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關鍵詞:經(jīng)濟法經(jīng)濟法糾紛必要性司法解決機制
一、對經(jīng)濟法糾紛的理解
1.經(jīng)濟法的概念。經(jīng)濟法就是對社會主義商品經(jīng)濟關系進行整體的、系統(tǒng)的、全面的、綜合的調(diào)整的一個法律部門,在我國的現(xiàn)階段,它的主要功能是調(diào)整我國社會生產(chǎn)及再生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的,以各類組織為基本主體所參加的經(jīng)濟管理關系和一定范圍的經(jīng)營協(xié)調(diào)關系。它主要有三個方面的含義:其一,經(jīng)濟法是經(jīng)濟法律規(guī)范的總稱;其二,經(jīng)濟法是調(diào)整經(jīng)濟關系的法律規(guī)范的總稱;其三,經(jīng)濟法調(diào)整的是一定范圍的經(jīng)濟關系。我國的經(jīng)濟法是國家對國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控的部門法,市場主體之間的平等經(jīng)濟關系可以由民法來調(diào)整,而國家行政主體與市場主體之間的社會公務性經(jīng)濟關系則由行政法來調(diào)整。
2.經(jīng)濟法糾紛的涵義。經(jīng)濟法糾紛就是在我國經(jīng)濟運行的過程中,出現(xiàn)的需要國家政府司法部門出面來調(diào)節(jié)的經(jīng)濟法律糾紛,這些糾紛的處理部門即政府的職能部門是由國家賦予其權力的。經(jīng)濟法糾紛的范圍很廣,它包括在經(jīng)濟運行過程中所發(fā)生的一切與經(jīng)濟有關的權利和義務等的爭議,這些爭議妥善、有效的解決是我國經(jīng)濟秩序和諧、穩(wěn)定運行的保證,可以說運用經(jīng)濟法來解決各種經(jīng)濟糾紛也是關系到我國長治久安的前提保障。
3.經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟法糾紛的區(qū)別。經(jīng)濟糾紛是由利益主體權利及義務方面所產(chǎn)生的矛盾而導致經(jīng)濟主體之間的糾紛,它所涉及的范圍比較大,可以是機關單位間的糾紛、平等主體間的糾紛等等。而經(jīng)濟法糾紛則有所不同,它所指的是在進行經(jīng)濟調(diào)節(jié)的過程中所產(chǎn)生的經(jīng)濟權利及義務間的爭議。也就是說經(jīng)濟法糾紛不同于經(jīng)濟糾紛,它不是在進行商品交換等一些經(jīng)濟活動中所產(chǎn)生的糾紛,也不是一般的民事糾紛所能引起的,而是與糾紛雙方的經(jīng)濟實力或社會地位等等情況相關,它也不是普通的行政糾紛和民事糾紛,與經(jīng)濟糾紛有著根本的區(qū)別,如果它未構成犯罪,是不能用刑事手段來處理的。
二、通過司法解決的必要性
1.國家宏觀調(diào)控的需要。我國一直都在實行著宏觀調(diào)控的政策,但由于我國是一個人口大國,而且近幾年來經(jīng)濟發(fā)展迅速,所以在社會資源的再分配和再配置過程中,即使應用了宏觀調(diào)控,也難免會受到資源的有限性及稀缺性等等條件的限制,而出現(xiàn)分配不合理及不平衡等現(xiàn)象,這樣因為一部分人得益,而另一部分人的利益就會受到損害的情況,就不可避免的會出現(xiàn)經(jīng)濟權利和義務之間的利益之爭,再加上國家的調(diào)節(jié)主體如果在這個時候出現(xiàn)的現(xiàn)象,就會更加加速經(jīng)濟法糾紛的產(chǎn)生,使國家利益、公共利益和組織、個人利益同時受損,當這種經(jīng)濟法糾紛出現(xiàn)時,如果不能得到及時、有效的解決,將會直接影響到社會經(jīng)濟環(huán)境的和諧與穩(wěn)定,影響經(jīng)濟法的有效實施和資源的合理配置。
2.是解決所有糾紛最有效的途徑。在我國,解決糾紛的方法不外乎四種:仲裁、協(xié)商、行政、司法,而司法則是被認為是解決所有糾紛最有效的辦法和途徑,當經(jīng)濟法糾紛涉及到國家經(jīng)濟調(diào)節(jié)主體以后,因為仲裁機構只是一種社會組織,它沒有權力對國家的行政機關行使仲裁權,而且有的經(jīng)濟法糾紛的當事人也不信服仲裁機構,這時就必須要進入司法程序,交予法院進行處理。
3.監(jiān)督和制約國家行政機關。經(jīng)濟法糾紛與民事糾紛、刑事案件等等不同,它雖然也具有可訴性,可以通過司法的途徑來進行解決,但就我國當前的情況來看,我國的經(jīng)濟法糾紛大多都終止于行政解決,因為中國人的傳統(tǒng)思想,一般情況下都不愿意訴求于法院,走法律的路子去解決矛盾,而這種經(jīng)濟法糾紛只有通過司法的途徑去解決才能得到公平、公正的答案,也才能有效的制約和限制有關國家行政機關的行為,從而讓國家權力機構的經(jīng)濟調(diào)節(jié)權得到監(jiān)督,防止一些腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生,促進我國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展。
三、對經(jīng)濟法糾紛司法解決的方案分析
1.把經(jīng)濟法案件歸類于刑事訴訟案,只要違反經(jīng)濟法的規(guī)定,達到犯罪的程度,就要按照規(guī)定去追究其刑事責任,不再屬于經(jīng)濟法訴訟的范疇。
