則解決糾紛,情況比較緊急的采取訴(庭)前處理的辦法;三是從參與社會治安綜合治理的角度出發(fā)進行訴前調(diào)解,四是關于無理妨礙油田施工的糾紛,可以按照“停止侵害、排除妨礙”的訴訟請求予以提起民事訴訟。并可以申請先予執(zhí)行;五是在施工準備階段,經(jīng)做工作當事人無理阻礙油田企業(yè)正常施工,可以按照“排除妨礙”的訴訟請求提起民事訴訟,并可以申請先予執(zhí)行。通過采取以上方法,旨在更好的發(fā)揮巡回法庭的審判、服務職能作用,充分維護油田企業(yè)的合法權益。油區(qū)巡回法庭在成立后,針對涉油案件多次召開專場分析會,了解涉油案件的事件起因、特點、矛盾焦點,為順利審理案件奠定良好的基礎;因涉油案件往往具有牽扯人數(shù)多,爭議數(shù)額大,利益關系復雜、難以處理等特點,對涉油案件重點調(diào)度,明確干警職責,以穩(wěn)定油區(qū)工作大局,促進油區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為工作的重點,初步制定出“調(diào)解為主,判決為輔,主動處理,化解糾紛”的工作目標,審判員多年來在油區(qū)腹地從事審判工作,積累了處理油地糾紛案件的豐富經(jīng)驗,為充分發(fā)揮法庭職能打下基礎。2003年,我庭嚴格按照我院制訂的油區(qū)巡回法庭工作方針,認真審理涉油案件,慎處油地糾紛,力求既要保證油田的正常生產(chǎn),又要不使矛盾激化。

油地經(jīng)濟互相促進,共同發(fā)展是幾十年來雙方形成的良好的傳統(tǒng),必須正確對待新的經(jīng)濟形勢下出現(xiàn)的新情況、新問題。油地經(jīng)濟密切結(jié)合,共同發(fā)展的關系只能加強,不能破壞,否則對雙方都產(chǎn)生不利的影響。作為法院,更要全面分析涉油案件的新特點新情況,積極總結(jié)審判經(jīng)驗,以良好的審判促使經(jīng)濟的良性發(fā)展。

(作者單位:山東省墾利縣人民法院)