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法律保護論文精選(九篇)

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法律保護論文

第1篇:法律保護論文范文

「知識產(chǎn)權(quán)法律保護利益衡量適用限制原則合理價值判定原則

1、WTO體制下的知識產(chǎn)權(quán)法律保護

知識產(chǎn)權(quán)法律制度是商品經(jīng)濟和近代科學技術(shù)的產(chǎn)物。自十八世紀以來,資產(chǎn)階級在生產(chǎn)領(lǐng)域中開始廣泛采用科學技術(shù)成果,從而在資本主義市場中產(chǎn)生了保障知識產(chǎn)品私有的法律新問題。資產(chǎn)階級要求法律確認對知識的私人占有權(quán),使知識產(chǎn)品同物質(zhì)產(chǎn)品一樣,成為自由交換的標的。在這種情況下,便產(chǎn)生了和傳統(tǒng)財產(chǎn)制度相區(qū)別的新的財產(chǎn)方式——知識產(chǎn)權(quán)。但在當今世界,一個國家知識產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和占有容量,往往成為衡量這個國家經(jīng)濟文化水平的標志。因此,凡是科學技術(shù)發(fā)達的國家,都較早地建立和健全了他們的知識產(chǎn)權(quán)制度和知識產(chǎn)品市場的不斷擴展。隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,世界各國日益重視知識產(chǎn)權(quán)的立法新問題,通過法律的形式授予知識產(chǎn)品所有者以專有權(quán),促使知識產(chǎn)品進入交換和流通,知識產(chǎn)權(quán)制度已經(jīng)成為各項法律體系的重要組成部分。

隨著知識經(jīng)濟的到來,各國越來越重視知識產(chǎn)權(quán)的功能,更有國家提出“知識產(chǎn)權(quán)立國”的發(fā)展戰(zhàn)略。在知識經(jīng)濟時代的背景下,發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的知識化帶動并加快了世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進進程,知識資源的推動更是加速了世界經(jīng)濟全球化進程。當今的國際經(jīng)濟貿(mào)易中,知識產(chǎn)權(quán)保護涉及的領(lǐng)域在拓寬,保護力度增強,知識產(chǎn)權(quán)已成為貿(mào)易競爭的焦點。為更好地維護作為世界科技和經(jīng)濟強國的地位,美國等世界發(fā)達國家不僅在國內(nèi)建立和完善了一整套的知識產(chǎn)權(quán)法律保護體系,而且極力推動世界范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護。由于大國的強力、發(fā)展中國家的妥協(xié)和穩(wěn)定、健康、互益的世界經(jīng)貿(mào)、科技發(fā)展的需要,《和貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS)成為世貿(mào)組織成員國必須遵守的重要法則之一。知識產(chǎn)權(quán)和貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易并列作為WTO的三大支柱。

中國在加入世界貿(mào)易組織伊始,就承諾無保留全面執(zhí)行TRIPS協(xié)議的規(guī)定,并明確中國知識產(chǎn)權(quán)保護體制的目標是達到世界水平和世界標準。自20世紀80年代以來,我國的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)相繼出臺。中國入世以來,不斷加快了對知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)立、改、廢的步伐,是國內(nèi)相關(guān)立法能夠迅速和WTO規(guī)則接軌,順應(yīng)經(jīng)濟全球化的改革浪潮。我國的知識產(chǎn)權(quán)法律和執(zhí)法機制,在不斷融入經(jīng)濟全球化的過程中、在逐步承諾履行知識產(chǎn)權(quán)國際公約中成熟和完善起來。

可以說,我國的知識產(chǎn)權(quán)法律制度較為完善,但保護水平和市場經(jīng)濟發(fā)達國家相比仍存在一定差距。企業(yè)和個人的知識產(chǎn)權(quán)保護意識較差,以至知識產(chǎn)權(quán)糾紛時常發(fā)生。這一切,都需要我們不僅要熟悉知識產(chǎn)權(quán)國際保護、國內(nèi)保護的基本規(guī)范,還要強化自身的知識產(chǎn)權(quán)意識和學會運用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略去應(yīng)對市場競爭。然而,究竟應(yīng)當適用什么樣的標準來衡量知識產(chǎn)權(quán)的保護限度?比如說,在知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新成為時展主旋律的今天,是應(yīng)當以鼓勵民族產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新為標準,還是以知識產(chǎn)權(quán)的全面權(quán)利為標準,或者說,是應(yīng)當以國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利益為考量,還是應(yīng)當以知識產(chǎn)權(quán)的完全獨占利益為考量,這已經(jīng)成為制約當前知識產(chǎn)權(quán)法律保護體系走向的關(guān)鍵因素。

2、利益衡量理論簡述

(1)利益衡量的由來

利益衡量論(BalanceofInterest)是源于德國自由法學及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的利益法學的一種主要理論,它是由日本學者加藤一郎和星野英一在批判概念法學各種弊病的基礎(chǔ)上于60年代提出的。該理論主張對法律的解釋應(yīng)當更自由、更具彈性,解釋時應(yīng)當考慮實際的利益。在處理兩種利益之間的沖突時,強調(diào)用實質(zhì)判定的方法,判定哪一種利益更應(yīng)受到保護。具體到法官在運用利益衡量的方法進行判決時,不是直接通過法律規(guī)定來得出結(jié)論,而是首先通過利益衡量得出結(jié)論,然后再從法律條文中尋找根據(jù),以便使結(jié)論正當化或合理化。

臺灣學者楊仁壽先生認為摘要:“法官在闡釋法律時,應(yīng)擺脫邏輯的機械規(guī)則之束縛,而探求立法者于制定法律衡量各種利益所為之取舍,設(shè)立法者本身對各種利益業(yè)已衡量,而加取舍,則法義甚明,只有一種解釋之可能性,自須尊重法條之文字。若有許多解釋可能性時,法官自須衡量現(xiàn)行環(huán)境及各種利益之變化,以探求立法者處于今日立法時,所可能表示之意思,而加取舍。斯即利益衡量。換言之,利益衡量乃在發(fā)現(xiàn)立法者對各種新問題或利害沖突,表現(xiàn)在法律秩序內(nèi),由法律秩序可觀察而得之立法者的價值判定。”所謂利益衡量,就是在法律所確認的利益之間發(fā)生相互沖突時,由裁判者對沖突的利益確定輕重并加以權(quán)衡和取舍的活動。

(2)利益衡量的功用和正當性

簡單說來,利益衡量的最大功用就在于對相互沖突的多元利益進行權(quán)衡和取舍。利益衡量作為一種法律解釋方法,首先就是彌補法律的漏洞。由于法律和現(xiàn)實發(fā)展的不協(xié)調(diào),不可避免地存在法律漏洞,因此從利益衡量的角度,以利益為基礎(chǔ)來對法律漏洞進行補充,對法律未及之事實作出評判是彌補法律漏洞的恰當方式。其次,利益衡量是社會需求的體現(xiàn)。法律確定性和公正性的期望,要求據(jù)以衡量的規(guī)則應(yīng)當具有客觀性。實際上,假如利益衡量不考慮到“社會需求”,就很難具備正當性的基礎(chǔ)。一般認為,社會需求可以包括有公眾輿論、社會價值觀念、社會效果等等。有活力的法律和法律實踐不能和社會相脫節(jié),私法獨立的真正本意并非使法院和社會相隔離,而是在獨立的環(huán)境下使法官得以冷靜對待社會價值和社會期望。這些社會需求能夠為利益衡量提供必要的客觀評判標準,成為利益衡量的基本依據(jù)。

需要說明的是,利益衡量是一種法律的解釋方法而非法的創(chuàng)造。利益衡量是在尊重相關(guān)法律規(guī)定的前提下,在立法者未對利益的位階或利益的選擇規(guī)則作出界定時所作的一種價值判定和選擇。

利益衡量在當今世界各國的司法實踐中已經(jīng)成為一種普遍的趨向。作為司法過程的伴生物,利益衡量在個案中實現(xiàn)了利益的平衡或調(diào)節(jié),實現(xiàn)了個案的正義,但這種正義不能完全等同于法律的正義。由于利益衡量是一種主觀性相對較大的法律解釋方法,如何發(fā)展出利益衡量的客觀性標準,一方面通過司法自由裁量權(quán)的運作,通過個案的審理來達到利益之間的平衡,另一方面,借助于客觀外在的標準,體現(xiàn)利益衡量的合理性,從而實現(xiàn)主體思索和客觀世界的契合。正是在這個意義上,利益衡量體現(xiàn)了立足于個案但又超越個案事實的基礎(chǔ)之上,發(fā)展出為社會所接受的一般準則。

(3)利益衡量的基本原則

顯然,利益衡量不能隨意進行,應(yīng)有所節(jié)制,在適用時應(yīng)考慮實用的可能性并應(yīng)和具體的條文相結(jié)合。利益衡量的原則,或決定著利益衡量的適用界限,或貫穿利益衡量過程而對其有重大的影響和功能,并對利益衡量的進行具有一般性的指導(dǎo)意義。具體而言,利益衡量的基本原則可以分為兩個方面摘要:

首先是適用有限原則。一般地,利益衡量作為一種實質(zhì)性判定,有利于軟化法律的剛性。在有些情況下,立法中已經(jīng)對法律的這種剛性通過“但書”的形式予以緩解,這樣的情況不適合運用利益衡量。但有些情況下,法律并未注重到這些新問題。因此需要通過利益衡量的方式予以適當處理。由于在此情況下利益衡量是為軟化法律的剛性而存在的,因此這種功能不能過擴大,否則就不僅僅是一種軟化功能,而是影響到法律的安寧性了。然而假如矯枉過正,則也偏離了利益衡量的初衷,超過了利益衡量軟化法律剛性之目的。由此可見,利益衡量的適用應(yīng)進行一定程度的節(jié)制,適用時在法律未及時可以一般原則進行衡量,在反對解釋排除時的適用上,要注重其目的僅在于軟化法律之剛性,依此并根據(jù)具體的條文來進行妥當處理。

其次是合理價值判定原則。法律是作為國家的強制來確保人們對正當行為的基本要求的服從而存在的,但人們對行為是否正當?shù)氖煜ね瑫r還受到特定價值倫理觀念以及相互間利益關(guān)系的制約。法律體現(xiàn)了價值觀念,并將大部分納入法律體系之中,但仍有很多價值原則游離于法律之外,不能直接從法律進行正當性評價。法律本身的局限性和適用法律的法官的自身局限性,使法律及其解釋并不一定符合價值觀念要求。因此,從人們一般性的正義、公平等價值觀念出發(fā)來對適用過程中的法律進行解釋是很多學者都不斷進行探索的方法。價值判定是否合理,是利益衡量得以運用的基礎(chǔ)和前提,而利益之正當性和法律目的之正當追求就成為利益衡量的判定標準。

3、知識產(chǎn)權(quán)國際保護和利益衡平機制

利益的衡量是知識產(chǎn)權(quán)保護的法律基礎(chǔ)。在知識產(chǎn)權(quán)法的整個發(fā)展過程中,利益平衡始終是知識產(chǎn)權(quán)法發(fā)展的主旋律。無論是鼓勵創(chuàng)新,還是促進新技術(shù)、新知識的傳播和利用,無論是對權(quán)利加以保護還是限制,知識產(chǎn)權(quán)法律保護的利益衡平機制,一直以來都是知識產(chǎn)權(quán)法律體系的核心理念之一。一般認為,知識產(chǎn)權(quán)的利益衡量包括知識產(chǎn)權(quán)所有人權(quán)利和義務(wù)之間的平衡,創(chuàng)造者、傳播者和使用者之間的平衡,以及個人利益和公共利益的平衡。實際上,這樣的利益衡量主要就是實現(xiàn)利益主體的利益狀態(tài)的平衡以及禁止權(quán)利的濫用。在考慮知識產(chǎn)權(quán)私權(quán)保護的同時,還應(yīng)當重視社會公共利益的需求。從某種意義上說,自然法是一種追求正義秩序的信念,成為人定法權(quán)利賴以存在和有效的根據(jù)。平衡個體利益和社會公共利益的沖突和不協(xié)調(diào),無疑是對法律正義的追求。

從知識產(chǎn)權(quán)法律制度得以建立開始,立法者一直在為權(quán)衡私權(quán)人和社會公眾之間的利益而不斷努力。遺憾的是,現(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)法的利益衡量機制并沒有得到充分的體現(xiàn),甚至有利益失衡的傾向。這一點在國際條約或協(xié)定中比較突出。一般而言,發(fā)達國家基于自身利益之考量,往往提出最大限度保護發(fā)達國家利益的要求迫使發(fā)展中國家接受。隨著知識產(chǎn)權(quán)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的地位和影響越來越重要,這種利益失衡的狀況也突顯出來。我國于2001年底加入世界貿(mào)易組織,近年來和知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律法規(guī)也不斷出臺,為的就是使中國知識產(chǎn)權(quán)保護體制能夠達到世界水平和世界標準。但是由于基本國情的不同,不可能要求發(fā)展中國家能夠象發(fā)達國家要求的那樣極盡完善地保護知識產(chǎn)權(quán)。隨著知識經(jīng)濟的不斷發(fā)展,知識產(chǎn)權(quán)的國際保護和利益衡量機制聯(lián)系得更加密不可分。

4、如何在我國跨國知識產(chǎn)權(quán)法律保護中適用利益衡量理論

(1)知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法的利益衡量

知識產(chǎn)權(quán),從法律角度看,是一項民事權(quán)利;從經(jīng)濟角度看,是一種重要的無形資產(chǎn)和資源;從市場角度看,是一種強有力的競爭手段。本來,知識產(chǎn)權(quán)作為一種合法的壟斷,是鼓勵創(chuàng)新、促進知識生產(chǎn)的重要法律機制,一般是作為反壟斷法的適用除外而存在的。但是,具有獨占性質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)往往會使得其擁有者在某一特定市場上形成壟斷或支配地位,限制了該市場的競爭,尤其是,在某些情況下,擁有知識產(chǎn)權(quán)的人可能會濫用其依法獲得的獨占權(quán),通過不正當行使知識產(chǎn)權(quán)的方式,來限制和排擠競爭,對反壟斷法所保護的自由公平競爭造成了破壞,從而構(gòu)成對反壟斷法的違反。這種濫用知識產(chǎn)權(quán)的做法,必然要受到反壟斷法的規(guī)制。尤其是在知識經(jīng)濟時代,知識產(chǎn)權(quán)作為一種產(chǎn)業(yè)政策甚至于立國之本,在經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和功能將越來越重要;相應(yīng)地,知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的反壟斷新問題也將會越來越突出。

由于知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法各自選擇不同途徑追求共同目標,因此協(xié)調(diào)二者之間的關(guān)系相當重要。這就需要確定以何種標準來衡量“知識產(chǎn)權(quán)人的行為是否超出權(quán)利自身的界限,從而對市場造成不應(yīng)當有的限制,而應(yīng)當受到一定的限制和禁止”我們認為,市場競爭和權(quán)利和利益的關(guān)系密不可分,因此運用利益衡量既能夠解決知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的濫用新問題,也可以維護市場主體之間的利益關(guān)系,從而達到使知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法的目標均能實現(xiàn)雙贏的局面。

知識產(chǎn)權(quán)本身作為一種合法的壟斷,是近現(xiàn)代社會為推動科技進步、經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展而作出的一項重要的制度設(shè)計,它一般是作為反壟斷法的適用除外而存在的。但是,承認知識產(chǎn)權(quán)不等于說可以不對知識產(chǎn)權(quán)的行使加以約束。由于知識產(chǎn)權(quán)是一種民事權(quán)利,而任何權(quán)利都有濫用的可能、知識產(chǎn)權(quán)的濫用只是民事權(quán)利濫用的一種情形,所以民法上的“權(quán)利不得濫用原則”當然可以約束知識產(chǎn)權(quán)人的行為。但是,該原則的運用究竟只是對知識產(chǎn)權(quán)濫用行為進行抽象的規(guī)制,缺乏具體的制度規(guī)范。知識產(chǎn)權(quán)濫用導(dǎo)致了技術(shù)市場中各個主體(包括社會公眾)之間的利益失衡,而這些利益也正是反壟斷法所關(guān)注的,所以,對知識產(chǎn)權(quán)濫用的限制成為知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法之間的連接點,并且這樣的連接點是以利益為導(dǎo)向的。具體而言,假如知識產(chǎn)權(quán)人行使權(quán)利的方式超出法定范圍,依據(jù)利益衡量的判定方法,權(quán)利人已使原有的利益關(guān)系失衡,那么該行為即構(gòu)成權(quán)利濫用,應(yīng)受到反壟斷法的調(diào)整。

總之,從我國的國情出發(fā),結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法的終極目標,既要保護知識產(chǎn)權(quán)人的利益,又要考慮到相關(guān)主體及社會公眾的利益要求,充分考慮各個方面和各個層次上的競爭及其相互關(guān)系,把握好各種利益要求之間的平衡。這也將是我國知識產(chǎn)權(quán)法和反壟斷法所面臨的一項重要而緊迫的任務(wù)。