2.如果現(xiàn)行的民事訴訟或行政訴訟能解決經(jīng)濟法糾紛,就按原法律規(guī)定去執(zhí)行,因為只要能使經(jīng)濟法糾紛中當事人的權利能得到維護,糾紛最終得到解決,當事人是不去追究用民事訴訟還是行政訴訟手段的。
3.如果現(xiàn)行的民事訴訟或行政訴訟等等不能解決經(jīng)濟法糾紛,就要建立和健全全新的補充制度,不管何種形式立法,其目的都是使經(jīng)濟法糾紛得到徹底解決。
四、司法解決的機制探討
經(jīng)濟法糾紛不僅包括合法的經(jīng)濟組織在進行各類經(jīng)濟活動中所產(chǎn)生的經(jīng)濟法糾紛,還包括國家在進行宏觀經(jīng)濟調(diào)控中所產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛和進行經(jīng)濟秩序的整頓時所產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛等等,如果要建立一種適合我國經(jīng)濟發(fā)展和具有中國特色的經(jīng)濟糾紛司法解決機制,首先就要對產(chǎn)生糾紛時需要進行調(diào)解的對象進行深入、細致的了解和分析,再結合我國當前的經(jīng)濟現(xiàn)狀、政治形勢以及各地不同的文化環(huán)境、風俗習慣,去尋求一種合理、合法、有效的解決途徑,并建立和完善經(jīng)濟法糾紛的司法解決機制。
1.可以用民事訴訟來解決的經(jīng)濟法糾紛。民事訴訟包括特別民事訴訟和普通民事訴訟,它是平等主體間的利益發(fā)生糾紛時的一種解決辦法。這里的平等主體就對經(jīng)濟法糾紛有了一定的限制,因為大多數(shù)的經(jīng)濟法糾紛主體之間在權力、能力、地位等等方面都不存在平等的關系,這時要用普通的民事訴訟就很難解決,所以要對民事訴訟的一些制度進行優(yōu)化、補充、完善和革新。通常情況下可以對弱勢的一方提供一些無償?shù)膸椭?,比如說為他們提供法律援助、簡化一些訴訟程序、降低訴訟成本等等,以此來糾正當事雙方的不平等的關系,保證司法解決的公平性、公正性和有效性。
2.可以用行政訴訟解決的經(jīng)濟糾紛。行政訴訟解決糾紛的方法要比民事訴訟的效率高,它主要適用于糾紛當事人為國家行政機關單位或者是一些有法律法規(guī)行使權力的組織或個人,它也包括特別行政訴訟和普通行政訴訟兩種,所針對的行為主要是行政行為,因為國家行政機關是擁有國家法律法規(guī)所賦予的特別權利的,它可以行使國家調(diào)節(jié)經(jīng)濟的權力,因此他們之間的糾紛需要由行政訴訟來解決,除了這些糾紛之外,還會產(chǎn)生一些國家經(jīng)濟調(diào)節(jié)主體與受影響的另一方之間的糾紛,這樣的糾紛也只能由行政訴訟來處理??傊?,通過行政訴訟來解決的經(jīng)濟法糾紛,它不同于一般的刑事糾紛案件,必須要在行政訴訟的種類、所有證據(jù)的搜集及調(diào)節(jié)等各個方面做好各種優(yōu)化及調(diào)解工作,避免使任何一方產(chǎn)生極端,影響國家的經(jīng)濟調(diào)控,產(chǎn)生經(jīng)濟秩序的紊亂,要使經(jīng)濟法糾紛的雙方在和平、和諧、積極、有效的環(huán)境中得到解決。
五、結語
總而言之,我國的經(jīng)濟法是一個新興的、與其它的法律有著本質(zhì)區(qū)別的法律部門,它是我國市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物,也是商品經(jīng)濟作用下的必然結果,它是以社會利益為基點,以處理和協(xié)調(diào)國家行政權力機關與社會組織或個人之間的關系為目的的一種法律,是一部綜合性、調(diào)整性的法律,只有解決和處理好經(jīng)濟法糾紛,才能使經(jīng)濟建設更好的服務于我國的現(xiàn)代化建設,才能促進我國經(jīng)濟體制的平穩(wěn)發(fā)展,才能進行社會資源的合理配置,才能實現(xiàn)社會主義市場的公平競爭,營造一個團結、穩(wěn)定、健康的社會大環(huán)境,推動我國社會經(jīng)濟大發(fā)展。
參考文獻:
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聘用合同在簽訂時當然首先應當符合簽訂一般合同的條件,但其一旦生效則具有單獨的特點。
第一,聘用合同要求特殊的主體格。聘用合同的一方主體通常是企業(yè)、事業(yè)、機關團體等用人單位。另一方主體是一個或數(shù)個勞動者。
第二,聘用合同主體在地位上具有從屬性。聘用合同成立后,受聘用的勞動者即成為聘用單位的一名職工,接受聘用單位的行政管理。勞動者與聘用單位形成一種行政隸屬關系。勞動者按協(xié)議或國家規(guī)定享有工作、休息、福利等權利。
第三,勞動者主要以工資形式取得報酬。勞動者只要按合同,通過自己的工作完成一定的數(shù)量、質(zhì)量指標或任務,即可以取得報酬。該報酬與勞動者所完成的工作直接掛鉤。
第四,勞動者在工作中不承擔經(jīng)營風險。經(jīng)營風險不直接影響勞動者的基礎工資,而只可能影響獎勵工資。
實踐中,聘用合同與聯(lián)營、合伙、承包等合同容易混淆。弄清它們之間的關系,對于準確認定案由有著十分重要的意義。
1、聘用合同與聯(lián)營合同的區(qū)別
聯(lián)營是平等的法人之間,法人與個人之間聯(lián)合生產(chǎn)經(jīng)營的一種經(jīng)濟組織形式。其中法人與個人的聯(lián)營合同容易與聘用合同混淆。它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在合同主體、分配方式及風險承擔方面。聯(lián)營合同的主體地位是平等的,聯(lián)營各方按約共負盈虧,共擔風險。而聘用合同的主體之間存在行政上的隸屬關系。被聘用人主要以工資形式取得報酬,生產(chǎn)及經(jīng)營風險則由聘用人承擔。緊密型的聯(lián)營還將成立新的法人體,聘用則無此特殊要求。例如,個體經(jīng)營戶王某與某熱水器廠簽訂一份協(xié)議。協(xié)議言明熱水器廠聘用王某為產(chǎn)品推銷員。王某自費為熱水器廠推銷產(chǎn)品,并按銷售利潤的30%取得報酬。這實質(zhì)上是一份聯(lián)合銷售合同。王某自己支付產(chǎn)品的推銷費用,并承擔產(chǎn)品賣不出去的風險。熱水器廠則要對產(chǎn)品的質(zhì)量負責。聯(lián)營各方的法律地位是平等的。盡管這份協(xié)議中有“聘用”字樣,但這并不能證明它是一份聘用合同。而以合同規(guī)定的利潤分配方式及風險承擔方式的條款,可以看出它的聯(lián)營合同的實質(zhì)。
2、聘用合同與合伙合同的區(qū)別
個人合伙是指兩個以上的公民按照協(xié)議,各自提供資金、實物、技術等合伙經(jīng)營、共同勞動并按約獲得的協(xié)議。個人聘用個人的合同關系在表面上與個人合伙相比,都是個人與個人之間的關系。但聘用合同中表現(xiàn)出雇主與雇員之間的從屬關系,而合伙中每個合伙人的地位是完全平等的。在分配方式和風險承擔上,聘用人以工資形式支付被聘用人報酬。聘用人獨自承擔風險,而各合伙人則以共同勞動按約分得報酬,共同承擔風險,且各合伙人之間對外承擔無限清償?shù)倪B帶責任。法律形式上合伙與聘用亦有不同要求。合伙經(jīng)營必須到工商部門申請營業(yè)執(zhí)照,而聘用則無此要求。
3、聘用合同與承包合同的區(qū)別
[關鍵詞]營銷崗位;高職經(jīng)濟法教學;改革
隨著現(xiàn)代社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,在現(xiàn)今的企業(yè)中發(fā)生經(jīng)濟糾紛的幾率越來越大。對于企業(yè)來講,造成的經(jīng)濟損失也是很大的,尤其是營銷部門的經(jīng)濟糾紛占據(jù)首位。因此,在高職營銷職業(yè)崗位上以銷售崗位、市場策劃、售后等方面都要具有溝通談判的功能、處理客戶信息的功能、進行銷售管理的功能、預防經(jīng)濟糾紛發(fā)生的能力等,根據(jù)這些需要,必須要求營銷專業(yè)具備經(jīng)濟法的能力,并著重培養(yǎng)學生預防經(jīng)濟糾紛發(fā)生的能力。所以,在進行高職經(jīng)濟法教學過程中,要進行教學理念的轉變,根據(jù)學生選取的職業(yè)明確教學內(nèi)容,從而培養(yǎng)出適合現(xiàn)代經(jīng)濟社會發(fā)展需要的人才,建設和諧社會的有用之人。
一、基于營銷職業(yè)崗位能力的高職經(jīng)濟法教學現(xiàn)狀
經(jīng)濟法教學課程是以市場營銷、會計、物流、市場銷售、工商管理、財務等課程為前提所建立的。近些年來,經(jīng)濟法教學在不斷地進行著變革,不斷地進行著更新,在教學過程中有著顯著的提升。但是,在教學中還是有些許不足。比如,在教學中的教師團隊,大多數(shù)的教師是法律專業(yè)的教師,在進行教學過程中,非常重視經(jīng)濟法律知識的教學。因此,在經(jīng)濟法教學中,對于其專業(yè)服務理念的缺失,同時,也對教學中的專業(yè)能力培養(yǎng)、就業(yè)崗位、專業(yè)職業(yè)崗位能力的缺乏等。在教學過程中,要考慮多門專業(yè)的教學。在內(nèi)容上的選擇,必須要適合各個專業(yè)。在經(jīng)濟法教學過程中,一般采用案例教學的教學方法,但在運用案例模擬的時候,因為缺少企業(yè)全息化案例,并且大部分案例是教師尋找的,學生很少參與其中。在考核評價過程中,大部分采用的都是書面考核的方式,很難驗證學生最終的學習情況。
二、基于營銷職業(yè)崗位能力的高職經(jīng)濟法教學改革方向
基于營銷職業(yè)崗位能力,講的就是預防經(jīng)濟糾紛發(fā)生能力的需要。因此,在進行高職經(jīng)濟法教學過程中,要將原有的教學理念進行改革。在教學內(nèi)容的選擇上、教學方法的形式、考核評定方式等上面進行改革,并且要基于營銷職業(yè)崗位能力的高職經(jīng)濟法的學生為方向進行改革。
三、基于營銷職業(yè)崗位能力的高職經(jīng)濟法教學改革方法
(一)改變原有的教學理念
在現(xiàn)今社會中,新課改的不斷推進,在進行教育教學方面也不斷的進行改革。在高職營銷專業(yè)的經(jīng)濟法教學中,根據(jù)學生不同的需求在教學上進行著轉變。經(jīng)濟法學同經(jīng)濟法律專業(yè)是有所不同的。因此,要基于對培養(yǎng)營銷類專業(yè)人才進行教學。選取正確的教學理念,著重注意經(jīng)濟糾紛能力的培養(yǎng),并且要清楚明白在營銷崗位上所需要的經(jīng)濟法學是什么概念,轉換原有法律教學的理念,充分認清關于經(jīng)濟法教學內(nèi)容,并定向定位的進行有效教學。因此,在進行高職經(jīng)濟法教學過程中,教師要改變原有的教學理念,認真學習和挖掘關于營銷專業(yè)的教學方法。
(二)正確地選取教學內(nèi)容
在高職營銷專業(yè)的經(jīng)濟法教學中,教學內(nèi)容上的選取要適用于營銷崗位的職業(yè)能力需要,也就是說將教學內(nèi)容同崗位需求相互吻合。在現(xiàn)今的教學過程中,要選擇正確的、適合的教學內(nèi)容,并對教學內(nèi)容進行進一步的探究,讓學生所學的經(jīng)濟法適用于現(xiàn)今的企業(yè)要求。
(三)完善教學方法
1.案例教學法