(2)后Trips時代知識產(chǎn)權(quán)國際保護的利益衡量

由于TRIPs框架下的知識產(chǎn)權(quán)國際保護體系并不完善,許多利益失衡之處需要解決,因此,近年來,發(fā)展中國家不斷要求修改TRIPs協(xié)議,重視發(fā)展中國家的非凡利益。

第2篇:法律保護論文范文

隱私權(quán)作為一項重要的人格權(quán),在權(quán)利受到侵害時,權(quán)利人可采取公力救濟或私力救濟的辦法來保護權(quán)利。概括的說,即權(quán)利人采用民事救濟的方法,防止或減少權(quán)利受到侵害,或使受到侵害的民事權(quán)利得到恢復(fù)。由于我國長期重視公力救濟,即公權(quán)干預(yù),導(dǎo)致私力救濟的發(fā)展受限,沒有形成體系化,當事人大都通過公力救濟方式來保護,即國家公權(quán)來保護自己的權(quán)利。目前我國在人格權(quán)保護上,制定的法律日趨完善,但尚未形成價值取向明確的體系。特別是對隱私權(quán)的保護,只是參照人格權(quán)中對名譽權(quán)的保護模式進行。筆者根據(jù)我國隱私權(quán)保護制度的現(xiàn)狀,參照國外隱私權(quán)的立法成果,就隱私權(quán)保護的范圍、措施、方法,談一些尚不成熟的意見。

關(guān)鍵詞:隱私權(quán)立法保護改革與發(fā)展

一、隱私權(quán)的含義及歷史沿革

(一)隱私權(quán)的含義

隱私權(quán)是指自然人享有的私人生活安寧與私人信息不被他人非法侵擾、知悉、搜集、利用和公開的一項人格權(quán)。根據(jù)我國具體情況,結(jié)合國外有關(guān)的理論科研成果,隱私權(quán)的內(nèi)容主要有:(1)公民享有姓名權(quán)、肖像權(quán)、住址、住宅電話、身體肌膚形態(tài)的秘密,未經(jīng)許可,不可以刺探、公開或傳播;(2)公民的個人活動,尤其是在住宅內(nèi)的活動不受監(jiān)視、窺視、攝影、錄像,但依法監(jiān)視居住者除外;(3)公民的住宅不受非法侵入、窺視或騷擾;(4)公民的性生活不受他人干擾、干預(yù)、窺視、調(diào)查或公開;(5)公民的儲蓄、財產(chǎn)狀況不受非法調(diào)查或公布,但依法需要公布財產(chǎn)狀況者除外;(6)公民的通信、日記和其他私人文件不受刺探或非法公開,公民的個人數(shù)據(jù)不受非法搜集、傳輸、處理、利用;(7)公民的社會關(guān)系,不受非法調(diào)查或公開;(8)公民的檔案材料,不得非法公開或擴大知曉范圍;(9)不得非法向社會公開公民過去的或現(xiàn)在純屬個人的情況,如多次失戀、被等,不得進行搜集或公開;(10)公民的任何其他屬于私人內(nèi)容的個人數(shù)據(jù),不可非法搜集、傳輸、處理利用。上述內(nèi)容概括為四個方面,即與私人生活有關(guān),與安寧有關(guān),與形象有關(guān),與姓名有關(guān)。

隱私權(quán)具有以下特征:(1)隱私權(quán)的主體只能是自然人。隱私權(quán)是自然人個人的私的權(quán)利,并不包括法人,尤其是企業(yè)法人,企業(yè)法人享有的商業(yè)秘密不具有隱私權(quán)所特有的與公共利益、群體利益無關(guān)的本質(zhì)屬性;(2)隱私權(quán)的客體包括私人活動、個人信息和個人領(lǐng)域;(3)隱私權(quán)的保護范圍受公共利益的限制。隱私權(quán)的保護并非毫無限制。應(yīng)當受到公共利益的限制,當利益發(fā)生沖突時,應(yīng)當依公共利益的要求進行調(diào)整。

目前,根據(jù)國內(nèi)外學者的通說,隱私權(quán)具有以下四項權(quán)利:(1)隱私隱瞞權(quán)。隱私隱瞞權(quán)是指權(quán)利主體對于自己的隱私進行隱瞞,不為人所知的權(quán)利;(2)隱私利用權(quán)。自然人對于自己的隱私不僅享有消極的隱瞞權(quán),還享有積極的利用權(quán)。隱私利用權(quán)是指自然人對于自己的隱私積極利用,以滿足自己精神、物質(zhì)等方面需要的權(quán)利;(3)隱私維護權(quán)。隱私維護權(quán)是指隱私權(quán)主體對于自己的隱私所享有的維護其不可侵犯性,在受到非法侵害時可以公力與私力救濟,來維護隱私的不可侵犯性;(4)隱私支配權(quán)。隱私支配權(quán)是指自然人對于自己的隱私權(quán)有按照自己的意愿進行支配。準許他人利用自己隱私的實質(zhì),是對自己享有的隱私利用權(quán)所作的轉(zhuǎn)讓行為,未經(jīng)權(quán)利人承諾而利用者,為嚴重侵權(quán)行為。

(二)隱私權(quán)的歷史沿革

具有法律意義上的隱私權(quán)是1890年由美國法學家在《哈佛法律評論》中首次提到的,從而使得隱私權(quán)明確成為法律性問題。隨后美國就隱私權(quán)問題進行了大量研究,上世紀三、四十年代,美國法院出現(xiàn)隱私權(quán)的判例。1940年sidis訴F.R出版公司案等,法官對隱私權(quán)認可,被美國法學理論界稱為法學影響法院審判的一個杰出案例。后來出現(xiàn)了專門的聯(lián)邦隱私法,各州也出現(xiàn)了類似的法規(guī)。六十年代后,著名的法學家威廉普羅塞在他的《美國侵權(quán)行為法(第二次重述)》中把隱私權(quán)分為四部分,即與私人生活有關(guān)的、與安寧生活有關(guān)的、與形象有關(guān)的、與姓名有關(guān)的。英國對隱私權(quán)的研究不發(fā)達,隱私立法很零碎。英國現(xiàn)階段正在為隱私權(quán)的保護系統(tǒng)化和專門化進行工作。在大陸法系國家中,德國的大多數(shù)法學家認為,德國民法典第823條第1部分對“私權(quán)”的列舉是詳盡的,名譽權(quán)和個人秘密權(quán)將得到法律條款的保護。法學家和法官拒絕這些特殊的“人身權(quán)利”作為應(yīng)受民法典第823條保護的絕對權(quán)利。二戰(zhàn)后,情況發(fā)生了很大變化,德國聯(lián)邦法院于1954年通過“公民的一般人格權(quán),保護隱私和名譽”的司法解釋。為加強隱私權(quán)保護,于1970年7月11日在第70—643號法律中,增補了《民法典》第9條,規(guī)定了隱私權(quán)保護,即“任何人有權(quán)使其個人生活不受侵犯”。1978年通過保護個人數(shù)據(jù)的法律,類似情形還有瑞士等國。我國近鄰日本,其民法沒有隱私權(quán)的具體規(guī)定,但二戰(zhàn)后修改民法典,確立“個人尊嚴及兩性實質(zhì)”等為民法解釋的最高準則,個人尊嚴包括隱私權(quán)。1988年日本出臺保護隱私權(quán)的相關(guān)規(guī)定。我國臺灣地區(qū)也于1995年作出相關(guān)立法,對隱私權(quán)加以保護。

二、我國隱私權(quán)保護的現(xiàn)狀

(一)隱私權(quán)保護的方式

隨著隱私權(quán)保護的發(fā)展,隱私權(quán)的保護越來越受到各國法學界的重視,許多國家對隱私權(quán)采取不同的保護方式,概括起來有三種:一是直接保護。法律承認隱私權(quán)為一項獨立的人格權(quán),但公民的隱私權(quán)受到侵害時,受害人可以以侵犯隱私或隱私權(quán)作為獨立的訴因,訴諸法律,請求法律保護與救濟。二是間接保護。法律不承認隱私權(quán)為一項獨立的人格權(quán),當公民個人的隱私受到侵害時,受害人不能以侵犯隱私或隱私權(quán)作為獨立的訴因訴諸法院,請求法律保護與救濟,而只能將這種損害附從于其它訴因請求法律保護與救濟。三是概括保護。在民法或相關(guān)法律及判例中籠統(tǒng)地規(guī)定保護人格權(quán)或人格尊嚴,不列舉具體內(nèi)容,在實踐中仍然保護公民個人的隱私,并在有關(guān)法律法規(guī)中對隱私保護作出零星的規(guī)定。我國對隱私權(quán)的保護實際上是間接保護方法,和日本對隱私權(quán)保護的方法基本一致,但保護的程度和力度不同,沒有該國的法律制度完善。

(二)隱私權(quán)保護的不足與現(xiàn)狀

我國對隱私權(quán)的保護,沒有明確的法律、法規(guī)規(guī)定,但是1988年頒布的《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈民法通則〉若干問題的意見》、1993年《關(guān)于審理名譽權(quán)案件若干問題的解答》中均規(guī)定:公布、宣揚他人隱私,致使他人名譽受到損害的,應(yīng)認定侵害他人名譽權(quán)。使“隱私權(quán)”一詞初見于成文法律,但這只是間接保護,并非直接保護。2001年,最高法頒布《關(guān)于確定侵權(quán)精神損害賠償責任若干問題的解釋》,隱私權(quán)雖沒有被認為是一種獨立人格權(quán)受司法保護,但是該解釋隱含侵害隱私權(quán)保護的內(nèi)容,仍不失為一種立法和法律研究的進步,只是此種進步仍不足以彌補法律在隱私權(quán)保護方面所存在的缺陷。

從我國目前的隱私權(quán)保護的立法來看,主要有憲法、刑法、訴訟法、行政法和民法,隱私權(quán)作為一種民事私權(quán),應(yīng)當由其基本法民法來保護。由于我國民事研究起步晚,對人格權(quán)研究較為薄弱,其人格權(quán)中的隱私權(quán)歷來與陰私相混淆,同時又受到中國特有的文化影響,其保護的程度和保護的方法沒有受到立法者的重視,在我國私法領(lǐng)域中的成文法律中,沒有一部法律有明確的隱私權(quán)保護內(nèi)容,僅僅在司法實踐中,遇到隱私權(quán)問題時,司法解釋予以規(guī)定,以名譽權(quán)的名義來保護隱私權(quán)。因而我國隱私權(quán)保護立法不足顯現(xiàn)的。又由于隱私權(quán)未形成獨立人格權(quán),公眾對隱私權(quán)的內(nèi)容以及是否侵犯隱私權(quán)問題產(chǎn)生模糊認識,隱私權(quán)被侵害在我國相當突出。不僅公民、企業(yè)存在侵害隱私權(quán)的問題,而且國家機關(guān)、事業(yè)單位也存在侵害隱私權(quán)的問題,具體侵害行為有:(1)侵入侵擾。私自侵入他人住宅、搜查他人住宅或者以其他方式破壞他人居住安寧的,是侵害他人隱私權(quán)的行為。如延安毗虼村村民張某和妻子在居住的診所看黃碟事件。(2)監(jiān)聽監(jiān)視。私自對他人的行蹤及住宅、居所等進行監(jiān)聽、監(jiān)視,安裝竊聽裝置或者攝像設(shè)備等,屬于侵害他人隱私權(quán)的行為。如引起媒體關(guān)注的有廈門合資企業(yè)東龍?zhí)沾捎邢薰驹趲鶅?nèi)裝攝像頭、深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)港資利祥表廠在男廁所安裝探頭等。又如四川省瀘州市中院審理的妻子雇人偷拍丈夫婚外情行為,誤將其他家人洗澡的鏡頭拍入。(3)窺視。故意窺視他人居住,利用望遠鏡或者其他設(shè)備偷看他人的私生活,或者私自拍攝他人室內(nèi)私人生活的照片或者錄像片等,應(yīng)當認為是侵害他人隱私權(quán)的行為。在城市,一般均為樓房居住,兩樓之間間距較小,常有人利用望遠鏡窺視他人室內(nèi)活動,特別是窺視他人與性有關(guān)的活動。(4)刺探。故意調(diào)查刺探他人的通信或者其他私人文件的內(nèi)容,非法刺探調(diào)查他人的性生活,非法刺探調(diào)查他人的財產(chǎn)狀況等隱私資料,應(yīng)當被認為是侵害他人隱私權(quán)的行為。(5)搜查。在公共場所或者工作場所,非法搜查他人身體或者財物的行為,屬于侵害他人隱私權(quán)的行為。如上海市一名女大學生在某超市購物后出門時,被男保安攔住,認為該女學生有偷竊行為,強行搜身。(6)干擾。非法干擾他人夫妻兩性生活,利用電話等方式騷擾他人,應(yīng)當被認為是侵害他人隱私權(quán)的行為。如有一些人,以打電話騷擾他人為樂,經(jīng)常在深夜打電話騷擾他人,他人生活安寧被打破。(7)披露、公開或宣揚。非法披露、公開或宣揚他人的隱私資料,如他人的個人數(shù)據(jù)、婚戀史、受害記錄、疾病史、財產(chǎn)狀況以及過去和現(xiàn)在的其他屬于受害人的隱私范圍的一些資料、信息,都是侵害他人隱私權(quán)的行為。披露、公開或宣揚,都是向第三人傳播受害人的隱私資料或信息,其具體做法可以是口頭的,也可以是書面的,還可以是通過現(xiàn)代通訊技術(shù)(如傳真、網(wǎng)絡(luò))及其他足以使第三人知悉的方式進行。如湖南外貿(mào)學院以六名男女學生因先后兩次在女生宿舍過夜,違反校紀為由,將同宿的男女學生開除。再如,孕婦到醫(yī)院作人流手術(shù)。新疆石河子市某女青年到石河子醫(yī)學院某附屬醫(yī)院做人流手術(shù),當她脫下褲子正當要接受檢查時,手術(shù)醫(yī)師將門外20多名男女實習生招進來圍觀見習,女青年當即提出讓實習生回避,但手術(shù)醫(yī)師仍堅持讓實習生圍觀,邊手術(shù)邊講解。上述行為,嚴重侵害了公眾的隱私權(quán),造成受害人精神和人身痛苦,長時間不能恢復(fù)。

三、隱私權(quán)保護制度的完善與思考

針對目前我國隱私權(quán)保護不足這一現(xiàn)象,我認為應(yīng)根據(jù)我國國情,借鑒國外先進的經(jīng)驗與成果,對我國隱私權(quán)保護加以立法,并明確隱私權(quán)保護的價值取向和具體法律方法。下面談一些尚不成熟的思路。

(一)應(yīng)將隱私權(quán)作為一項獨立的人格權(quán)加以保護

現(xiàn)有立法,包括刑法、行政法均有隱私權(quán)的內(nèi)容,但憲法和民法卻未將隱私權(quán)規(guī)定為獨立的人格權(quán),使隱私權(quán)的保護受到消弱,如非法侵入住宅,刑法予以懲罰,但民事部分,特別是侵害隱私權(quán)造成的精神損害,刑事法律未予保護。就民事法律和司法解釋規(guī)定而言,雖然規(guī)定了保護,但是刑法與民法的規(guī)定相互沖突,法院沒有辦法解決,受害人還是不能獲得救濟。作為私權(quán)的一項重要人格權(quán),隱私權(quán)被侵害時不能獲得救濟,是對法律的踐踏和對法律的不信任。如果法律明確規(guī)定救濟措施,受害人就能夠有效保護自己的權(quán)利。因此,應(yīng)當將隱私權(quán)作為一項獨立人格權(quán)加以規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于確定侵權(quán)精神損害行為責任若干問題的解釋》先行一步,但是仍沒有明確,只是對名譽權(quán)的解釋范圍進行擴大,把隱私權(quán)作為一項內(nèi)容。甚感欣慰的是,正在制定的《中華人民共和國民法典》,由中國社會科學院法學研究所與中國人民大學民商法律研究中心提出的兩個草案均將隱私權(quán)作為一項獨立的人格權(quán)加以立法,并對侵害隱私權(quán)的行為、內(nèi)容、制裁措施作出具體規(guī)定,使得隱私權(quán)保護有法可依,隱私權(quán)的保護受到法律的尊重。

(二)規(guī)范隱私權(quán)保護的內(nèi)容與范圍

許多國家對隱私權(quán)保護的內(nèi)容與范圍均有規(guī)定,這是對隱私權(quán)是否被侵害的界定,更利于普通公民了解隱私權(quán)內(nèi)容與范圍,減少隱私權(quán)的侵害。同時,規(guī)定具體的保護內(nèi)容與范圍,對被侵害人采取較為完善的救濟措施。由于科學技術(shù)的不斷進步,隱私權(quán)的內(nèi)容在加大,侵害的行為類型在增多,在立法中可采取靈活的方法,在隱私權(quán)的法律條款中單列一項,即“其它導(dǎo)致侵害隱私權(quán)的行為”。從而使隱私權(quán)的保護更具有拓展性。建議將目前的間接保護方式轉(zhuǎn)換為直接保護,讓隱私權(quán)的權(quán)能與其他人身權(quán)一樣受到重視和尊重。