案例教學法指的是通過一個模擬案例來讓學生了解經(jīng)濟法。案例教學法是在經(jīng)濟教學方法中運用最普遍的一種教學方法。在現(xiàn)今的教學過程中,將案例教學法進行進一步的完善。簡單地說,就是在原有的案例教學的基礎上要著重于對企業(yè)真實案例的全部信息化的收集,讓案例變得更加真實,從而經(jīng)過案例教學之后,學生能更深入地了解到類似的經(jīng)濟糾紛。在改革之后,不單單是需要教師單方面的進行收集案例,同時也可以讓學生一同進行收集,教師可以從旁進行指導。運用這種方法激發(fā)學生學習的積極性,進而提高整體的教學質(zhì)量。
2.多媒體教學法
隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的飛速發(fā)展,多媒體技術應運而生。在經(jīng)濟法教學過程中,因為法律是不斷跟隨著社會的變化而變化的,所以,在原有的教材中沒有辦法及時的更新,從而帶來教學困難。因此,在進行經(jīng)濟法教學的過程中可以利用多媒體技術進行教學。在教學過程中,根據(jù)教材內(nèi)容時時進行更新,將更新之后的教學內(nèi)容制作成課件進行教學。除了利用多媒體進行內(nèi)容上的更新,還可以利用多媒體的其他技術,比如,視頻技術、音頻技術等,將教學內(nèi)容更直觀地傳達給學生,讓學生用最少的時間了解更多內(nèi)容。
總之,隨著新課改的不斷深入,基于營銷職業(yè)崗位能力的高職經(jīng)濟法教學也進行著改革。在改革過程中,需要我們不斷進行探索和研究,從而找到更適應的教學方法進行教學,培養(yǎng)出適合社會經(jīng)濟發(fā)展的有用人才。
參考文獻:
關鍵詞:工程;竣工結算;經(jīng)濟糾紛
工程建設已經(jīng)由計劃經(jīng)濟轉換為市場經(jīng)濟,在這個過程中不可避免地會出現(xiàn)一些新的問題,工程經(jīng)濟糾紛也有增加的趨勢。由于建設工程的周期較長,涉及面較廣,干擾因素復雜多變,施工內(nèi)容繁雜多樣,因而暗藏的工程結算糾紛分歧隨處都可能發(fā)生,必須始終以足夠的重視,讓各方的利益都能得到保護。
一、產(chǎn)生糾紛的主要原因
1、合同管理不嚴密。建設工程施工合同是建設單位和承包商之間明確雙方權利和義務的法定性文件,各方面應予以高度重視。在起草合同時,應由專業(yè)技術人員與造價合同管理人員共同斟酌確定合同的內(nèi)容、條款、細則,但有些建設單位重視不夠,專業(yè)技術人員與造價合同管理人員很少參與合同的起草,而是由某些領導直接操辦,以謀取單位或個人利益。施工合同的重點之一就是工程造價,合同中的諸多條款最終都要反映和表現(xiàn)為工程造價,從這種意義上講,對施工合同的管理,也就是對工程造價的管理。
2、開工準備不充分。不管過去的“三通一平”,還是現(xiàn)在的“五通一平”、“七通一平”等,習慣上都是由建設單位負責完成,而雙方又未正式簽訂書面協(xié)議或合同,往往是建設單位某個領導或某個施工管理人員,現(xiàn)場劃個圈,口頭表述一下要完成哪些工作內(nèi)容,發(fā)生的經(jīng)費也口頭承諾竣工時結算,這就給竣工結算埋下了糾紛的隱患。
3、施工監(jiān)管不嚴格。工程在建設期間,建設單位與承包商、設計單位、監(jiān)理單位勢必要發(fā)生一系列的工作關系,不論哪一方在施工過程中發(fā)生了不規(guī)范行為,都會影響到竣工結算。如建設單位辦事程序繁瑣、效率低下,承包商又不敢隨意耽擱工期,將帶來工程量的變化;工程在建設施工過程中不可避免地要發(fā)生一些設計變更、工程簽證,若程序不合法、手續(xù)不齊全、簽字不及時,引起變化的工程量就缺乏結算依據(jù),待工程竣工結算是再補充,容易引起意見分歧。
4、收尾工程粗糙。隨著施工高峰期的結束,承包商部分人員,尤其是技術骨干,要么派往其他工地,要么嫌支付這些人工資較高,提前辭退。原由他們承擔的工程,往往要交給工地上的其他工作人員接管;或者由不熟悉本工程的人員來干,甚至七拼八湊找?guī)讉€小工掃掃尾,這必將影響到收尾工程質(zhì)量。收尾工程往往比較多,且瑣碎,沒有多大的技術含量,但需要足夠的細心和耐心,費工費時,而收益不高。尤其對那些沒有圖紙的收尾工程,結算時最容易發(fā)生扯皮現(xiàn)象。
二、避免工程竣工結算中產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的對策
1、加強審計監(jiān)督。針對結算造價糾紛的表現(xiàn)及原因,審計工作要妥善處理,降低審計風險應把握以下原則:一是維護合同條款的審計原則。雙方均應遵守合同條款,這既能體現(xiàn)合同的嚴肅性,也支持了合同訂立當初雙方的意愿。發(fā)包方不允許低于成本費發(fā)包,對于高于成本的壓價合同認可的應予以支持。又如工程中某些項目,雙方商定了單項價格、人工費標準,或材料價格與定額有出入,也應予以認定。二是重事實、重證據(jù)的審計原則。有些內(nèi)容合同不可能完全預先約定,這就要求重事實、重證據(jù),按實際發(fā)生處理。事實和證據(jù)包括:補充協(xié)議、現(xiàn)場簽證、實際測量。部隊由于缺乏專業(yè)的現(xiàn)場管理人員,施工日志、簽證對問題的反映可能不全面,甚至不正確,審計時要深入現(xiàn)場,認真調(diào)查取證。如規(guī)模擴大影響取費標準和工期,就應以重新核定為準;因設計或施工變更,發(fā)生增減工程量,應分別計算增減額而后調(diào)整合同價款,而不應按單方造價增減價款。三是公開公正的審計原則。要做到調(diào)查取證公開,政策規(guī)定公開,審計內(nèi)容、結果公開,讓各方把話說完,看明白、聽清楚、心服口服,以理服人,不以勢壓人。如建設方指定材料或供應材料,雙方又未約定結算辦法,就需要細致地調(diào)查取證,搞準價格,換算找差。又如因第三方干擾引起的誤工損失和工期延誤,應依據(jù)建設施工雙方約定條款執(zhí)行,如事先未約定,讓雙方協(xié)商解決,或予以調(diào)解。四是事前審計重于事后審計的原則。把握糾紛的成因,在結算前把問題消滅在萌芽階段。在結算之前進行招投標審計、合同審計、簽證審計、材料審計,監(jiān)督工程管理,嚴格招、投標和承包程序,優(yōu)選施工單位,嚴格控制工程分包和轉包;實行合同審查制度,糾正不規(guī)范不完備合同;加強隱蔽工程的檢查,完善隱蔽工程現(xiàn)場簽證手續(xù);及時解決工程中的索賠問題。