在確定隱私權(quán)范圍和內(nèi)容時,要注意對侵害程度的確定,應(yīng)當明確隱私權(quán)與其他權(quán)利的界定,也就是說隱私權(quán)的抗辯問題。如果隱私權(quán)人先行侵犯了相對方的合法權(quán)益,相對方為維護其權(quán)益,在不得已的情況下侵犯了隱私權(quán)人的隱私,根據(jù)自力救助的原理,相對方可因以免責或減輕責任。隱私權(quán)抗辯應(yīng)具備以下條件:(1)隱私權(quán)人先行侵犯他人權(quán)益;(2)他人侵犯隱私權(quán)人隱私系以救濟該他人已被侵犯的權(quán)益為目的;(3)該他人別無其他救濟途徑(這是自力求助擴張解釋的本質(zhì)要求);(4)侵犯隱私不得超過維護該他人權(quán)益的必要限度。

根據(jù)以上條件,如果“”的偷拍人欲免責應(yīng)符合以下條件,否則,就構(gòu)成對對方隱私權(quán)的侵犯:(1)隱私權(quán)人確實先有婚外情行為;(2)偷拍人偷拍行為僅以獲取配偶婚外情證據(jù)為目的,而且拍攝到的配偶與第“第三者”的不軌行為不得傳播、公開;(3)偷拍人通過其他途徑確實無法獲得充分證據(jù)證明配偶的婚外情行為;(4)沒有超過必要限度。在上海南匯區(qū)法院審理的一起人格權(quán)案件中,妻子正與丈夫進行離婚訴訟,期間,妻子攜親戚至丈夫租賃的房屋,拍攝到丈夫與“第三者”同睡一床的照片(妻子維護自身權(quán)益的行為應(yīng)至此為止)。但妻子仍不罷休,與親戚一起將“第三者”內(nèi)褲剝?nèi)?,再行拍照,這后面的行為顯然超過了必要限度。妻子搜集丈夫不忠的證據(jù)行為未嘗不可,但其后的侮辱行為侵害了“第三者”的人格權(quán),其妻子及其親戚承擔侵權(quán)責任。因此,對于隱私權(quán)的保護也應(yīng)當確立一個責任原則,使當事人能夠正當行使權(quán)利。

(三)規(guī)范隱私權(quán)與知情權(quán)的關(guān)系

知情權(quán)是一項公權(quán),指公民有權(quán)知道其應(yīng)該知道的信息資料,包括知情權(quán)、社會知情權(quán)和個人信息知情權(quán)。其中知情權(quán)包括對國家官員出生、家庭、履歷、操守、業(yè)績等個人信息的知悉。公眾選舉官員并授予權(quán)力管理社會公共事務(wù),謀求公共利益,就有必要對他們的品行、才干、價值觀等各方面有較深入的了解,官員亦有義務(wù)公開屬于個人的隱私信息。社會知情權(quán)包括對涉及公眾人物的各種信息和社會新聞事件的知悉。公眾人物,他們已從社會公眾那里獲得了較常人更為優(yōu)越的物質(zhì)利益和精神利益。犧牲部分隱私權(quán)益,是對這種物質(zhì)利益和精神利益的交換。這里涉及的公眾人物,是指在社會生活中廣為人知的社會成員,如歌星、影星、科學家、文學家、國家官員等。公眾人物隱私權(quán)包括陽光隱私權(quán)和有限隱私權(quán)。陽光隱私權(quán)是對公民產(chǎn)生有益或有害聯(lián)系的個人隱私部分。有限隱私權(quán)是指公眾人物的個人隱私不形成對公民有益或有害聯(lián)系的部分。陽光隱私權(quán)是不受法律保護的部分,是公眾人物為得到回報而自愿放棄的部分,主要是為能夠得到社會尊重,實現(xiàn)抱負,有成就感,獲得物質(zhì)待遇等。

但是公眾人物以下方面的隱私應(yīng)得到保護:(1)其住宅不受非法侵入或侵擾;(2)私生活不受監(jiān)視;(3)通訊秘密與身由;(4)夫妻兩性生活不受他人干擾或調(diào)查;(5)與社會政治和公共利益完全無關(guān)的私人事務(wù)。社會知情權(quán)還包括公眾對社會新聞了解的權(quán)利,并引申出媒體出于正當目的對社會事務(wù)采訪和報道的權(quán)利。因而就出現(xiàn)隱私與新聞報道的沖突,這一對冤家之間的沖突如何解決,我認為應(yīng)當遵循三個原則:一是社會政治與公共利益原則;當個人利益與公共利益比較時,公共利益大于個人利益,且公共利益涉及社會時,個人利益應(yīng)當服從社會公共利益,以公共利益為最高利益標準。二是權(quán)利協(xié)調(diào)原則;當權(quán)利沖突時,雙方可以選擇犧牲最小利益,當必須犧牲隱私權(quán)來行使知情權(quán)時,應(yīng)當將隱私權(quán)損害減小到最低限度,即縮小披露、公開范圍,當知情權(quán)是財產(chǎn)利益時,應(yīng)當以維護隱私的人身權(quán)來對抗知情權(quán)。三是人格尊嚴原則。當隱私涉及到人格尊嚴時,如他人的妻子與第三人有不正當?shù)牡入[私時,或有疾病等,知情權(quán)要讓位于隱私權(quán),否則,將損害當事人終身的利益。因此根據(jù)三項原則,解決隱私權(quán)與知情權(quán)的沖突,以利益最大化來保護個人的隱私權(quán)。

參考文獻:

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[2]張新寶著《隱私權(quán)的法律保護》群眾出版社第21頁,1997年4月

[3]張新寶著《侵權(quán)行為法》第二十九課隱私權(quán),中國民商法律網(wǎng),2003年4月

[4]楊立新著《人格權(quán)保護》中國民商法律網(wǎng),2003年4月

[5]張新寶著《侵權(quán)行為法》第二十九課隱私權(quán),中國民商法律網(wǎng),2003年4月

[6]徐子良著《論涉及隱私權(quán)的權(quán)利沖突糾紛之司法衡平》,載《民商法理論與審判實務(wù)研究》一書中,第27頁

[7]中國民商法律網(wǎng).《判解研究》

[8]徐子良著《論涉及隱私權(quán)的權(quán)利沖突糾紛之司法衡平》,載《民商法理論與審判實務(wù)研究》一書中,第29頁

第3篇:法律保護論文范文

【英文摘要】Asasubjectofintellectualproperty,designisaspecialone.Whiledesignisaninventioninthecontextofpatentlaw,itisalsoanexpressionofaestheticidea,whichfallsintothesubjectsofcopyright.Afteritbecamedistinctiveoracquiredsec-ondarymeaninginthemarket,itmaybeprotectedbytrademarklawasatrademark,orbyunfaircompetitionlawasatradedress.thedesignconcernspatentlaw,copyrightlaw,trademarklawandunfaircompetitionlaw.Adesignandapackagemaybeprotectedbypatentlaw,butthepackagemayonlybeprotectedbyunfaircompetitionlawafteritbecamedistinctiveinthemardet.

【關(guān)鍵詞】外觀設(shè)計/專利/版權(quán)/商標/不正當競爭/商品包裝

【正文】

在知識產(chǎn)權(quán)法律的保護對象中,外觀設(shè)計是一個特殊的保護對象。就外觀設(shè)計屬于專利法所稱的發(fā)明創(chuàng)造來說,可以受到專利法的保護。就外觀設(shè)計是一種美學觀念的表述來說,可以受到版權(quán)法的保護。而當外觀設(shè)計在市場上獲得了可識別性時,又可以作為商標受到商標法的保護,或者作為商品裝潢受到反不正當競爭法的保護。正是基于這樣的原因,《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》和世界貿(mào)易組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》雖然都規(guī)定各國或成員應(yīng)當保護工業(yè)品外觀設(shè)計,但又沒有具體要求采用何種方式予以保護。同樣,世界各國對于外觀設(shè)計的保護也不盡一致。有的國家將之納入專利的保護,有的國家將之納入版權(quán)法的保護,有的國家既給予專利法的保護又給予版權(quán)法的保護。還有的國家則根據(jù)外觀設(shè)計保護所具有的特殊性,制訂了專門的工業(yè)版權(quán)保護法。(注:例如,英國于1968年頒布的《外觀設(shè)計版權(quán)法》,德國于1986年頒布的《工業(yè)品外觀設(shè)計版法》。本文將結(jié)合中美兩國的有關(guān)法律規(guī)定,探討外觀設(shè)計的專利保護、版權(quán)法保護、商標法保護和反不正當競爭法保護及其所存在的問題。

一、外觀設(shè)計與專利法

當工業(yè)品的外觀設(shè)計屬于一項新的發(fā)明創(chuàng)造時,毫無疑問應(yīng)當受到專利法的保護。許多國家,包括中國和美國,都賦予了外觀設(shè)計以專利權(quán)的保護。《中國專利法》第2條規(guī)定:"本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型的外觀設(shè)計。"美國專利法第16章也專門規(guī)定了對于外觀設(shè)計專利的保護,與發(fā)明專利和植物專利相并立。

根據(jù)中國專利法實施細則第2條,外觀設(shè)計是指"對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計。"根據(jù)這個定義,外觀設(shè)計有以下兩個特征。

第一,外觀設(shè)計是就產(chǎn)品的外表所做出的設(shè)計。所謂產(chǎn)品,就是人工制造出來的一切物品。美國有一個案例曾依據(jù)字典的定義說:"產(chǎn)品是指人的雙手利用原材料制成的任何物品,不論該物品是直接用手制成的,還是使用機器制成的。"[1]由此看來,產(chǎn)品實際上涵蓋了除自然物之外的一切物品。

外觀設(shè)計是就產(chǎn)品的外表所做出的設(shè)計,還隱含了外觀設(shè)計的工業(yè)實用性,即使用了某一外觀設(shè)計或具有某一外觀設(shè)計的產(chǎn)品是可以批量復(fù)制生產(chǎn)的。如果不能批量復(fù)制生產(chǎn),不具有工業(yè)實用性,則不能申請專利。

第二,外觀設(shè)計是指形狀、圖案、色彩或其結(jié)合的設(shè)計。其中,形狀是指三維產(chǎn)品的造型,如電視機、小汽車的外形。圖案一般是指兩維的平面設(shè)計,如床單、地毯的圖案等。色彩可以是構(gòu)成圖案的成分,也可以是構(gòu)成形狀的部分。這樣,外觀設(shè)計可以是立體的造型,可以是平面的圖案,可以輔以適當?shù)纳?,還可以是三者的有機結(jié)合。

外觀設(shè)計是指形狀、圖案、色彩或其結(jié)合的設(shè)計,又隱含著外觀設(shè)計必須富有美感。事實上,運用形狀、圖案、色彩對產(chǎn)品的外表進行裝飾或設(shè)計,必然會為產(chǎn)品帶來一定的美感。當然,對于外觀設(shè)計中美感的要求不能定得太高。在美國1930年的一個案例中,申請人就一件混凝土攪拌器的外觀設(shè)計提出專利申請,專利局以缺乏裝飾性美感為由,駁回了申請。法院則了專利局的決定,指出"對于外觀設(shè)計專利中美感和裝飾性的要求,不能定義為在美術(shù)品或藝術(shù)品中所見的美和裝飾性。"法院認為,外觀設(shè)計專利法的目的是鼓勵人們盡可能消除許多機器或機械裝置上不雅觀和令人厭惡的特征。

在說到外觀設(shè)計專利法保護時,要注意將外觀設(shè)計的裝飾性與產(chǎn)品的功能性區(qū)別開來。外觀設(shè)計是就產(chǎn)品的外表所做出的設(shè)計,而不是就產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組合、材料構(gòu)成等做出的設(shè)計。運用形狀、圖案和色彩,就產(chǎn)品的外表作出裝飾性的和富有美感的設(shè)計,屬于外觀設(shè)計專利的范圍。而就產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組合或材料構(gòu)成等做出設(shè)計,是就產(chǎn)品的功能性做出設(shè)計,屬于發(fā)明專利的范圍。有時候,外觀設(shè)計的裝飾性會與產(chǎn)品的功能性密切結(jié)合,難以截然分開。根據(jù)美國的司法實踐,如果一件外觀設(shè)計主要是功能性而非裝飾性的,則申請人不能就外觀設(shè)計獲得專利。

外觀設(shè)計專利的申請,必須符合法定的形式要件和實質(zhì)性要件,才能獲得專利。

形式要件主要是指合格的申請人及時提交了必要的申請文件,并交納了有關(guān)的費用。與發(fā)明專利的申請相比,外觀設(shè)計專利的申請文件比較簡單。申請人不必撰寫詳細的說明書和權(quán)利要求書,只要提交請求書和足以說明該外觀設(shè)計的圖形即可。專利法所規(guī)定的披露技術(shù)信息的要求可由圖形滿足。與此相應(yīng),外觀設(shè)計的權(quán)利要求也只有一項,即由圖形所顯示的外觀設(shè)計。

實質(zhì)性要件是指申請專利的外觀設(shè)計必須符合新穎性、創(chuàng)造性的實用性等要求,又稱外觀設(shè)計的可獲專利性。中國專利法第23條規(guī)定:"授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,應(yīng)當同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同或者不相近似。"其中的不相同是指新穎性,不相似是指獨創(chuàng)性或創(chuàng)造性(注:在美國的專利審查實踐中,判定新穎性所采取的是"單一來源"原則,即將申請案與一項現(xiàn)有技術(shù)相比,如果相同則喪失新穎性,不同則不喪失新穎性。只有在判定非顯而易見性時,才綜合兩項以上的現(xiàn)有技術(shù)與申請案進行比較。由此看來,中國專利法中外觀設(shè)計的"不相同"可理解為新穎性;由于"不相近似"不是進行一對一的是否相同的比較,可以理解為獨創(chuàng)性或創(chuàng)造性。)。此外,據(jù)前面所引述的專利法實施細則對外觀設(shè)計的定義,實質(zhì)性要件還應(yīng)當包括富有美感和工業(yè)實用性。這樣,外觀設(shè)計專利的實質(zhì)性要件就有四個,即新穎性、創(chuàng)造性、富有美感和工業(yè)實用性。

根據(jù)美國專利法的有關(guān)規(guī)定,外觀設(shè)計獲得專利的要求也有四個,即產(chǎn)品、裝飾性、新穎性和非顯而易見性[2]。其中的"產(chǎn)品"包含了工業(yè)實用性,"裝飾性"包含了美感,而"非顯而易見性"則是創(chuàng)造性的另一種表述方式。由此看來,中美兩國對外觀設(shè)計可獲專利性的要求是一致的。

根據(jù)中國專利法的規(guī)定,對外觀設(shè)計的專利申請只是進行形式審查,而不進行實質(zhì)審查。只要申請人合格,及時提交了合格的申請文件并交納了申請費用,一般都可以獲得專利。由于不進行新穎性、創(chuàng)造性、富有美感和工業(yè)實用性的實質(zhì)性審查,就出現(xiàn)了外觀設(shè)計專利數(shù)量多但質(zhì)量不高的狀況。

雖然外觀設(shè)計專利申請在進行了形式審查后即可以獲得授權(quán),但并不表明專利局不進行實質(zhì)性審查。我國專利法規(guī)定了撤銷審查制度,即在專利局公告授予專利權(quán)的6個月之內(nèi),如果有人認為有關(guān)的外觀設(shè)計專利不符合專利的實質(zhì)性要件,可以提出撤銷專利的請求。專利局在接到這類請求后,應(yīng)進行實質(zhì)審查。此外,我國專利法還規(guī)定了專利無效的制度,即在專利局公告授予專利權(quán)的6個月之后,任何人認為有關(guān)的外觀設(shè)計不符合專利的實質(zhì)要件,都可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利無效。專利復(fù)審委員會在收到這類申請后,也要進行實質(zhì)性審查。這樣,在侵權(quán)訴訟中,被告總是要提出宣告專利權(quán)無效的請求。如果被告提出了可獲專利性問題,審理法院則要停止審理,將案件發(fā)往專利局進行實質(zhì)性審查。這又造成了有關(guān)案件審理的中止和久拖不決。因為法院在繼續(xù)審理之前必須等待專利局對有關(guān)外觀設(shè)計進行實質(zhì)性審查的決定,而專利局的實質(zhì)性審查又要耗費一定的時日。

美國對于外觀設(shè)計的專利申請案既進行形式審查,又進行實質(zhì)性審查。因而,外觀設(shè)計專利的質(zhì)量較高,數(shù)量相對減少。與此相應(yīng),外觀設(shè)計專利的申請案也不多。這與中國申請量大,授權(quán)數(shù)量也大形成鮮明的對比。

二、外觀設(shè)計與版權(quán)法

版權(quán)法保護思想觀念的表述。其中的思想觀念包括美學思想觀念,其中的表述也包括形狀、圖案、色彩及其結(jié)合的表述方式。因而,當一件富有美感,以圖案、形狀和色彩組成的外觀設(shè)計構(gòu)成作品時,就可以受到版權(quán)法的保護。顯然,外觀設(shè)計既有專利權(quán)的特征,又有版權(quán)的特征。這樣,在外觀設(shè)計的保護上,版權(quán)法就與專利法有所重疊。也正是因為這個原因,英國和德國等國家才制訂了專門的外觀設(shè)計注冊法或工業(yè)版權(quán)法,對外觀設(shè)計采取了既具有專利法特征又具有版權(quán)法特征的保護方式。

從觀念上說,專利法保護富有美感的具有工業(yè)實用性的外觀設(shè)計,版權(quán)法保護以形狀、圖案、色彩為表述形式的作品,二者似乎可以區(qū)分開來。然而,具體到實用藝術(shù)品時,就很難區(qū)分究竟是受專利法保護的外觀設(shè)計還是受版權(quán)法保護的作品了。

實用藝術(shù)品涉及了兩個概念。一是實用品,一是實用品的藝術(shù)方面。其中,版權(quán)法保護實用品的藝術(shù)方面,而不保護實用品或?qū)嵱闷返膬?nèi)在功能和實用。關(guān)于實用品,美國版權(quán)法第101條的定義說:"實用品是指具有內(nèi)在實用的物品,而且其內(nèi)在的實用并非僅僅描述物品的外表或傳達信息。如果某一物品是某實用品的一部分,通常應(yīng)被視為實用品。"實用品的藝術(shù)方面,則是就實用物品作出的有關(guān)形狀、圖案、色彩和藝術(shù)設(shè)計,可以是圖形、雕刻和雕塑等。由此看來,產(chǎn)品的外觀設(shè)計和實用品的藝術(shù)方面并無本質(zhì)的區(qū)別。

在對于實用藝術(shù)品的保護上,美國的版權(quán)法律和司法實踐一直試圖在受版權(quán)法保護的實用品的藝術(shù)方面與受專利法保護的外觀設(shè)計之間劃出一條界限。就受保護的對象來說,美國版權(quán)法第102條列有圖形、雕刻和雕塑作品。又據(jù)美國版權(quán)法第101條,圖形、雕刻作品包括兩維和三維的實用藝術(shù)品。關(guān)于實用藝術(shù)品的保護,第101條解釋說:"這類作品應(yīng)當包括工藝美術(shù)品,但這只涉及工藝美術(shù)品的外形而不涉及其機械的或?qū)嵱玫姆矫妫粚嵱闷罚ū緱l有定義)的外觀設(shè)計,當其所具有的圖形、雕刻或雕塑的特征能夠從物品的實用性方面分離出來,能夠獨立于物品的實用方面而存在,而且也只有在這種程度上,該外觀設(shè)計應(yīng)當被視為圖形、雕刻或雕塑品。"這就是著名的"分離特性和獨立存在"原則。

"分離特性和獨立存在"原則是根據(jù)1954年"梅澤訴斯坦因"一案提出的。在該案中,原告創(chuàng)作了一個人體舞蹈造型的小雕像,并將雕像的復(fù)制品作為臺燈底座來使用和銷售。被告則在沒有獲得原告授權(quán)的情況下復(fù)制雕像,也作為臺燈底座出售。原告訴被告侵犯其版權(quán),最高法院判決原告的版權(quán)有效。被告在上訴中提出:"當版權(quán)申請者的主要目的是將該雕像用為臺燈底座,并大量出售從而實現(xiàn)了其主要目的時,雕像還能受到版權(quán)法的保護嗎?"最高法院則裁定說,當創(chuàng)作者意圖將可獲版權(quán)的藝術(shù)品用為實用品,而且在事實上也付諸工業(yè)實施時,該作品并不喪失其可獲版權(quán)性。在推理論證的過程中,最高法院只把注意力放在了雕像的可獲版權(quán)的藝術(shù)方面,而沒有理會雕像作為臺燈底座的實用性方面。這樣,雕像就因為其藝術(shù)性而獲得了版權(quán)法的保護[3]。該案判決后,美國版權(quán)局修改注冊規(guī)則,提出了"分離特性和獨立存在"的原則。將這一原則運用于梅澤一案就會發(fā)現(xiàn),人體舞蹈造型的臺燈底座具有從使用物品(臺燈)分離出來的特征,而且也可以作為藝術(shù)品而獨立存在。

在梅澤一案中,最高法院還區(qū)分了版權(quán)法和專利法在外觀設(shè)計保護上的不同。它說,二者"保護美感的分界線不在于美和實用性,而在于版權(quán)保護藝術(shù),外觀設(shè)計專利保護有關(guān)原創(chuàng)性和裝飾性的外觀設(shè)計的發(fā)明創(chuàng)造。"在美國1976年版權(quán)法的修訂過程中,眾議院對法案的說明報告也指出:"盡管工業(yè)品的外觀設(shè)計會有美感的滿足和價值,但委員會的意圖是不對它提供依據(jù)本法案的版權(quán)保護。"眾議院的報告還說,規(guī)定"分離特性和獨立存在"原則,是想"在可獲版權(quán)的實用藝術(shù)品與不可獲版權(quán)的工業(yè)品外觀設(shè)計之間劃出一條盡可能清楚的線。"然而,盡管有此愿望,就實用品,尤其是付諸工業(yè)實施的實用品來說,要想在可獲版權(quán)的藝術(shù)性和可獲專利的外觀之間劃出一條清楚的界線,并非易事。

現(xiàn)行的中國著作權(quán)法不保護實用藝術(shù)品。然而,1992年9月25日由國務(wù)院的《實施國際著作權(quán)條約的規(guī)定》卻對外國人的實用藝術(shù)品提供了25年的保護。這樣,如何界定實用品的受版權(quán)法保護的藝術(shù)方面和受專利法保護的外觀設(shè)計,就仍然是一個擺在我們面前的課題。

三、外觀設(shè)計與商標法

一般說來,外觀設(shè)計由專利法予以保護,商標由商標法予以保護,二者似乎不應(yīng)有重疊之處。但在事實上,外觀設(shè)計與商標又有一些共同之外。外觀設(shè)計是由形狀、圖案、色彩或其結(jié)合構(gòu)成的,商標是由文字、圖案、形狀或其結(jié)合構(gòu)成的。至少,二者在構(gòu)成上都有形狀和圖案等要素。既然商標的主要作用是區(qū)別不同的生產(chǎn)經(jīng)營者的商品,指示商品的來源,既然外觀設(shè)計和商標在構(gòu)成上又有相同之處,那么,當產(chǎn)品的外觀設(shè)計也具有識別性和指示性時,就應(yīng)當受到商標法的保護。

美國的司法實踐中將商品標記劃分為四類。從可識別性和可受保護性來說,這四類標記由強到弱依次是:任意性或奇異性標記;指示性標記一般是由文字或文字與圖形的結(jié)合而指示商品的來源和特征等;描述性標記,包括姓氏、地理標記等,只有在市場上具有了識別性,也即獲得了"第二含義"時才能受到保護;通用標記,不具有識別性,因而不受保護。

在外觀設(shè)計的商標權(quán)保護上,美國首先是確定有關(guān)的外觀設(shè)計是否具有內(nèi)在識別性的國家。如果某一外觀設(shè)計具有內(nèi)在識別性,則相當于上述的"任意性或奇異性標記",其使用者可以直接申請商標注冊或要求商標權(quán)的保護。然而,具有內(nèi)在識別性的外觀設(shè)計并不多見。如果某一外觀設(shè)計不具有內(nèi)在識別性,則相當于上述的"描述性標記",其使用者在尋求商標注冊或商標權(quán)保護時,必須證明該外觀設(shè)計已經(jīng)在市場上獲得了第二含義,可以向消費者指示商品的來源。由于絕大多數(shù)外觀設(shè)計不具有內(nèi)在識別性,在外觀設(shè)計的商標權(quán)保護上,證明有關(guān)的外觀設(shè)計已經(jīng)在市場上獲得了第二含義,就是非常重要的??梢哉f,第二含義是外觀設(shè)計能否獲得商標權(quán)保護的決定性因素。

中國商標法規(guī)定,商標由文字、圖形或其結(jié)合構(gòu)成。與許多西方發(fā)達國家相比,在商標的構(gòu)成上缺少了"形狀"的要素。這樣,中國商標法只保護平面的商標,排除了對于立體商標的保護。與此相應(yīng),在外觀設(shè)計的商標權(quán)保護上,如果所涉及的是具有識別性或第二含義的平面外觀設(shè)計,其所有人就可以尋求商標注冊并獲得商標法的保護。如果所涉及的是立體的外觀設(shè)計,即使該外觀設(shè)計具有很強的識別性或獲得了第二含義,其所有人也不能申請商標注冊和獲得商標法的保護。例如,當美國的可口可樂公司以其獨特的包裝瓶在中國申請商標注冊時,即遭到了駁回,因為中國商標法不保護立體商標。這與美國商標法既保護具有識別性或第二含義的平面外觀設(shè)計,又保護具有識別性或第二含義的立體外觀設(shè)計形成鮮明對比。顯然,中國商標法的這種保護狀況不利于對相關(guān)權(quán)利人的保護,與發(fā)達國家的商標保護實踐也存在著一定的差距,應(yīng)當予以改變。

受商標法保護的外觀設(shè)計還必須是非功能性的。在這一點上,商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)和版權(quán)一樣,都排除了對于產(chǎn)品或?qū)嵱闷穬?nèi)在功能和實用性特征的保護。如果一件產(chǎn)品的外觀設(shè)計是功能性的,即使它具有識別性或獲得了第二含義,也不能獲得商標權(quán)的保護。在美國1961年的"戴斯特"一案中,申請人就一種長菱形的洗煤臺面申請商標注冊,被專利商標局駁回。申請人不服,又向法院。法院則裁定說,盡管長菱形的洗煤臺面在商業(yè)中被認為是屬于申請者的,但它是功能性的,因而是不能獲得商標注冊的。

我國也有這樣的事例。90年代初期,全國冰箱企業(yè)均采用冷凍室上置、冷藏下置,并將溫度控制設(shè)置于箱外的冰箱。將冷藏室上置、冷凍室下置,是考慮到冷藏室的使用頻率大大高于冷凍室,下置的冷藏室會使用戶經(jīng)常彎腰取物;將溫度控制設(shè)置于箱外,既方便了觀察和調(diào)節(jié)溫度,又增加了冰箱外觀的美感[4]。顯然,前者是功能性和實用性的設(shè)計,后者是功能性和裝飾性設(shè)計的合一,二者都不能獲得外觀設(shè)計專利。而且,即使是這兩種設(shè)計在市場上獲得了第二含義或可識別性,消費者能夠?qū)в羞@兩種設(shè)計的冰箱與海爾集團聯(lián)系起來,也不能獲得商標權(quán)保護。

在外觀設(shè)計的商標權(quán)保護上,商標法排除產(chǎn)品的功能性和實用性的特征,是有其依據(jù)的。產(chǎn)品的功能和實用性特征應(yīng)當受到發(fā)明專利權(quán)的保護。根據(jù)世界各國的專利法,一件產(chǎn)品要想獲得發(fā)明專利權(quán),必須符合嚴格的實質(zhì)性要件,如新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性等。而獲得商標權(quán)保護的外觀設(shè)計,只要滿足第二含義或識別性的要求即可。二者的保護標準截然不同,不能相互置換。而且專利權(quán)和商標權(quán)的保護期限也不同。一般說來,發(fā)明專利權(quán)的保護為申請之日起的20年。就商標權(quán)來說,只要有關(guān)的商標一直被使用,一直具有可識別性,甚至可以獲得永久性保護。版權(quán)與發(fā)明專利權(quán)也有類似的情況。版權(quán)只保護實用品外觀設(shè)計的藝術(shù)性方面,不保護實用品的功能性和實用性特征。藝術(shù)性的標準與"三性"的標準也不能相互置換。同時版權(quán)的保護期限一般為作者的有生之年加50年,遠遠長于發(fā)明專利權(quán)20年。因此,如果對產(chǎn)品的功能性和實用性特征提供商標權(quán)或版權(quán)的保護,必然會以商標權(quán)或版權(quán)的標準取明專利權(quán)的標準,必然以商標權(quán)或版權(quán)的保護取明專利權(quán)的保護期,從而對一些不應(yīng)受到保護的技術(shù)因素予以保護,甚至造成對某些技術(shù)因素的長期壟斷,阻礙技術(shù)的發(fā)明與進步。

四、外觀設(shè)計與反不正當競爭法

在我國,具有識別性的立體外觀設(shè)計雖然得不到商標法的保護,但可以得到反不正當競爭的保護。根據(jù)1993年《反不正當競爭法》的第5條,擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢,或者使用與知名商品相似的名稱、包裝、裝潢,造成和他人的知名商品相混淆,使購買者誤認為是知名商品的行為,屬于法律禁止的不正當競爭行為。其中的"商品裝潢"即含有商品(產(chǎn)品)外觀設(shè)計的內(nèi)容,包括平面的和立體的外觀設(shè)計。對此可以做出進一步的解釋。

1995年7月6日,國家工商行政管理局了《關(guān)于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規(guī)定》。其中第3條說:"本規(guī)定所稱裝橫,是指為識別與美化商品而在商品或其包裝上附加的文字、圖案、色彩及其排列組合。"在商品上附加圖案、色彩及其排列組合,應(yīng)當包括平面的和立體的產(chǎn)品(商品)外觀設(shè)計。這樣,不論是平面的還是立體的外觀設(shè)計,只要具有可識別性,就可以獲得反不正當競爭的保護。

美國也以反不正當競爭法保護具有識別性的外觀設(shè)計。美國聯(lián)邦商標法的第43條第1款是一個非常廣泛的制止不正當競爭的條款,包括禁止商品或服務(wù)的虛假來源和虛假表示,也包括禁止虛假廣告宣傳。從字面上看,第43條第1款所列出的保護對象雖然有"在商業(yè)中使用的文字、術(shù)語、姓氏、符號、設(shè)計,或以上之組合",但沒有明確列出產(chǎn)品的外觀設(shè)計。然而,從1976年第八巡回法院的"卡車"一案開始,聯(lián)邦商標法第43條第1款就被解釋為也保護商品外觀(TradeDress)。在一開始,商品外觀還只是指產(chǎn)品的包裝,但隨后不久即被解釋為也包括產(chǎn)品的外形和裝飾。

受反不正當競爭法保護的外觀設(shè)計,必須是具有識別性和第二含義的外觀設(shè)計,即能夠向消費者指示商品的來源。按照中國反不正當競爭法的第5條,法律所保護的是知名商品特有的裝潢(包括外觀設(shè)計),禁止的是他人使用與知名商品的外觀設(shè)計相同或近似的外觀設(shè)計,這說明,受保護的外觀設(shè)計是具有識別性的外觀設(shè)計。否則,他人就不會去模仿。在國家工商行政管理局的《關(guān)于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規(guī)定》中,第3條也說:"本規(guī)定所稱特有,是指商品名稱、包裝、裝潢非為相關(guān)商品所通用,并具顯著的區(qū)別性特征。"這也表明,受保護的外觀設(shè)計必須具有顯著的區(qū)別性特征。

按照美國的有關(guān)司法判例,受聯(lián)邦商標法第43條第1款保護的商品外觀(包括外觀設(shè)計)也必須或具有內(nèi)在的識別性,或在市場上獲得了第二含義。關(guān)于商品外觀的內(nèi)在識別性,在1987年的"布朗斯維克"一案中,第十巡回法院說:"雖然有些巡回法院要求產(chǎn)品具有第二含義,……但其他巡回法院已經(jīng)裁定,如果商品外觀本身具有內(nèi)在的識別性,就沒有必要說明第二含義。"關(guān)于第二含義,在1991年的"皮革公司"一案中,第二巡回法院說:"為了在主張商品外觀的訴訟中取勝,原告必須表明,該產(chǎn)品的外表已經(jīng)獲得了''''第二含義'''',即消費者大眾能立即將該產(chǎn)品與其制造商聯(lián)系起來,而且購買者可能將仿造品與原產(chǎn)品混淆。"具有第二含義的外觀設(shè)計,即使沒有申請商標注冊,也可以作為一件未注冊商標,受到反不正當競爭法的保護。在"斯伯茨可"一案中,第二巡回法院說:"一件產(chǎn)品的''''商品外觀'''',只要它是非功能性的,并且已經(jīng)在市場上獲得了第二含義,使產(chǎn)品與其生產(chǎn)者聯(lián)系起來,就可以作為一件未注冊商標,受到聯(lián)邦商標法第43條第1款的保護。"