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2、加強對招標、投標工作的管理。工程標底是招投標核心,任何工程標價的合理程度、招標方的正當競爭、招標方招標條件的成熟程度,是搞好招、投標的關鍵,要加強對各級管理人員及概預算人員的培訓學習,把握工程標底準確性,提高工程造價編審隊伍整體素質(zhì)。在議標、定標時,創(chuàng)造公平競爭環(huán)境,不搞權錢效易;對施工隊伍整體情況,全過程跟蹤管理監(jiān)督,對資審不合格,無施工力量需聯(lián)合施工的單位或管理水平低下、施工質(zhì)量低劣的隊伍堅決排除,真正使工程造價得到控制,確保工程招、投標工作納入正常軌道。
3、健全工程造價管理機構,充實工程造價管理人員。任何工程項目前期工作,不管是項目可行性研究階段的估算、初步設計階段的概算、還是施工圖設計階段的預算,都是項目設計文件的重要組成部分、要扭轉只重視技術與結構形式,而忽視概預算工作作用的現(xiàn)象?,F(xiàn)階段工程定額具有雙重性,一是對于國家決定工程的投資的依據(jù)、業(yè)主編制工程標底時是必須遵循的法規(guī);二是對施工企業(yè)在投標報價中具有指導作用。
一、刑民交叉案件的審理制度及理論基礎
處理刑民交叉案件,相關的法律依據(jù)主要是以下幾個司法解釋。一是最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于1985年8月19日聯(lián)合的《關于及時查處在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的通知》;二是最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于1987年3月11日聯(lián)合的《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪必須及時移送的通知》;三是最高人民法院于1997年12月13日頒布的《關于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》;四是最高人民法院于1998年4月9日頒布的《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》;五是20__年12月13日《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》。
以上五個司法解釋即是目前處理刑民交叉案件的主要法律依據(jù),但從實踐的情況來看,以上幾個司法解釋明顯無法為司法實踐提供明確的指導。1、沒有形成協(xié)調(diào)一致的司法處理方式。對于詐騙類刑民交叉案件,究竟是應該"先刑后民"還是"刑民并行",上述五個司法解釋的態(tài)度并不一致。從前四個司法解釋來看,在強調(diào)"先刑后民"的同時,也強調(diào)根據(jù)案件具體情況"刑民并行",雖然"刑民并行"案件的判斷標準并不明確。但在第五個司法解釋中,則片面強調(diào)了"先刑后民"的處理方式,與前四個司法解釋的態(tài)度并不一致。2.部分條文界定不清,操作性不強。在"先刑后民"時民事案件的結案方式是駁回、不予受理還是終結訴訟,司法解釋都沒有規(guī)定。這類案件法律文書的體例、格式也都沒有規(guī)定,這就造成了司法實踐中的混亂。3.部分規(guī)定已被新的司法解釋架空或否定。
二、"刑事優(yōu)先"適用中的幾個突出問題
審理刑民交叉案件,正確理解適用"刑事優(yōu)先",不僅有利于維護公共利益,也有利于節(jié)約司法資源,促進民事案件的順利審結。但在審判實踐當中,如果過分強調(diào)"刑事優(yōu)先",也容易走向另一極端,導致被害人權益保護不足,尤其是在當前司法環(huán)境不甚理想,司法地方化明顯,不分緣由適用"刑事優(yōu)先"可能適得其反。
(一)立法缺陷:缺位與沖突并存
1、先天理念缺位:被害人民事權益保護不足
如前所述,"刑事優(yōu)先"突出國家本位,在程序設計中強調(diào)刑事的主導地位,公權優(yōu)先性,被害人的權益附屬于國家利益,可有可無,從而導致被害人權益的保護嚴重不足。該制度設計在先天理念上的缺位導致了:1、被害人訴權無法得到保障。有的被害人多次向法院,但法院每次均以不屬民事糾紛而具有經(jīng)濟犯罪嫌疑,裁定不予受理或駁回。向有關機關刑事告訴,結果卻又被告知系民事糾紛,各單位互相推諉,使被害人無所適從。2、案件被長期擱置。刑事偵查權由偵查機關行使,法院無權干涉?zhèn)刹闄C關的偵查進度,有的偵查機關對被移送的案件長期不作答復,使民事案件長時間受制于刑事案件的處理進度。3、民事案件長期被中止。由于刑事案件尚未建立缺席審判制度,一旦被告人沒有到庭,那么刑事案件就會被中止,則相關的民事案件,必須等刑事案件被告人到庭后,才有望審理,從而導致案件長期"懸掛"。
2、現(xiàn)行司法解釋沖突