在對于有識別性和第二含義的外觀設(shè)計的保護上,商標法與反不正當競爭法是不一樣的。一般來說,依據(jù)商標法,有關(guān)外觀設(shè)計的權(quán)利通過注冊就可以確立。如果權(quán)利人發(fā)現(xiàn)他人侵權(quán),就可以依據(jù)已確立的權(quán)利,在提起侵權(quán)訴訟之前采取一系列的措施,如發(fā)出侵權(quán)警告、與侵權(quán)人達成和解等。而依據(jù)反不正當競爭法,有關(guān)外觀設(shè)計的權(quán)利只能在侵權(quán)訴訟中才能確立。在中國,還包括侵權(quán)的行政查處。這樣,無論是在行政查處中,還是在法院審理中,首先要解決的問題就是權(quán)利是否存在。在此之前,權(quán)利人的權(quán)利是不明確的,他不能以權(quán)利已經(jīng)存在為前提,向侵權(quán)人發(fā)出警告或采取其他措施。

五、外觀設(shè)計與商品包裝

在涉及外觀設(shè)計的法律保護時,還有必要澄清外觀設(shè)計與商品包裝的區(qū)別。在我國,一些人往往將商品包裝與外觀設(shè)計混同起來,甚至認為商品包裝也屬于外觀設(shè)計的范疇,這是完全錯誤的。

先看外觀設(shè)計。根據(jù)中國專利法實施細則第2條,外觀設(shè)計是"對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或其結(jié)合所做出的"新設(shè)計。由此看來,外觀設(shè)計是就產(chǎn)品的外表所做出的設(shè)計,本身就是產(chǎn)品的一個構(gòu)成部分。美國專利法的有關(guān)規(guī)定也說明,外觀設(shè)計是就產(chǎn)品的外表所做出的設(shè)計。

而商品包裝則是指包裝商品的袋子、罐子、盒子、箱子和瓶子等等,其目的是方便商品的運輸和銷售。顯然,商品包裝只是包裝商品的工具,不是商品的構(gòu)成部分,也沒有固定于商品之上。商品包裝不是商品(或產(chǎn)品)的外觀設(shè)計。

關(guān)于商品包裝和外觀設(shè)計的不同,可以舉一些事例予以說明。1960年4月,美國專利商標局批準,將可口可樂飲料瓶的外形作為商標予以注冊。在我國,許多人誤以為這是以工業(yè)品外觀設(shè)計注冊為商標。然而,美國的有關(guān)論著卻明白無誤地指出,這是以商品的包裝注冊為商標。其實,仔細一想就會明白,這里的商品是飲料而不是瓶子,瓶子僅僅是商品的包裝,而不可能是就飲料(產(chǎn)品)作出的外觀設(shè)計。我國也有類似的事例。比如,裝有六神丸的葫蘆型小瓷瓶和裝有茅臺酒的瓷瓶,都是有識別性的包裝瓶。但它們也僅僅是商品的包裝,而不是六神丸或茅臺酒的外觀設(shè)計。

既然瓶子一類的東西是商品的包裝,而不是產(chǎn)品(商品)的外觀設(shè)計,那么,為什么《建立工業(yè)品外觀設(shè)計國際分類的洛迦諾協(xié)定》中又有瓶子一類的東西呢?確實,在《洛迦諾協(xié)定》對工業(yè)品外觀設(shè)計所作的31類劃分中,其第9類是包裝和容器。其中又包括9個小類,如瓶子類、儲存罐類、盒子類和袋子類等。然而,這種分類是指,當包裝瓶罐和包裝盒等作為一種實用品生產(chǎn)時,又可以因其新穎和富有創(chuàng)造性的外形、圖案、色彩而構(gòu)成獨特的外觀。這里的包裝和容器本身就是一類實用產(chǎn)品。《洛迦諾協(xié)定》第1條第3款說,國際分類應(yīng)包括"一個按字線順序配列的,體現(xiàn)了工業(yè)外觀設(shè)計的商品的目錄。"這表明,協(xié)定所確立的31類物品,都是商品或?qū)嵱闷?,是有關(guān)的外觀設(shè)計的載體。"洛迦諾國際分類表"第9類的標題是"用于運輸或銷售商品的包裝和容器",也說明其中所列舉的包裝和容器都是實用品,即它們是用來運輸或銷售商品的。

說明商品包裝與外觀設(shè)計的不同,不僅有利于闡明我國專利法的保護對象,也有利于闡明我國反不正當競爭法保護的對象。在專利的申請、授權(quán)和糾紛處理中,首先應(yīng)當明確所面對的是產(chǎn)品的外觀設(shè)計還是商品的包裝。如果所面對的是產(chǎn)品的外觀設(shè)計,則應(yīng)當適用專利法及其有關(guān)法規(guī);如果所面對的是商品的包裝,并且是有識別性的商品包裝,則應(yīng)當適用反不正當競爭法及其有關(guān)法規(guī)。這樣,在涉及包裝物和瓶罐一類的外觀設(shè)計專利申請時,有關(guān)的審查就不能僅僅局限于申請案中的外觀設(shè)計,還必須注意它們本身是產(chǎn)品還是其他商品的包裝。如果有關(guān)的包裝物和瓶罐是一種獨特的產(chǎn)品,就可以在考慮其他要件的前提下,授予外觀設(shè)計專利。如果有關(guān)的包裝物和瓶罐只是其他商品的包裝,本身不是一種商品,則不應(yīng)當授予外觀設(shè)計專利,而應(yīng)由反不正當競爭法予以保護。這樣,既可以明確外觀設(shè)計專利所保護的對象,也可以明確反不正當競爭法保護的對象,從而改變目前外觀設(shè)計專利申請的授權(quán)中包裝類過多的狀況。

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[3]Mazerv.Stein,347U.S.201,100U.S.P.Q.325(1954).

第4篇:法律保護論文范文

根據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約適用指南》的闡述,廠商名稱雖然在各國法律中解釋不同,但是一般而言,就是指標識自然人或法人的企業(yè)名稱。不過,在世界知識產(chǎn)權(quán)組織《發(fā)展中國家商標、商號和不正當競爭行為示范法》的中文譯本中,Trade name卻又被翻譯成商號。我國《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第7條規(guī)定,企業(yè)名稱應(yīng)當由行政區(qū)劃、字號、行業(yè)、組織形式依次組成,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定除外。

此處,字號是商品生產(chǎn)者為了表明不同于他人的特征而在營業(yè)中使用的專屬名稱,其意義相同于商號。因此,許多學者從此角度出發(fā),認為商號應(yīng)該是企業(yè)名稱的組成部分,二者并非同一概念。進而,享受企業(yè)名稱專用權(quán)的部分,到底是包含字號(商號)的完整企業(yè)名稱還是僅僅字號(商號)部分,則容易引起爭議,并可能導(dǎo)致企業(yè)名稱專用權(quán)侵權(quán)標準認識的不當。事實上,在世界知識產(chǎn)權(quán)組織現(xiàn)在的正式官方中文譯本中,Trade name無論是被翻譯成企業(yè)名稱,還是被翻譯為商號,都傾向于被解釋為企業(yè)在商業(yè)活動中用于正式登記注冊的名稱。而在登記注冊的相關(guān)程序規(guī)定方面,世界知識產(chǎn)權(quán)組織則認為,各個國家應(yīng)該在全國性層次上規(guī)定注冊的可允許和接受的條件,即要求注明企業(yè)性質(zhì)和商業(yè)活動的目的。

對我國的相關(guān)規(guī)定,我國是由國家、省或直轄市、市及縣工商行政管理機關(guān)對各類企業(yè)進行登記注冊,名稱應(yīng)有標明行業(yè)和企業(yè)組織形式的文字,并由相應(yīng)的工商行政管理機關(guān)核準。另外,我國企業(yè)在商業(yè)活動中只能使用一個企業(yè)名稱,即使因特殊需要經(jīng)核準有一個從屬名稱,也不能在商業(yè)活動中使用。所以,綜上對比,在我國受到專用權(quán)保護部分的企業(yè)名稱,是包含行政區(qū)劃、字號、行業(yè)、組織形式字樣在內(nèi)的完整企業(yè)名稱,而并非單一的字號(商號)部分。同樣,在討論企業(yè)名稱權(quán)侵權(quán)標準時,應(yīng)該在完整的企業(yè)名稱的層面上考慮。

企業(yè)名稱專用權(quán)保護尚需完善

企業(yè)名稱,作為一種受到知識產(chǎn)權(quán)法保護的商業(yè)性標識,其作用主要是用于區(qū)分提供相同商品與服務(wù)的不同市場主體。因此,在判斷企業(yè)名稱專用權(quán)侵權(quán)的基本理由上,應(yīng)該以是否存在商品與服務(wù)市場主體混淆的可能性為標準。進而,企業(yè)名稱專用權(quán)同樣應(yīng)該存在行為與禁止兩方面的含義。其中,前者表現(xiàn)在企業(yè)名稱專用權(quán)人可以在經(jīng)營活動中使用其被核準登記的企業(yè)名稱。從《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第3條規(guī)定可以看到,企業(yè)名稱在企業(yè)申請登記時,由企業(yè)名稱的登記主管機關(guān)核定,并在核準注冊后,可以在規(guī)定范圍內(nèi)享有專用權(quán)。即承認企業(yè)名稱專用權(quán)的行為。而后者,本應(yīng)表現(xiàn)為專用權(quán)人有權(quán)禁止他人在商業(yè)活動中使用可能造成消費者混淆的企業(yè)名稱。但是,在現(xiàn)行企業(yè)登記及企業(yè)名稱登記相關(guān)法規(guī)規(guī)章中卻沒有明確規(guī)定。

第5篇:法律保護論文范文

關(guān)鍵詞:大學生權(quán)利法律保護

我國的大學生從年齡上看,多屬于成年人,雖然他們具有一般公民所具有的權(quán)利能力和行為能力,但由于在大學階段處于受教育、保護和被管理的地位,因此,在教育行政機關(guān)與大學生、高等學校與大學生,教師與大學生諸種法律關(guān)系中,他們往往處于弱勢地位,其合法權(quán)益容易受到侵害。了解大學生有哪些法定權(quán)利,尊重和保障他們的法定權(quán)利,是教育行政機關(guān)和高等學校依法治教的重要方面,也是轉(zhuǎn)變教育觀念,推進教育法制化、現(xiàn)代化的重要舉措。本文旨在通過對大學生的法定權(quán)利及其法律保護問題的探討,以期對新形勢下高等學校依法治校工作有些許推動作用。

一、大學生權(quán)利受侵犯的表現(xiàn)

隨著我國教育體制改革的不斷深入和教育法制化進程的加快,大學生的權(quán)利日益受到應(yīng)有的尊重和保護,但由于人們認識上的偏頗,特別是長期受到“左”的思想影響,我們常是強調(diào)學生對學校的義務(wù)而諱言學生的權(quán)利,加上一些高等學校片面認為“生源就是財源”,把學生當作招財進寶的對象,一些高校教師和管理人員法制觀念淡薄,致使侵犯大學生權(quán)利的現(xiàn)象時有發(fā)生。對大學生權(quán)利的侵犯主要出現(xiàn)在大學生財產(chǎn)權(quán)、人格權(quán)、獲得公正評價權(quán)以及受教育權(quán)等方面。

(一)財產(chǎn)權(quán)的侵犯

侵犯大學生財產(chǎn)權(quán)的主要形式有:一是亂收費?!督逃ā返?8條明確規(guī)定,“學校及其他教育機構(gòu)違反國家有關(guān)規(guī)定向受教育者收取費用的,由教育行政部門責令退還所收費用,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分?!钡?,一些高校為了籌措辦學經(jīng)費和提高教職工的福利待遇,全然不顧國家的禁令和學生的權(quán)益,想方設(shè)法巧立名目收費,使原本就為學雜費過高而發(fā)愁的學子背負更加沉重的經(jīng)濟包袱。如一年一度的備受考生和家長們關(guān)注的定向生招生工作,一些高校利用考生求學心切的心理,大肆收取報名費、捐資助學費競達數(shù)萬元甚至十幾萬元;又如-一些高校為畢業(yè)生推薦就業(yè)要收取接待費、介紹費等。據(jù)筆者調(diào)查,有的高校亂立收費名目達10余項,每生追加交費少則幾百元,多則幾千上萬元。二是高校的一些教師受經(jīng)濟利益的驅(qū)使,把自編、自著的教材、著作,通過教材管理部門強行發(fā)給學生,筆者曾對某校某系98級的學生進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)每生多發(fā)非教學用書23本,經(jīng)費達285元。這種濫發(fā)“教材”的現(xiàn)象,既嚴重侵犯了學生的財產(chǎn)權(quán),又破壞了高等院校正常的管理秩序。三是學生宿舍或公寓的財產(chǎn)安全得不到保障。采取適當?shù)拇胧┐_保學生宿舍或公寓的財產(chǎn)安全是高等學校的一項法律義務(wù)。但筆者了解到,一些高校學生公寓硬件建設(shè)不到位、管理工作松散、保衛(wèi)工作形同虛設(shè),致使盜竊案件經(jīng)常發(fā)生。

(二)人格權(quán)的侵犯

人格權(quán)是公民的一項基本權(quán)利,大學生的人格尊嚴同樣受法律的確認和保護。近年來,一些新聞媒體經(jīng)常報道中小學生的人格尊嚴受到侮辱的消息,與之相比較,侵犯大學生人格權(quán)的現(xiàn)象盡管沒有那么普遍,也沒有那樣駭人聽聞,但也時有發(fā)生。筆者就曾耳聞目睹了一些教師在批評教育學生時無視學生人格尊嚴的事例,如對一個逃課的學生當著全班同學的面責問道:“你經(jīng)常不上課,是偷東西去了,還是談戀愛去了?”對一個喜歡化妝的女生訓(xùn)斥道:“你整天濃妝艷抹,打扮得人不象人、鬼不象鬼,倒象個女。”對違紀學生進行批評、教育是教師的一項職責,但倘若不分場合,不分對象,動輒圳人,動輒亂扣帽子、亂打棍子,輕則影響教師的形象,影響師生感情,使學生產(chǎn)生抵觸情緒,重則會因侵犯學生的人格權(quán)而帶來一不必要的麻煩。例如,1997年6月,某高校學生宿舍發(fā)生一起竊案該宿舍學生王某300元的匯款單被人偷走后冒領(lǐng)。該校保衛(wèi)處經(jīng)過了解和核對字跡,把同寢室的毛某作為重點懷疑對象。隨后,學校作出處理決定,并貼出了通告,稱毛某“故意曠課,蓄意在寢室內(nèi)作案,無視校規(guī),情節(jié)嚴重,影響較壞,將毛某開除學籍”。面對校方的“通告”,本是清白的毛某同學有苦難言,無奈之下將母校推上了公堂。

(三)公正評價權(quán)和學業(yè)、學位證書權(quán)被侵犯

學校、教師對大學生獲得公正評價權(quán)和學業(yè)、學位證書權(quán)的侵犯主要是指學校、教師違背客觀事實對大學生思想品德、學業(yè)成績作出不實評價,以及本該發(fā)給學生學業(yè)證書和學位證書而不予發(fā)給的情形?!秾W位條例》第4條規(guī)定,高等學校本科畢業(yè)生,成績優(yōu)良,達到:(一)較好地掌握本門學科的基礎(chǔ)理論、專門知識和基本技能;(二)具有從事科學研究工作或擔負專門技術(shù)工作的初步能力,就能授予學士學位,而沒有明確要求必須通過國家英語四級考試和計算機等級考試,但一些高校為了抓教學質(zhì)量,違反《學位條例》的規(guī)定,硬是強行規(guī)定本科學生必須通過國家英語四級考試和計算機等級考試,才能授予學士學位,使為數(shù)不少的本可以獲得學位的學生而不能獲得學位。對學生的思想品德、學業(yè)成績進行評價是高等學校教學管理工作的一項重要內(nèi)容,畢業(yè)生學業(yè)成績合格后就應(yīng)依法頒發(fā)學業(yè)、學位證書,否則就構(gòu)成對學生合法權(quán)益的侵犯。