最高人民法院98年《規(guī)定》是刑民交叉案件審理的主要法律依據(jù)。這個規(guī)定明確了刑民交叉案件區(qū)別不同情況,具體處理的原則。但是在適用"刑事優(yōu)先"的標準問題上,98年《規(guī)定》第1條規(guī)定:"同一公民、法人或其他經(jīng)濟組織因不同的法律事實,分別涉及經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪嫌疑的,經(jīng)濟糾紛案件和經(jīng)濟犯罪嫌疑案件應當分開審理"確立的是"同一法律事實" 標準,而第10條規(guī)定:"人民法院在審理經(jīng)濟糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)與本案有牽連,但與本案不是同一法律關系的經(jīng)濟犯罪嫌疑線索、材料,應將犯罪嫌疑線索、材料移送有關公安機關或檢察機關查處,經(jīng)濟糾紛案件繼續(xù)審理"顯然確立的又是"同一法律關系"標準。同一個司法解釋,竟然存在兩個"刑事優(yōu)先"適用標準,立法不夠嚴謹,在司法實踐中也導致辦案人員無所適從。
顯然,"同一法律事實"與"同一法律關系"是兩個截然不同的概念。"同一法律事實"在不同法律規(guī)范的評價下,會形成多種法律關系。如一個侵權事實,一般形成侵權法律關系,但放在《合同法》的視野下,亦可能是一個違約法律關系。如司機故意造成乘客受傷案,司機的侵權行為同時也是犯罪行為,乘客以司機侵權為由要求賠償,則刑事案件與民事案件系基于"同一法律關系"。如果,乘客以違約為由要求賠償,那么違約行為,與刑事案件的犯罪行為就不屬于"同一法律關系"。而實際上,都是基于司機侵權這"同一法律事實"。而且,嚴格意義上講,刑事法律關系與民事法律關系本身就是兩個不同的法律關系,刑民交叉案件根本不可能有"同一法律關系"。所以,以是否系"同一法律關系"作為"刑事優(yōu)先"的適用標準尚值得商榷。
3、審級制度不同造成事實認定沖突
我國 刑事訴訟法跟民事訴訟法確立了不同的級別管轄標準,一般情況下由于適用范圍不同,兩者并不會導致沖突。但在刑民交叉案件審理中,因既涉及刑事案件的審理,也涉及民事案件的審理,這種沖突就比較明顯。以我國目前發(fā)案率較高的知識產(chǎn)權犯罪為例,民事糾紛按照我國現(xiàn)行民事訴訟法規(guī)定,一般由中級以上法院審理,立法初衷在于知識產(chǎn)權糾紛是一種專業(yè)、技術性強的疑難復雜案件,只有知識儲備好,審判能力強的較高級別法院法官才能勝任;然而,大量知識產(chǎn)權犯罪案件,按照刑事訴訟法級別管轄規(guī)定,一般都由基層法院審理。
由于刑事案件證明標準比民事案件高,刑事案件認定的事實往往是民事案件中的免證事項,也就是說,在知識產(chǎn)權刑民交叉案件中,較高級別法院民事法官在審理知識產(chǎn)權民事糾紛時,必須適用下級法院刑事法官認定的有關事實,這在邏輯上陷入了兩難困境。而且在類似案件審理中,經(jīng)常碰到這種情況:一方當事人向中級法院提起知識產(chǎn)權侵權糾紛時,另一方因與地方司法機關比較熟悉而同時在地方司法機關提起刑事控告,地方司法機關可能作出"違心"的事實認定。
4、無罪判決中有關事實認定的沖突
"刑事優(yōu)先"一個重要內(nèi)容就是刑事判決認定的事實在民事糾紛中具有當然的證明力,這樣在刑民訴訟中會造成事實認定的沖突,其中也包括無罪判決認定的有關事實。我國刑事訴訟法第十五條規(guī)定中的第一、二、三、五、六項都可能涉及到對被告人不利的事實認定,該事實認定也可能成為今后對其民事糾紛判決不利的依據(jù)。
這產(chǎn)生了一個新問題:雖然法律沒有明確規(guī)定無罪判決被告人不享有上訴權,但是無罪判決被告人不具有上訴權好象是一個不言自明的邏輯。刑事判決認定的事實即使對其民事部分審理不利,被告人也不會上訴,雖被告人內(nèi)心想要上訴,但出于擔心上訴行為可能啟動審判監(jiān)督程序作出更為不利的判決而放棄上訴,這也就是實際上剝奪了被告人的上訴權。然而,根據(jù)我國現(xiàn)在法律規(guī)定,剝奪被告人上訴權的無罪判決認定的事實,卻成為民事判決中免證事項,如果再攙雜前述審級制度造成的事實認定沖突,這就更為不合理。
(二)適用困境:濫用"刑事優(yōu)先"制度
1、人為制造假案,拖延民事訴訟
在經(jīng)濟糾紛當中,有的民事案件被告,在得知原告向法院要求其承擔民事責任時,故意向有關機關控告,通過"努力",有關機關也竟然對案件予以立案偵查。被告于是告知法院,稱該經(jīng)濟糾紛已經(jīng)涉及刑事犯罪,有關機關正在偵查,要求法院暫緩審理。而法院可能憑有關機關出具的立案憑證,作出了對原告十分不利的中止審理,客觀上導致了案件不能得到及時的審理。
2、個別司法機關濫用權力,保護地方、部門利益
98年《規(guī)定》第十二條規(guī)定:"人民法院已立案審理的經(jīng)濟糾紛案件,公安機關或檢察機關認為有經(jīng)濟犯罪嫌疑,并說明理由附有關材料函告受理該案的人民法院的,有關人民法院應當認真審查。經(jīng)過審查,認為確有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應當將案件移送公安機關或檢察機關,并書面通知當事人,退還案件受理費;如認為確屬經(jīng)濟糾紛案件的,應當依法繼續(xù)審理,并將結果函告有關公安機關或檢察機關。",這條規(guī)定雖然賦予法院對案件性質(zhì)的審查權,但是由于現(xiàn)行司法體制下,法院無法掌握案件的全部材料,在實踐中,這種審查經(jīng)常流于形式,而且也備受批評,主要還是依賴公安機關或檢察機關的認定,這就為公安、檢察機關插手經(jīng)濟糾紛提供了司法依據(jù)。如甲地法院在審理一起被告為乙地某大型企業(yè)的經(jīng)濟糾紛時,乙地的司法機關為了保護地方利益,而以該經(jīng)濟糾紛涉嫌犯罪為由,對該案進行立案偵查。
3、導致民商事案件"執(zhí)行難"
由于刑民交叉案件的審理普遍適用"刑事優(yōu)先",這樣民商事糾紛案件的原告無法通過及時來獲得主動,無法向法院提出訴前保全或是后也被無限期地中止,相關的民事保全措施因刑事案件審理的需要也不能得到適用。同時,刑事案件的審結需要一個相對較長的時間,這就給債務人轉移財產(chǎn)以逃避債務提供了充分的條件,最后原告即使勝訴,面對的也將可能是一個一無所獲的結果。
(三)職能錯位:法官先定后審
法官消極中立是司法公正的保障,"從性質(zhì)上來說,司法權自身不是主動的。要想使它行動,就得推動它。向它告發(fā)一個犯罪案件,它就懲罰犯罪的人;要請它糾正一個非法行為,它就加以糾正……但是,它不能自己去追捕罪犯、調(diào)查非法行為和糾察事實。"審判權行使的消極性是區(qū)別于行政權的主要標志,也是確保法官"在發(fā)生爭議的各方參與者之間保持一種超然和無偏癱的態(tài)度和地位,不對任何一方存有偏見和歧視。"98年《規(guī)定》第十條、第十一條、第十二條賦予了法院預先審查判斷的權力,法院在沒有對案件進行實質(zhì)審理并最終裁判前已經(jīng)先入為主為案件定性,直接違反了法官消極中立原則,不利于案件公正審理。
其次,上述規(guī)定也違背了無罪推定原則,直接侵犯了被告人的合法權益。在法治國家,只有在法院通過合法、正當?shù)某绦蜃鞒鲇凶锱袥Q之后,國家才能對被告人予以定罪,然而98年《規(guī)定》卻賦予法官未審先定的權力,直接違反了無罪推定原則。在實際運行中,雖然在形式上偵查機關依然需要獨立審查是否構成犯罪才能啟動偵查程序,然而,由于法官享有案件最終裁決權,他的意見對偵查、機關無疑具有引導作用,對法院已經(jīng)定性的案件,偵查、檢察機關的審查容易走過場。假如偵查、檢察機關或者最后的刑事法官,嚴格依法把關,做出了與民事法官不同的認定,一方面可能影響公、檢、法三家關系,另一方面也可能影響法院自身的權威,使自己成為案件當事人批判的對象。
三、從實證主義角度:"刑事優(yōu)先"制度的反思與重構
很多學者認為"刑事優(yōu)先"是審理刑民交叉案件的一項原則,但筆者不敢茍同,"刑事優(yōu)先"固然是審理刑民交叉案件的主要處理方式,但它還不能成為一項原則,只能認為是一項制度。理由很簡單,原則應當是刑民交叉案件審理領域需要普遍遵守并適用的,而"刑事優(yōu)先"顯然不具有這樣的品格,因為處理方式除了"刑事優(yōu)先",還有"民事優(yōu)先"與"刑民并行"。但這并不是否認"刑事優(yōu)先"在刑民交叉案件審理中的重要性。如前所述,"刑事優(yōu)先"不管是理念、還是實際運行都存在一定的問題,必須進一步地予以完善。
(一)理念重構:國家、社會利益與被害人利益平衡保護
"刑事優(yōu)先"從一開始制度設計,理念上就偏重對國家、社會利益的保護,欠缺對被害人利益的有效保護。該制度雖有助于打擊犯罪,維護國家、社會利益,但被害人的利益卻并未受到重視,甚至因"刑事優(yōu)先"而再次受到損害的可能,因此也成為許多學者批評的對象。
因此,應積極轉變理念,引入公共利益與公民個人利益平衡保護的現(xiàn)代司法理念。換言之,在注重保護國家、社會利益的同時,也要兼顧被害人利益。在立法上要進一步完善"刑事優(yōu)先"制度,在司法實踐中嚴格按一定的標準適用"刑事優(yōu)先",杜絕"刑事優(yōu)先"的濫用。20__年4月兩高《關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》第5條規(guī)定,對普通侵犯知識產(chǎn)權犯罪是提起民事訴訟還是刑事訴訟,被害人享有選擇權。該司法解釋實際上隱含了一個命題:在刑民交叉案件中,只要不是嚴重侵犯國家社會公共利益的犯罪行為,應當由被害人自行決定是提起民事訴訟還是刑事訴訟,突出了被害人民事權益的本位。
(二)制度完善:立法與實務的規(guī)范化
1、98年《規(guī)定》的立法改進
"刑事優(yōu)先"的規(guī)定主要見于98年《規(guī)定》,其中一些規(guī)定不符合審判實際,應予以改進。第一,98年《規(guī)定》確立了刑民交叉案件適用"刑事優(yōu)先"的兩個標準,應當明確將"同一法律事實"作為唯一的適用標準。第二,98年《規(guī)定》 第11條規(guī)定"裁定駁回"及第12條"退還案件受理費"均應改為"中止審理",待刑事訴訟審理結果出來后,民事訴訟再根據(jù)刑事訴訟的結果,作出相應的處理,這樣更能夠保護被害人的合法權益。第三,取消人民法院的預先審查判斷權。確定一個案件是涉嫌刑事犯罪還是普通民事糾紛案件的權力不應屬于人民法院,而應最終取決于刑事訴訟的結果。具體做法,應以公安機關或檢察機關的立案,作為啟動"刑事優(yōu)先"的前提,再結合"刑事優(yōu)先"適用標準予以決定是否對案件中止審理。
2、"刑事優(yōu)先"適用標準規(guī)范化
"同一法律事實"應作為"刑事優(yōu)先"適用標準,那么如何準確把握"同一法律事實"?"同一法律事實"不能機械理解為法律事實的完全重合,而是指刑事案件的法律事實與民事案件的法律事實的關聯(lián)程度緊密性。刑民交叉案件的關聯(lián)具體分為:主體關聯(lián)、事實關聯(lián)和標的物關聯(lián)。
對于主體關聯(lián)的案件,因其僅僅是犯罪嫌疑人、被害人與原、被告的重合,故可分開審理。事實關聯(lián)有兩種情況:一是事實存在重合(包容),另一種是事實存在交叉。對于事實存在重合的案件,原則上應當"刑事優(yōu)先",對于事實存在交叉的案件,不一定屬"同一法律事實",不一定要"刑事優(yōu)先",因為交叉事實可能并非案件的關鍵事實。對于標的物關聯(lián)的案件,指刑事案件所涉及的具體財物又成為另一個民事案件所爭議的標的物,則原則上應"刑事優(yōu)先"。如車輛是詐騙所得,又成為買賣糾紛爭議的標的物,這時買賣合同關系的性質(zhì)、車輛的所有權確定有賴于詐騙行為的認定結果。