(四)受教育權(quán)的侵犯

高等學校侵犯學生的受教育權(quán)主要有兩種表現(xiàn)形式,一是擅自更改考生志愿,侵犯學生受教育的選擇權(quán)。如學生王某在填報某師范院校志愿時,只填了中文系,沒填二志愿,也未填服從分配,但該校在未征得王某本人的同意下,擅自將王某錄取到了歷史系。入校后,王某向校方申請,要求轉(zhuǎn)中文系學習,起初,校方不同意,后經(jīng)王某再三要求,校方同意其轉(zhuǎn)系,但要交5000元轉(zhuǎn)系費,無奈之下,王某只好退學參加第二年的高考。二是加重對學生的處分等級,甚至取消學生的學籍。如在對考試作弊學生的處理問題上,原國家教委頒發(fā)的《普通高等學校學生管理規(guī)定》中只規(guī)定:“凡擅自缺考或考試作弊者,該課程以零分計,不準正常補考,如確有悔改表現(xiàn)的,經(jīng)教務(wù)部門批準,在畢業(yè)前可給一次補考機會??荚囎鞅椎模瑧?yīng)予以紀律處分,”而沒有規(guī)定“不遵守考場紀律或者考試作弊一律應(yīng)予退學”,但一些高校在制定學生管理制度時,硬性規(guī)定“凡考試作弊者,一律按退學處理”,這就違反了教育法律、法規(guī)的精神,造成許多學生的受教育權(quán)遭到侵害。如1998年6,日轟動全國的田永訴北京科技大學一案,其案由就起因于北京科技大學制定的《關(guān)于嚴格考試管理的緊急通知》,因為這個通知所規(guī)定的退學事由超出了《普通高等學校管理規(guī)定》第29條所規(guī)定的應(yīng)予退學的十種情形,其內(nèi)容是違法的。

二、加強大學生權(quán)利法律保護的路徑

應(yīng)該說,現(xiàn)實中因侵犯大學生權(quán)利而發(fā)生的案件留給我們的思考是深刻的?!案咝o訴”時代結(jié)束后,高校管理如何應(yīng)對因?qū)W生而引發(fā)的司法審查?在高校辦學自逐漸擴大的新形勢下,高校管理工作如何真正走上法治化的道路?應(yīng)該說保護學生的權(quán)利是教育法律法規(guī)的重要內(nèi)容和教育立法的一項基本原則?!督逃ā贰ⅰ陡叩冉逃ā芬约捌渌嚓P(guān)法律法規(guī)為大學生權(quán)利的保護提供了法律依據(jù)。尊重、維護大學生的合法權(quán)益,應(yīng)當是政府、高校及其教師應(yīng)切實做好的當務(wù)之急。筆者認為做好這項工作要重點把握以下四個方面:

(一)增強教育法制觀念,樹立依法治教意識

依法維護大學生的合法權(quán)益,首要之處在于廣大高校教職員工學法、懂法、守法,用法律規(guī)范自己的行為,樹立法制觀念,強化法律意識。長期以來,由于受計劃經(jīng)濟的影響,一部分高校的管理者、教育者法制觀念淡漠,致使高校里以言代法、以權(quán)壓法的現(xiàn)象比較嚴重,造成侵犯大學生權(quán)利的行為時有發(fā)生。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善,依法治國方略的推進,特別是《教育法》、《高等教育法》等教育法律法規(guī)的頒布實施.大學生的主體意識、權(quán)利意識日益增強,這就要求高校管理者、教育者改變傳統(tǒng)的教育觀念,樹立平等教育觀念和教育法制觀念,依法治教,依法治校,自覺尊重學生的人格,確保學生受教育權(quán)以及其他權(quán)利的實現(xiàn),保障學生身心健康,全面發(fā)展。

(二)大學生要善于運用法律手段維護自己的法定權(quán)益

《教育法》第42條明確規(guī)定,受教育者有“對學校給予的處分不服向有關(guān)部門提出申訴,對學校、教師侵犯其人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益,提出申訴或者依法提訟的權(quán)利”??梢姡敶髮W生的合法權(quán)益受到學校、教師侵犯時,他們可以通過申訴和訴訟兩種途徑獲得救濟。

1.申訴

受教育者申訴制度,是指受教育者在其合法權(quán)益受到侵害時,依照《教育法》以及其他法律的規(guī)定,向?qū)W?;蚪逃姓C關(guān)申訴理由,請求處理的制度。它是《教育法》為維護受教育者的合法權(quán)益而確立的非訴訟法律救濟制度,也是《教育法》賦予受教育者維護自身合法權(quán)益的一項民利。根據(jù)被申訴人的不同,大學生的申訴可分為行政申訴和校內(nèi)申訴兩種。行政申訴是指大學生把學校做為被申訴人向?qū)W校的行政主管部門提出的申訴。申訴的內(nèi)容包括:①大學生對學校給予的處分不服的。②大學生認為學校侵犯其財產(chǎn)權(quán)的。③大學生認為學校侵犯其人身權(quán)的。④大學生認為學校侵犯其知識產(chǎn)權(quán)的。校內(nèi)申訴是指大學生把教師做為被申訴人向?qū)W校提出的申訴。申訴的內(nèi)容包括:①大學生認為教師侵犯其財產(chǎn)權(quán)的。②大學生認為教師侵犯其人身權(quán)的。③大學生認為教師侵犯其知識產(chǎn)權(quán)的。

2.訴訟

大學生就學?;蚪處煹那謾?quán)行為向人民法院提起的訴訟可分兩種類型。

其一,民事訴訟。當大學生認為學?;蚪處熐址噶俗约旱娜松頇?quán)或財產(chǎn)權(quán)時,直接向人民法院提訟,其性質(zhì)屬于民事訴訟,訴訟的目的是使自己受到的損失得到補償,訴訟所追究的法律責任是民事賠償責任。需要注意的是,由于教師在教育教學活動中對學生造成的侵權(quán)屬于職務(wù)侵權(quán),職務(wù)侵權(quán)的賠償主體是學校,而不是教師,因而,大學生就學校或教師的侵權(quán)行為向人民法院提起的訴訟,被告只能是學校,而不是教師。

其二,行政訴訟。在我國目前的情況下,高等學校雖然不具有行政機關(guān)的資格,但是法律賦予其行使一定的行政管理職權(quán)。如《學位條例》第8條規(guī)定:“學士學位,由國務(wù)院授權(quán)的高等學校授予;碩士學位、博士學位由國務(wù)院授權(quán)的高等學校和科學研究機構(gòu)授予?!薄陡叩冉逃ā返?0條規(guī)定:“接受高等學歷教育的學生,由所在高等學?;蛘呓?jīng)批準承擔研究生教育任務(wù)的科學研究機構(gòu)根據(jù)其修業(yè)年限、學業(yè)成績等,按照國家有關(guān)規(guī)定,發(fā)給相應(yīng)的學歷證書或者其他學業(yè)證書?!痹谶@種情況下,高等學校與作為管理相對人的大學生之問不是平等的民事關(guān)系,而是特殊的行政管理關(guān)系。他們之問因?qū)W校的具體行政行為而提起的訴訟不是民事訴訟,而是行政訴訟。如上文提到的田永訴北京科技大學一案就是典型的行政訴訟。

(三)行政機關(guān)和司法部門要從嚴執(zhí)法,嚴格追究侵權(quán)者的法律責任

“高校管理呼喚法治化,離不開嚴格公正的行政執(zhí)法和司法救濟”,而從我國教育法治實踐來看,“執(zhí)法”是其中最薄弱的環(huán)節(jié)。由于一部分地區(qū)教育行政和司法部門執(zhí)法不嚴、違法不究的現(xiàn)象較為普遍,這給侵犯大學生權(quán)利的行為提供了生長的“氣候”和“土壤”。要切實維護大學生的合法權(quán)益,就必須從嚴執(zhí)法,嚴格追究侵權(quán)者的法律責任。侵犯大學生權(quán)利要承擔的法律責任有三類,即民事法律責任、行政法律責任和刑事法律責任。

1.民事法律責任

教育法上的民事法律責任,是教育法律關(guān)系主體違反教育法律法規(guī),破壞了平等主體之間正常的財產(chǎn)關(guān)系或人身關(guān)系,依照法律規(guī)定應(yīng)承擔的一種以財產(chǎn)為主要內(nèi)容的責任?!督逃ā返?l條規(guī)定,侵犯受教育者的合法權(quán)益,造成損失、損害的,應(yīng)當依法承擔民事責任。

高等學校及其教師對大學生的人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)造成侵害,承擔民事責任的主要方式有:①停止侵害,如侵犯學生人身權(quán);②返還財產(chǎn)、恢復(fù)原狀,如侵害學生財產(chǎn)權(quán);③賠償損失,如侵害學生身體造成傷亡;④消除影響、恢復(fù)名譽、賠禮道歉,如侵害學生人格權(quán)。

2.行政法律責任

高校教師對學生造成侵權(quán),應(yīng)承擔行政法律責任?!督處煼ā返?7條規(guī)定,教師故意不完成教育教學任務(wù),給教育教學工作造成損失的;體罰學生,經(jīng)教育不改的;品行不良、侮辱學生,影響惡劣的,由所在學?;蚪逃姓块T給予行政處分或者解聘。行政法律責任有行政處分或行政處罰兩種承擔方式。

行政處分是一種內(nèi)部責任形式,是學校對有過錯的教師的一種懲戒。行政處分有6種形式,即警告、記過、記大過、降級、撤職和開除。

行政處罰是國家教育行政機關(guān)依照法定權(quán)限和程序?qū)`反教育法律法規(guī)而尚不夠刑事處罰的個人、組織的一種制裁。教育行政處罰的種類有:警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、???、責令停止招生、撤銷教師資格、吊銷辦學許可證等。

3.刑事法律責任

刑事法律責任,是指行為人實施刑事法律所禁止的行為構(gòu)成了犯罪所必須承擔的法律后果。高校管理者或教師侵犯學生的人身權(quán)或財產(chǎn)權(quán),若構(gòu)成犯罪,必須承擔刑事法律責任,受到刑事處罰?!督處煼ā返?7條規(guī)定,教師體罰學生,經(jīng)教育不改,情節(jié)嚴重,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任;教師品行不良,侮辱學生,影響惡劣,情節(jié)嚴重,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第6篇:法律保護論文范文

【關(guān)鍵詞】商業(yè)秘密財產(chǎn)權(quán)理論合同法理論法律保護

一、現(xiàn)行商業(yè)秘密法律保護中存在的主要問題

(一)民法保護的不足

1.商業(yè)秘密的民法保護理論研究匱乏

法律理論的作用在于指導(dǎo)法律體系的建立,是法律體系不斷發(fā)展完善的基礎(chǔ)。到目前為止我國并沒有形成清晰合理的商業(yè)秘密法律保護理論,僅可以在規(guī)范商業(yè)秘密權(quán)的法條中找到相關(guān)理論的雛形。這不僅使商業(yè)秘密在民事法律中的地位難以得到明確,也使得民事法律針對侵犯商業(yè)秘密行為設(shè)計相關(guān)制度時缺乏理論依據(jù)。商業(yè)秘密的民事法律保護制度不健全。

筆者認為,商業(yè)秘密作為一項有財產(chǎn)權(quán)屬性的權(quán)利,應(yīng)歸屬于知識產(chǎn)權(quán)范疇,在我國的民事法律制度中,盡管對無形的智力成果有與之相對應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)制度來保護,但在知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)規(guī)定中并沒有具體詳細的相關(guān)制度保護商業(yè)秘密。此外,司法實踐中,當商業(yè)秘密受到侵犯時,通常根據(jù)《民法通則》規(guī)定“公民、法人的著作權(quán)(版權(quán))、專利權(quán)、商標專用權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)和其他科技成果受到竊取、篡改、假冒等侵害時,有權(quán)要求停止侵害、消除影響、賠償損失”,將商業(yè)秘密歸屬于其他科技成果來適用該條款,以要求侵權(quán)人承擔停止侵害、消除影響、賠償損失的民事責任,顯然,這種籠統(tǒng)的規(guī)定并不利于保護商業(yè)秘密權(quán)利人的合法權(quán)利。

(二)刑法保護的不足

1.罪名規(guī)定過于籠統(tǒng),罪刑不相適應(yīng)

從罪名來看,侵犯商業(yè)秘密罪在我國是作為一個具體的罪名來規(guī)定的。然而在我國的司法實踐當中侵犯商業(yè)秘密的行為多種多樣,若對侵犯商業(yè)秘密的行為人主體身份、犯罪意圖、具體侵權(quán)方式及社會危害性不加區(qū)分,一律定侵犯商業(yè)秘密罪,不僅有違罪名設(shè)置的基本原則,也有礙于司法實務(wù)部門制裁侵犯商業(yè)秘密的罪行。而且如此規(guī)定其實也是將各種性質(zhì)、危害性不同的行為、不同的主體以同一層次的危害性程度平行規(guī)定在一起,適用相同的刑罰處罰,這有違法律的公平正義,違反了罪刑相適應(yīng)原則。關(guān)于重大損失的規(guī)定模糊。

從刑法理論上來看,本罪是結(jié)果犯,造成重大損失是認定侵犯商業(yè)秘密罪的重要構(gòu)成要件,是區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵。然而在我國,認定重大損失的具體標準的司法解釋尚未出臺,又對商業(yè)秘密的價值評估存在較大的彈性,因此導(dǎo)致在司法實踐中對損害的量化工作操作性不強。

(三)競爭法保護的不足

1.侵犯商業(yè)秘密的責任主體范圍狹窄

根據(jù)我國《反不正當競爭法》的規(guī)定:本法所稱的不正當競爭,是指經(jīng)營者違反本法的規(guī)定,損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為。本法所稱經(jīng)營者,是指從事商品經(jīng)營或者盈利的法人,其他經(jīng)濟組織和個人。很顯然,這就把侵權(quán)責任主體限制在了經(jīng)營者的范圍,給人民法院在處理非經(jīng)營者侵犯商業(yè)秘密是否受競爭法保護問題時帶來適用法律上的困難。商業(yè)秘密保護范圍的規(guī)定過于原則性

我國《反不正當競爭法》明確規(guī)定了商業(yè)秘密的概念及表現(xiàn)形式,但法律所保護的商業(yè)秘密究竟包括哪些內(nèi)容,保護范圍究竟有多寬,法律并沒有作任何詳細的規(guī)定。其次,我國《反不正當競爭法》關(guān)于侵權(quán)方式的規(guī)定采取完全列舉式,這等于將其他侵權(quán)方式排除在外。由于缺乏具體的可操作性規(guī)定,影響了法律執(zhí)行的效力,這種立法上的不完備在很大程度上影響了對商業(yè)秘密的有效保護。

二、完善我國商業(yè)秘密的法律保護

(一)完善商業(yè)秘密的民法保護

1.理清商業(yè)秘密法律保護理論

國際上關(guān)于商業(yè)秘密的民法保護理論概括起來大致有三種:財產(chǎn)權(quán)理論,即商業(yè)秘密權(quán)的對世性,任何人不得以非法手段侵犯權(quán)利人對商業(yè)秘密所享有的絕對權(quán)利;合同法理論,即相對人基于雙方約定或默示的保密義務(wù)而對權(quán)利人承擔不得非法利用商業(yè)秘密的責任;侵權(quán)法理論,即是基于合同默示義務(wù)而發(fā)展起來的,它認為商業(yè)秘密權(quán)人享有一種特定的對違反法定一般善意義務(wù)行為的請求權(quán);我國《反不正當競爭法》關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為類型的規(guī)定就在一定程度上反映了商業(yè)秘密法律保護的財產(chǎn)權(quán)理論和合同法理論。商業(yè)秘密權(quán)首先作為一項有財產(chǎn)權(quán)屬性的權(quán)利,因此在建立對商業(yè)秘密法律保護的理論基礎(chǔ)時應(yīng)當首選財產(chǎn)權(quán)理論。但是由于財產(chǎn)權(quán)理論對商業(yè)秘密的秘密性要求很高,造成了權(quán)利保護范圍狹窄和權(quán)利人舉證較困難等問題。因此有必要采用其他的理論來彌補財產(chǎn)權(quán)理論的不足。合同法理論恰好能夠滿足對一些秘密性較低的保密信息保護的要求,這主要是由合同的相對性所決定的。至此,筆者認為應(yīng)當形成以財產(chǎn)權(quán)理論為主,合同法理論為輔的商業(yè)秘密法律保護理論體系,并以此為基礎(chǔ)建構(gòu)一套完善的商業(yè)秘密民事法律保護制度。明確商業(yè)秘密的民事法律地位,擴大侵犯商業(yè)秘密的民事責任適用范圍。

造成我國侵犯商業(yè)秘密的民事責任適用范圍狹小的主要原因就在于我國關(guān)于商業(yè)秘密的保護主要規(guī)定在反不正當競爭法中,進而使該法成為侵犯商業(yè)秘密行為承當法律責任的主要依據(jù)。因此,有必要通過規(guī)范性法律文件明確商業(yè)秘密在民事法律中的地位,正式確立商業(yè)秘密權(quán)。只有這樣才能使權(quán)利人不僅可以在損害實際發(fā)生時請求停止侵害、消除影響、恢復(fù)名譽、賠禮道歉、賠償損失,而且可以在損害即將發(fā)生時選擇事先救濟,請求消除危險;也可以要求侵權(quán)人返還記載有商業(yè)秘密的有形載體文件、圖紙等;還可以根據(jù)事先的合同約定直接要求對方支付違約金。

(二)完善商業(yè)秘密的刑法保護

西方各國均將侵犯商業(yè)秘密罪作為類罪加以規(guī)定,結(jié)合我國實際情況,筆者認為應(yīng)將侵犯商業(yè)秘密罪分別設(shè)立竊取商業(yè)秘密罪、泄露商業(yè)秘密罪、侵占商業(yè)秘密罪和以其他不正當手段獲取商業(yè)秘密罪等四個罪名為妥。其次,為實現(xiàn)罪刑相適原則,法律應(yīng)采取明示的立法方式,依據(jù)行為性質(zhì)不同、主體身份不同和社會危害性不同,要求犯罪人承擔不同的刑事法律責任。最后,法律還應(yīng)通過司法解釋明確細化重大損失的規(guī)定以增強其可操作性。

(三)完善商業(yè)秘密的競爭法保護

就競爭法而然,首先應(yīng)擴大侵犯商業(yè)秘密的責任主體,因為任何人都有可能成為侵犯商業(yè)秘密的主體,包括政府及其所屬的部門。侵犯商業(yè)秘密行為發(fā)生時,只有將責任主體圈定,才能通過其承擔相應(yīng)的法律責任來維護權(quán)利人的合法利益。其次法律對侵犯商業(yè)秘密的行為進行立法時還應(yīng)采用列舉式和概括式的立法模式。例如,對確定什么是商業(yè)秘密時,除了相關(guān)法律的明文規(guī)定外,還可通過商業(yè)秘密的四大法律特征來判定是否屬于商業(yè)秘密;再如,在對侵犯商業(yè)秘密的行為進行判斷時,除了法律明確規(guī)定的四類情況外,還可通過當事人自愿作出的約定來判斷等等。

參考文獻:

[1]李曉明,辛軍.對商業(yè)秘密的再研究[J].法學,2002,(6):30-36.

第7篇:法律保護論文范文

關(guān)鍵詞:動物;法律地位;法律保護

長期以來,動物一直是作為法律關(guān)系的客體來看待的,是權(quán)利主體支配的對象。但有一些學者以為,這樣的規(guī)定是很不公道的,由于“從自然的角度看,人并不比動物更優(yōu)越,在大自然的宴席上,一切存在物都是同等的。一切存在物都有其存在的理由、價值和意義?!痹诖箨懛ㄏ?1990年8月20日,德國立法者在《德國民法典》第90條項下增加了關(guān)于“動物不是物,他們受特別法的保護,法律沒有另行規(guī)定時,對于動物適用為物確定的相關(guān)規(guī)定”的a款規(guī)定之后,這一修改被一些學者以為是動物由權(quán)利客體上升為權(quán)利主體的立法實例而加以引證,并以為這代表著最新的立法動態(tài),代表著人類對動物態(tài)度的轉(zhuǎn)變在法律上的體現(xiàn)。英美法系也存在同樣的題目。

一、民事法律關(guān)系的客體

1.民事法律關(guān)系客體的概念

民事法律關(guān)系的客體,與民事法律關(guān)系主體相對而稱,指民事法律關(guān)系主體享有權(quán)利和負擔義務(wù)所針對的事物。關(guān)系的權(quán)利主體為實現(xiàn)其權(quán)利,而對客體處于支配或者有權(quán)要求的地位。關(guān)系的義務(wù)主體則必須向權(quán)利主體作相應(yīng)的給付或者予以滿足,主體相對客體處于必須向其給付或者滿足其要求的地位。

2.關(guān)于客體范圍的不同學說

關(guān)于客體范圍存在三種不同的學說:一種以為民事法律關(guān)系客體僅為物;一種以為法律客體僅為行為;第三種觀點以為民事法律關(guān)系多種多樣,法律關(guān)系的客體形式不是單一的,而是有多種表現(xiàn)形式:物,行為,智力成果,人身利益,權(quán)利等等。

二、關(guān)于動物的地位和保護題目的不同學術(shù)研究觀點

1.主張動物在法律上具有完全的權(quán)利主體資格

該觀點就是主張改變動物的傳統(tǒng)法律地位,賦予其有限的法律主體地位。其理由是:民法要加強對動物的保護,就要對動物賦予人格權(quán),法律應(yīng)當規(guī)定,動物不僅享有生存權(quán)、生命權(quán)和健康權(quán),還應(yīng)當享有人格尊嚴和人格獨立的權(quán)利,也就是享有一般人格權(quán),只有這樣才可以保護動物,有效阻止人類對動物的不善行動。

2.主張動物在法律上具有權(quán)利主體資格,但是享有的范圍是有限的

基于這一觀點,動物可以作為權(quán)利主體,但是并不是所有的動物都可以成為權(quán)利主體,一般說來只有野生動物和伴侶動物可以成為法律關(guān)系的主體,而為人類生存發(fā)展所需的農(nóng)場動物、實驗動物以及工作動物則不在此范圍之內(nèi)。即使是作為權(quán)利主體的動物,其所享有的權(quán)利也是有限的,只享有某些種類的權(quán)利,如生存權(quán)、生命權(quán)等等,“在主張動物權(quán)利的同時,我們也必須考慮,動物的權(quán)利必須有限度嗎?正如任何權(quán)利都必須有限度一樣,不同主體之間權(quán)利與權(quán)利之間的平衡,是我們下一步應(yīng)思考的題目?!?/p>

3.主張動物在法律上不具有權(quán)利主體資格,應(yīng)作為特殊物看待和保護

此觀點有二:一是以為賦予動物以“人格”混淆了民事主體和客體的根本區(qū)別。在民法中只存在兩種不同的存在形式,一是人,二是物,人作為世界的主宰,支配其他的任何物,而物則只能被人所支配;二是以為假如賦予動物以人格,實踐中會出現(xiàn)實際題目無法解決:首先,動物享有了主體地位,那么它們又將如何行使權(quán)力,履行義務(wù)呢?其次,假如賦予了動物人格權(quán),讓動物享有了生命權(quán)、健康權(quán)以及人格尊嚴和人格獨立的權(quán)利,那么又將如何解決人類飲食和日常品的需求呢?假如一定要對動物賦予“人格”使其具有民事權(quán)利能力,那將會改變民法的性質(zhì),也會改變市民社會的性質(zhì)。

筆者以為:民法是人法,在民法上,一個不可改變的事實就是,動物永遠受人支配,永遠也不會與人平起平坐,成為世界的支配者。動物的屬性是物,是民事法律關(guān)系的客體,這個基本事實是無法改變的。《德國民法典》將動物從物的范疇中分離出來,但是并不表明動物因此就具有邁出向主體地位的契機。它仍然與其他物一樣,屬于客體。即使不這樣規(guī)定,只要存在動物保***,依據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原理,在動物保護題目上,民法也應(yīng)讓位??梢哉f,沒有動物保***,《德國民法典》的規(guī)定也是形同虛設(shè);有了動物保***,即使民法不昭示,仍然能實現(xiàn)對動物的特殊保護。因此,筆者以為《德國民法典》只是一個具有倡導(dǎo)性和宣示性的條款,可以為全世界其他國家就動物保護題目敲響了適時的警鐘,沒有多少具體的規(guī)范意義。

但是,究竟應(yīng)當在法律上怎樣落實對動物的特殊保護,還應(yīng)當符合民法的基本理論原則,并在實踐上具有可操縱性和實踐性。這就是以下的內(nèi)容———動物法律物格制度。

三、動物法律物格制度

1.法律物格的概念及法律特征

物格,即物之格,即物的資格、規(guī)格或者標準。法律物格則是指物作為權(quán)利客體的資格、規(guī)格或者格式,是相對于法律人格而言的概念,是表明物的不同種別在法律上所特有的物理性狀或者特征,作為權(quán)利客體所具有的資格、規(guī)格或者格式?!胺晌锔瘛泵枋隽艘粋€不擁有法律權(quán)利的資格的實體,該實體被作為法律上的人對其享有權(quán)利和對該權(quán)利承擔相應(yīng)的義務(wù)的財產(chǎn)來對待。很多學者一致贊同的觀點就是建立“物格”制度,具體的設(shè)想為:一是野生動物和寵物;二是普通動物和植物;三是人體器官和組織;四是貨幣和有價證券;五是虛擬財產(chǎn);六是一般物格。

2.確立法律物格制度的意義

筆者以為,確立民法上的物格制度的意義就在于對物的法律物格的不同。規(guī)定權(quán)利主體對其行使權(quán)力的不同的規(guī)則,主要有如下的三點:

第一,確立法律物格制度,能夠確定作為權(quán)利客體的物的不同法律地位。區(qū)別不同的法律物格制度,就是為了表明不同的物在法律上的不同地位。第二,確立法律物格制度,能夠確定權(quán)利主體對具有不同物格的物所具有的不同的支配力。第三,確立法律物格制度,有利于對具有不同法律物格的物作出不同的保護。

我們建立法律物格制度,并不是賦予動物以權(quán)利,使動物成為民事主體,我們討論的基礎(chǔ)就是在民事法律關(guān)系的主體和客體理論指導(dǎo)下,將物依然作為客體,只不過通過法律物格制度,對不同性質(zhì)的物區(qū)別對待,建立一種更為公道的制度?,F(xiàn)代民法人格是同等的,要求法律眼前人人同等,這應(yīng)當是基于人的屬性,但是在這個世界上,物是各種各樣的,千差萬別的,假如對物同等對待,顯然不公道。假如建立了法律物格制度,對不同屬性的物設(shè)立不同的規(guī)則,可以更為公道地行使權(quán)力、保護各種物。

法律主體的法理障礙

1.與民法的基本價值相悖

民法的基本理念之一為私法自治,其旨在于個人得依其意思表示形成私法上權(quán)利義務(wù)關(guān)系,私法自治表現(xiàn)在民法的各個制度上。意思自治被否認,民法還稱得上是民法了嗎?動物沒有明確意思表示,無法進行自我認知和表達,假如將動物納進民事主體的范疇,有違民法作為“人法”的根本性制度價值。而法律始終是人制定的,是規(guī)定人與人之間關(guān)系的規(guī)則,動物也不可能參與到法律制定的過程,這樣,即使賦予動物權(quán)利事實上也沒有任何實際的意義。

2.與權(quán)利義務(wù)關(guān)系的邏輯關(guān)系相違反

對于動物行為能力的欠缺,有些學者提出建立監(jiān)護制度來補救,比如為動物設(shè)定保護人或人。那么動物的人如何確定;動物的法律訴求有哪些;怎么來定個標準來衡量監(jiān)護人的行為是否符合被監(jiān)護動物的利益呢;動物如何行使訴訟權(quán);動物的意思表示和行為能力如何確定;如何追究動物的法律責任等題目的解決都會對傳統(tǒng)觀點形成一定的沖擊,造成立法、司法、執(zhí)法的混亂。

所以,筆者以為:不管是從民法的基本理論還是從法理上來分析,賦予動物民事關(guān)系主體地位都是不妥當?shù)?有其無法克服的障礙,這些障礙的根源實在超出了法律的范圍,說到底法律根源于社會現(xiàn)實,只要人類與動物本質(zhì)差異存在一天,賦予動物民事法律關(guān)系主體地位就只能是一種“烏托邦式”的空想。

五、對我國關(guān)于動物保護的立法和司法建議

1.應(yīng)將動物看做是特殊物來看待

我國尚未制定出民法典,因而對民事法律關(guān)系的客體題目還缺乏一個原則性的規(guī)定。但1986年頒布的《民法通則》第127條關(guān)于動物致人損害的民事責任的規(guī)定,是將動物作為物看待的,1998年頒布的《野生動物保***》也是將動物視為一種特殊物而予以保護的。這些是值得肯定的。但是筆者還想就動物的法律地位的保護題目提出個人的不成熟意見:

已經(jīng)明確了的題目:在法律上動物還是物,不是人。但是這種物又不單純地等同于一般物,這是一種有生命的物,是與人類命運息息相關(guān)的物,所以應(yīng)當加以區(qū)分地對待,即作為特殊物來看待。德國立法者的最主要意圖只是要表達:“動物是特殊的權(quán)利客體”以及動物的所有人不能像對普通物一樣隨意處分動物的意思而已,其法律上的意義只是對物權(quán)的必要限制,說明在無公法施加特殊要求的情況下,動物依然是一類可以適用規(guī)則的司法客體;在財產(chǎn)法上,動物依然是一類特殊的具有財產(chǎn)屬性的特殊客體。由此可見,在人類社會發(fā)展到今天,站在人類生存和發(fā)展的角度,立法保護動物的必要性是不問可知的,但是立法保護動物不即是賦予動物權(quán)利或者將動物上升為法律主體,這樣完全是矯枉過正的做法。

我們對動物的保護的范圍還過于狹窄。只對瀕臨滅盡的野生動植物做出立法,實在對一些在自然生態(tài)系統(tǒng)中存在的、對人類和自然有益的動物的保護都應(yīng)該予以法律化,規(guī)范化。

2.對動物致人損害的侵權(quán)責任的規(guī)定

動物是有生命的,隨著現(xiàn)代人生活水平的進步,寵物充斥著人們的日常生活,針對這一特殊的社會現(xiàn)象也應(yīng)該對此領(lǐng)域加以規(guī)范。比如假如寵物出現(xiàn)咬傷他人或者其他人的寵物的時候,究竟如何承擔相應(yīng)法律義務(wù),承擔怎樣的民事責任和做出怎樣的賠償,都應(yīng)該有相應(yīng)的法律、法規(guī)對其進行規(guī)定。動物的主人應(yīng)該對他人負擔義務(wù),這實際上也就是物權(quán)人如何妥當行使物權(quán),不侵害公共利益和他人正當權(quán)益的題目。

3.加大動物保護的立法力度

對于動物的保護也應(yīng)該根據(jù)不同的等級進行劃分,分為禁止交易物、限止交易物和可交易物,對于不同的范疇,應(yīng)采取不同的保護措施。醫(yī)學利用動物進行對人類健康有益的實驗———比如用小白鼠來研究攻克癌癥的實驗,就無需糾正醫(yī)療單位的行為。所要做的是應(yīng)當加強現(xiàn)行立法對動物保護的力度,對動物的濫捕濫殺的罪行進行重辦。曾經(jīng)在網(wǎng)上看見這樣一幅真實的畫面:在青躲高原上,躺著數(shù)以萬計的躲羚羊,肚皮被殘忍地剖開,內(nèi)臟統(tǒng)統(tǒng)挖走作為可以變賣的藥品,羚羊角也被割下,血幾乎染遍了整個山坡。對為了牟取暴利采用如此殘暴的手段野蠻掠奪自然資源和破壞生態(tài)平衡的行為,法律應(yīng)該予以深切關(guān)注。針對不同的“物”實施不同程度的法律保護,不需要對動物的法律地位做無謂的爭論就可以對動物實施最有效最現(xiàn)實的保護,而不僅僅是紙上談兵。

4.完善動物保***律體系

我國有學者指出:“動物的治理是操縱在一個復(fù)雜的系統(tǒng),構(gòu)成這個系統(tǒng)的亞系統(tǒng)是:種群、生物環(huán)境和人。這三個系統(tǒng)相互影響,互為運動,野生動物治理就是維護三者的平衡。”動物保護的法律應(yīng)是一個系統(tǒng)。為了更好地保護動物,必須建立一套完整的法律體系。

比如眾所周知的“虐貓事件”,相應(yīng)地應(yīng)該建立《反對***動物法》。無論是野生動物還是非野生動物,本質(zhì)都是相同的,他們也有生命,也有感覺,善待動物也是一個人健康人格和美好心靈的折射。人對動物的關(guān)愛,也能夠體現(xiàn)出人對人的關(guān)愛。目前已經(jīng)建立的《野生動物保***》,主要是針對保護瀕臨滅盡的動物,實在其范圍應(yīng)該涵蓋所有的物種,由于假如不把范圍擴大,等到物種瀕臨滅盡再亡羊補牢恐怕為時已晚,未雨綢繆的有所規(guī)范豈不更好。再比如可以單獨設(shè)立《瀕臨物種保***》,《自然保護區(qū)法》等等,對于以動物為資源的藥制品、皮革制品的貿(mào)易也應(yīng)當有相關(guān)的法律限制和規(guī)范。

民法在將動物定位為特殊物的同時,應(yīng)該更多地將目光集中在動物的保護上面。究竟任何法律法規(guī)確定的出發(fā)點和落腳點都是為了實施,利用制定的法律、法規(guī)為社會提供更好的服務(wù),才能體現(xiàn)民法的公平和公正等基本理念。對動物的保護,更深層次的意義也就是對環(huán)境的保護,對生態(tài)平衡的維護。德國人提出的“動物不是物”的理念也并非沒有現(xiàn)實意義,正是由于題目的存在才引發(fā)了這些相關(guān)的思考和初期的探索。我們應(yīng)當從立法、司法實踐的角度來對動物的法律地位及其保護進行理性客觀的分析,這樣得出的結(jié)論才有應(yīng)用價值。

參考文獻:

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第8篇:法律保護論文范文

篇幅不長,現(xiàn)譯文如下:“宋國有一善于調(diào)制不皸手藥物的人家,世世代代以漂洗絲絮為職業(yè)。有個游客聽說了這件事,愿意用百金的高價收買他的藥方。全家人聚集在一起商量:‘我們世世代代在河水里漂洗絲絮,所得不過數(shù)金,如今一下子就可賣得百金。還是把藥方賣給他吧?!慰偷玫剿幏?,來游說吳王。正巧越國發(fā)難,吳王派他統(tǒng)率部隊,冬天跟越軍在水上交戰(zhàn),大敗越軍,吳王劃割土地封賞他。能使手不皸裂,藥方是同樣的,有的人用它來獲得封賞,有的人卻只能靠它在水中漂洗絲絮,這是使用的方法不同。”

這恐怕是中國最早的一個關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的案例了。講完故事,莊子沒有忘記加上自己的看法——同樣的藥方,僅僅是不同的人,不同的使用方法,使得通過藥方所得到的財富也不相同。在感嘆我們祖先睿智的哲學思想的同時,我們再次從古人那里體會到知識產(chǎn)權(quán)保護的重要性。

知識產(chǎn)權(quán)一詞英文表達是“Intellectualproperty”,我國譯作“知識產(chǎn)權(quán)”。

鄭成思先生給出的定義是:“知識產(chǎn)權(quán)指的是人們可以就其智力創(chuàng)造的成果依法享有的專利權(quán)利”。國內(nèi)多數(shù)學者也將知識產(chǎn)權(quán)定性為“一種依法享有的民事權(quán)利”,但也有學者認為知識產(chǎn)權(quán)是一種財產(chǎn),更是一種商業(yè)手段。筆者更傾向于后者。

擁有知識產(chǎn)權(quán)就是擁有一種財產(chǎn),一種財富,一種可以讓自己長足發(fā)展,在市場競爭中始終立于不敗之地的商業(yè)手段。有人說,知識產(chǎn)權(quán)是知識經(jīng)濟的一個重要特征。當前,知識產(chǎn)權(quán)的重要性日益突出,并與貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易一起,構(gòu)成世界貿(mào)易組織(WTO)的三大支柱。此話不假,據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的統(tǒng)計資料,各國之間通過以專利技術(shù)為主的許可貿(mào)易方式成交的貿(mào)易額,1965年為20億美元,1975年為110億美元,1985年為500億美元,到1995年,進一步增加到2500億美元。技術(shù)貿(mào)易增長速度大大超過了同期一般商品貿(mào)易的增長速度。在一些國家的對外貿(mào)易中,專利等知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易所占的比例越來越高。以美國為例,20世紀50年代,其出口商品對知識產(chǎn)權(quán)的依賴度僅為10%,90年代這一數(shù)字迅速上升到50%,現(xiàn)在已經(jīng)達到65%。1999年,美國對外貿(mào)易逆差為2676億美元,但其知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易不僅有250億美元的順差,而且出口額還超過了飛機等傳統(tǒng)出口產(chǎn)品,達到了370億美元。

很多發(fā)達國家的企業(yè),特別是跨國公司利用知識產(chǎn)權(quán)這一商業(yè)手段熟練運用于商業(yè)競爭當中?!鞍准曳劢z”商標在歐盟地區(qū)和德國,被白家食品在德國的三個商之一歐凱公司搶注。此前,歐凱還在歐盟或德國搶注了國內(nèi)幾家著名食品企業(yè)的商標,包括北京“王致和”、安徽“恰恰”、貴州“老干媽”、河北“今麥郎”、四川“郫縣豆瓣”,中國馳名商標“海信”在德國遭到博世—西門子公司搶注……太多的案例,太多的教訓(xùn)警示我們——知識產(chǎn)權(quán)的保護必須高度重視。正如王瑜律師所說:“當我們的著名企業(yè)正豪言國際化時,卻發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品無法進入國際市場,他們的商標已經(jīng)被搶注;當我們DVD制造業(yè)為占到世界分額多少百分額而喜悅時,突然有人找上門來收錢,說我們侵犯了他們的專利,結(jié)果我們的企業(yè)卻在為他人做嫁衣裳。將你的商標注而不用,微小的注冊費用,卻可以將你阻止在這個市場之外,輕而易舉地排斥了你這個競爭對手。先讓你使用他們的專利技術(shù),等你長大了,再來收拾你,這種‘放水養(yǎng)魚’的策略,正大肆將我國的企業(yè)依靠低廉的人工費而辛苦積攢的利潤收為其囊中……”。

近年來,中國人越來越重視知識產(chǎn)權(quán)的保護。很多專家學者都作出巨大的貢獻,我國政府更是把知識產(chǎn)權(quán)工作提高到了戰(zhàn)略高度,這也使得知識產(chǎn)權(quán)立法工作取得進展,相關(guān)制度日臻完善。在法律上,我國對知識產(chǎn)權(quán)侵犯的打擊是嚴厲的,然而盡管如此,在巨大經(jīng)濟利益的誘惑下,侵犯知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)象還是屢屢發(fā)生。這也從反面證明了知識產(chǎn)權(quán)的財產(chǎn)屬性。

第9篇:法律保護論文范文

1分類控制美國政府對環(huán)境問題的治理

采取聯(lián)邦與地方政府分類執(zhí)法的方式,美國環(huán)境執(zhí)法主要由三個部門負責:國家環(huán)保局、內(nèi)政部和農(nóng)業(yè)部。國家環(huán)保局主要負責控制污染事件的發(fā)生,內(nèi)政部主要負責聯(lián)邦自然資源的管理和保護,農(nóng)業(yè)部主要負責農(nóng)產(chǎn)品、畜牧產(chǎn)品的計劃、生產(chǎn)、銷售、出口等,負責美化環(huán)境、保護環(huán)境、農(nóng)業(yè)教育等。美國的環(huán)境執(zhí)法原則上由各州來執(zhí)行,一方面各州在聯(lián)邦環(huán)保局的同意下制定自己的實施計劃,但實施標準不能低于聯(lián)邦規(guī)定的標準。另一方面,如果各州在執(zhí)法過程中超過了聯(lián)邦的標準,聯(lián)邦環(huán)保局又會以自己的名義取代該州進行環(huán)境執(zhí)法的地位,從而來確保全國各州的環(huán)境執(zhí)法在一定程度上的統(tǒng)一。美國聯(lián)邦政府對環(huán)境污染按資源進行分類管理,制定單行法律法規(guī),主要有《土壤侵蝕法》、《水質(zhì)法》、《清潔空氣法》、《聯(lián)邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑法案》等法案,對不同的資源要素制定單獨的法律,這樣不僅便于有效地立法和高效地執(zhí)法,同時,也為綜合治理農(nóng)業(yè)環(huán)境問題奠定了法律基礎(chǔ)。

2聯(lián)邦法律和地方立法相結(jié)合

在立法層面上,聯(lián)邦和州憲法對不同層級的不同職責進行了明確的劃分,以確保不同部門執(zhí)法的合理高效。美國農(nóng)業(yè)之所以取得如此大的成就,很大程度上依賴于健全的法律法規(guī)以及強硬的司法力度。例如,1987年美國國會頒布并實施的《水質(zhì)法》,要求各州對管轄區(qū)域內(nèi)的面源污染進行統(tǒng)一識別,區(qū)別不同類型的污染源,要求各洲政府通過合作來預(yù)防、阻止以及減輕污染的發(fā)生,鼓勵政府間制定可行的統(tǒng)一的有關(guān)預(yù)防、阻止以及減輕水污染的法規(guī),并鼓勵各洲政府間簽訂預(yù)防和阻止水污染事件發(fā)生的合同,國會對此類協(xié)議規(guī)定只要不與聯(lián)邦法律法規(guī)發(fā)生沖突便給予贊成通過。同時,美國聯(lián)邦政府還與州以及地方機構(gòu)合作開展研究、調(diào)查、設(shè)計以及搜集信息等,來預(yù)防、阻止和減輕水污染。聯(lián)邦政府授權(quán)環(huán)保署對各州、自治區(qū)、州市、各洲間為預(yù)防、阻止和減輕水污染的機構(gòu)提供資金援助的措施來削減面源污染。

3法律制度健全

從農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護的立法工作來看,迄今為止美國制定的農(nóng)業(yè)資源法律政策已有11部,涉及土壤污染、土壤侵蝕、水土流失等方面,在農(nóng)業(yè)投入品(農(nóng)藥管理)方面制定的法律政策有6部,地方州、縣還根據(jù)自己的實際情況,制定適合本地區(qū)發(fā)展的法律政策。

二我國農(nóng)業(yè)環(huán)境所面臨的問題

1土壤污染

我國土壤污染種類繁多,主要是不合理地施用農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)膜,還有酸雨等大氣類型的污染。土壤污染具有持續(xù)性、隱蔽性以及滯后性,所以我國每年因土壤污染而造成的農(nóng)田減產(chǎn)甚至絕收,是造成糧食危機以及食品安全的重要因素。近年來,我國污水灌溉農(nóng)田面積約330多萬公頃,占全國總灌溉農(nóng)田面積的7.3%;每年農(nóng)藥、化肥使用量均超過2.3kg/公頃;每年農(nóng)地用膜年產(chǎn)量50萬噸,大約20%殘留在土壤中,殘留的地膜會造成新一輪的污染;據(jù)2010年環(huán)境質(zhì)量狀況報告顯示,全國酸雨面積約120萬平方公里,約占國土面積的12.6%。

2水體污染

水污染是各國共同面臨的一項重大難題,根據(jù)聯(lián)合國2008年數(shù)據(jù),我國擁有全世界21%的人口,但只占水資源總量的6%,人均水資源量僅為世界人均水平四分之一左右,是全球人均水資源最貧乏的國家之一。隨著污染范圍不斷擴大,程度不斷加深,其質(zhì)量對人類的影響已經(jīng)遠超數(shù)量。據(jù)水利部2011年水資源公報顯示,我國北方六區(qū)2011年水資源總量為4918億立方米,占全國水資源總量的21.1%,但總用水量卻占全國的45.3%。全國七大水系近一半河段污染嚴重,城市附近的河流大都受到不同程度的污染,能達到2、3類水質(zhì)的北方河流約有20%、南方約30%。另據(jù)近期對全國130個湖泊調(diào)查結(jié)果分析表明,目前處于富營養(yǎng)狀態(tài)下的湖泊有51個,占調(diào)查總數(shù)的39%,占調(diào)查面積的33.8%。

3農(nóng)藥化肥使用不合理

我國總體上對農(nóng)藥化肥控制力度比發(fā)達國家低,不僅表現(xiàn)在法律制度的制定上,也體現(xiàn)在對農(nóng)藥化肥的使用上。我國每年因農(nóng)藥化肥不合理使用出現(xiàn)大量農(nóng)藥中毒事件,據(jù)26個省市1992~1996年5年間的不完全統(tǒng)計,共報告247340例農(nóng)藥中毒,致死24612人,年均病死率為9.95%。另外,據(jù)農(nóng)業(yè)部對6個省26個基地縣抽樣調(diào)查,糧食中農(nóng)藥檢出率為60.1%,殘留超標率達1.12%。一些大城市郊區(qū)蔬菜農(nóng)藥檢出率超過50%以上。這不但影響我國農(nóng)業(yè)自身健康發(fā)展,還導(dǎo)致我國在農(nóng)產(chǎn)品出口方面遭受其他國家的歧視。

三美國農(nóng)業(yè)環(huán)保制度

對我國農(nóng)業(yè)環(huán)境問題的啟示美國農(nóng)業(yè)環(huán)境得到改善主要得益于美國聯(lián)邦以及州政府根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢,及時制定適合國家發(fā)展需要的農(nóng)業(yè)環(huán)境保護法案。制度是根本,高效的執(zhí)行是保障,美國農(nóng)業(yè)之所以走在世界尖端之列,與其制度建設(shè)密切相關(guān)。雖然我國與美國體制不同,但針對相同的農(nóng)業(yè)環(huán)境問題所需解決辦法卻如出一轍。美國在治理農(nóng)業(yè)環(huán)境問題方面所制定的法律政策具有其先進性,值得中國借鑒。法律的制定、政策的維護、意識的培養(yǎng)、科研的貢獻、資金的投入是環(huán)境保護工作順利有效進行的重要保障。

1建立土壤環(huán)境影響評價制度

建立政府企業(yè)環(huán)境問責雙軌制在黨的十號召對官員進行綠色GDP考核以及防止造成土壤污染和生態(tài)系統(tǒng)破壞的背景之下,建立土壤環(huán)境影響評價十分必要。土壤環(huán)境影響評價,即在工礦企業(yè)選址建廠之前要做出土壤污染分析報告,由環(huán)保部門根據(jù)報告分析是否有必要進行專門的污染測試,對于可能造成的環(huán)境損害,包括土壤、大氣、水、動植物,以及對人體健康的影響等,進行多方位的檢驗與評估,這應(yīng)當作為企業(yè)選址建廠中的必要環(huán)節(jié)。只有那些對土壤或生態(tài)環(huán)境沒有或基本沒有負面影響的企業(yè),才能建立在市區(qū)或郊區(qū)。如果對土壤影響較大但又必須建址在市郊附近,且預(yù)防措施和治理措施到位,可以允許其建廠。對于污染嚴重的工礦企業(yè),禁止其在良田、水源地、居民生活區(qū)等地建廠。實施土壤環(huán)境影響評價制度可以有效地預(yù)防土壤污染的發(fā)生,高效地節(jié)約治理成本。目前,我國土壤污染責任仍以“誰污染,誰治理”為原則,因此建立政府企業(yè)環(huán)境問責雙軌制對預(yù)防“點源控制”非常有必要。土壤污染的一個主要來源就是工業(yè)三廢,其對土壤造成間接或直接的污染。我國現(xiàn)行的法律制度針對企業(yè)污染的設(shè)計主要是采取個別控制,以污染物“點源控制”為主,而非個別污染大家治理。在責任承擔上,現(xiàn)行企業(yè)績效考核中不包括土壤污染所導(dǎo)致的生態(tài)價值受損,這足以表明企業(yè)已將污染所導(dǎo)致的負外部性外部化,即自身收益外部受損,這對其他企業(yè)以及生態(tài)環(huán)境有失公平。黨的十提出要把資源、環(huán)境、生態(tài)納入到政府績效評價體系中,建立以綠色GDP為導(dǎo)向的政績考核體系,因此在有污染的企業(yè)選址建廠時,應(yīng)先向當?shù)卣峤画h(huán)境影響評價報告書或報告表,說明其針對土壤環(huán)境評價保護措施的設(shè)計,以及相關(guān)環(huán)境科學技術(shù)的發(fā)展。另外,政府方面針對政府官員實行環(huán)境與經(jīng)濟綜合考核的辦法,即政府在接納企業(yè)在本地區(qū)建廠時,未來就要承擔各項環(huán)境標準抑或某單項環(huán)境標準的考核,并根據(jù)企業(yè)排污狀況,確定獎勵排污少未對環(huán)境造成危害,且與高污染的企業(yè)一同承擔污染環(huán)境的責任,做到經(jīng)濟建設(shè)收益與環(huán)境保護同負擔,以便早日實現(xiàn)環(huán)境保護與經(jīng)濟建設(shè)同步發(fā)展。

2采用綜合環(huán)境制度解決水污染問題

嚴格實行污染物排放總量控制與公眾參與監(jiān)督水源區(qū)的水質(zhì)量相結(jié)合的制度。國務(wù)院為了加強水污染防治工作,規(guī)定所有的工業(yè)污染源都要達標排放污染物,對于新建的企業(yè)要實行三同時制度。工礦企業(yè)根據(jù)排放污染物的性質(zhì)決定從嚴控制還是放寬政策,對于排放有毒、有害、不可降解以及含有重金屬的污染物嚴格控制,排放污染物的總量標準根據(jù)各地政府制定的標準嚴格執(zhí)行,如果有過量排放的,政府應(yīng)對其嚴格執(zhí)行行政處罰;對于毒性較小、可降解的污染物放寬政策。對于建在離水源區(qū)較近的工礦企業(yè),民眾要積極監(jiān)督其排放的物質(zhì)是否對水源地造成危害,如果造成一定程度的危害,政府應(yīng)對其采取限期治理或遷出水源地區(qū)域的措施,責令其另行選址建廠,并設(shè)立水源地保護區(qū),嚴格限制有污染的企業(yè)在水域區(qū)附近建廠。在工業(yè)生產(chǎn)中,針對廢水的處理,政府要加強管控,定期檢查廢水處理設(shè)施的運轉(zhuǎn)以及排放區(qū)域,防止其將污水直接排入河流,造成河流以及水源地污染。最后,鼓勵群眾積極參與監(jiān)督工礦企業(yè)排放工業(yè)三廢的行動中來,排污即舉報,不僅加強政府對排污行為的管控,更應(yīng)當增強民眾參與環(huán)保事業(yè)的責任感。

3完善我國《農(nóng)藥管理條例》農(nóng)藥對土壤以及環(huán)境的危害