實際上,從關聯(lián)性的角度分析,是否應一律適用"刑事優(yōu)先"還存在困難,"同一法律事實"的實質(zhì)應是指刑事案件的審理結果是否會對民事案件的關鍵事實的認定有影響,進而影響民事責任的確定。如果無論刑事訴訟對犯罪事實作出何種認定,都不影響民事訴訟對民事要件事實的認定,不影響民事責任的確定,則不屬"同一法律事實",不需要適用"刑事優(yōu)先"。
3、"刑事優(yōu)先"適用的例外情形
第一,在刑事訴訟犯罪嫌疑人在逃或下落不明時,刑事訴訟只能中止。當有其他應當或愿意為其承擔民事責任的人的情況下,若機械適用"刑事優(yōu)先",則可能迫使被害人受到"雙重傷害",即看不到刑事正義,又得不到民事保護。因次,為避免此種情況,可以先行對民事案件缺席判決。同樣,在民事訴訟中被告的違約、侵權行為是由第三人的犯罪行為引起的情況下,犯罪嫌疑人或被告人在逃或下落不明,也可以先進行民事訴訟。
第二,適用"刑事優(yōu)先"的案件,為了防止難執(zhí)行,在刑事訴訟過程中,民事案件在一定條件下也可以先予財產(chǎn)保全或先予執(zhí)行。因為公安機關、人民檢察院在刑事訴訟過程中可以扣押有關物品、凍結存款等的規(guī)定,但這些手段目的是為了案件偵辦的需要,與以保證將來民事判決順利執(zhí)行為目的的財產(chǎn)保全有著質(zhì)的區(qū)別,所扣押物品、凍結存款的范圍遠小于財產(chǎn)保全的范圍。
(三)性質(zhì)分析:法律事實的刑民之辨
刑民交叉案件的法律事實,如屬"同一法律事實"中的法律事實完全重合(包容),那么應進行法律事實性質(zhì)分析,是構成刑事案件、亦或是民事案件,還是屬于刑民交叉案件,以正確適用"刑事優(yōu)先"。
1、法律事實的基本形態(tài)
刑民交叉案件"同一法律事實"中的法律事實重合(包容)有四種基本形態(tài):一是刑事法律事實與民事侵權事實交叉。民事侵權事實主要由侵權行為、損害事實、過錯、因果關系組成,這些構成要件與我國刑法規(guī)定的一些犯罪的主、客觀要件基本相一致。二是刑事法律事實與無因管理、不當?shù)美聦嵉慕徊?。刑事法律事實與無因管理的交叉,要數(shù)違反被管理人意思的不適法無因管理與侵占罪構成要件的交叉最為典型。不當?shù)美蚱渚哂虚_放性,更有可能與刑事法律事實交叉。三是刑事法律事實與民事違約事實的交叉。違約行為是當事人違反合同約定義務的行為。在一定條件下,民事違約行為的外征與某些犯罪主、客觀方面彼此吻合。四是某些刑事法律事實與民事合法行為的交叉。
2、法律事實的界定
刑民交叉案件法律事實的界定方法主要有三種:民事規(guī)范分析法、刑事規(guī)范分析法、綜合分析法。
民事規(guī)范分析法。主要根據(jù)民事規(guī)范審查刑民交叉案件法律事實中內(nèi)含的民事要素是否可以成為相關犯罪構成要件的基礎。如果民事關系的構成要素能夠支撐犯罪成立的要件,那么兩者之間具有印證性。當從民事規(guī)范角度看,民事要素與刑事犯罪構成要件之間不具有印證性時,可以判斷該起刑民交叉案件,純屬民事糾紛。只有具有印證性時,才可進一步審查是否構成犯罪的問題。民事規(guī)范分析法主要分析具體案件的民事主體、民事內(nèi)容、民事客體,是否與刑事犯罪主體、客觀方面、客體一致。
刑事規(guī)范分析法。根據(jù)刑事規(guī)范,全面地分析刑民交叉案件法律事實中刑事要素是否符合犯罪的概念、構成,準確把握主體、客體和客觀方面的刑事要件,進一步審查判斷行為人的主觀方面是否構成刑事規(guī)范上的罪過,從而認定刑民交叉案件法律事實是否為犯罪事實。運用民事規(guī)范分析法,一般可以解決主體、主體行為以及主體行為侵犯的法益方面的事實問題,但對主觀方面,必須借助刑事規(guī)范分析法,才能明確行為人有無刑法意義上的主觀罪過及其深淺程度。通過民事規(guī)范分析法,一旦可以確認民事關系諸要素與犯罪構成諸要件之間具有對應關系時,即可從行為構成要素的"數(shù)量"和"順序"兩個方面分析行為人主觀罪過的有無或深淺,當其主觀惡性達到刑法規(guī)范所規(guī)定的程度時,即構成犯罪,反之則仍屬民事案件。刑事規(guī)范中犯罪構成要素的"數(shù)量"規(guī)定,主要是指我國刑法規(guī)范中數(shù)額犯罪和情節(jié)犯罪的認定。刑事規(guī)范中犯罪構成要素的"順序"規(guī)定,主要是指通過行為構成要素順序的分析,以準確把握刑民交叉案件法律事實中行為與其他事實相互作用的方式及相互的主次地位等,據(jù)此分析認定行為人主觀惡性的有無或主觀惡性程度的大小。從司法實踐看,要特別審查行為時的附隨情狀,即要結合行為的背景考察行為的動機與目的。
綜合分析法。在運用民事規(guī)范分析法與刑事規(guī)范分析法分析刑民交叉案件時,不能單獨適用其中一種方法,或運用兩種方法但卻分開機械考慮問題,而應綜合運用,綜合分析。不僅要綜合運用刑事規(guī)范與民事規(guī)范,還要綜合運用刑事理論與民事理論,將刑民交叉案件放在刑民視野下,才能作出正確判斷。
(四)事實沖突:刑民裁判中法律事實認定的統(tǒng)一
刑民交叉案件往往涉及不同審級法院作出的刑事或民事法律事實的認定,而且這種認定經(jīng)常不一致甚至截然相反。如前后兩個判決均為民事判決的情形下,最高院民一庭傾向性意見是,對于生效裁判中認定的事實,不宜從既判力的角度來理解,而應當從生效裁判事實證明效力的角度進行分析。凡人民法院生效裁判所確認的事實,具有免除后訴當事人舉證責任的效力。在后訴當事人有相反證據(jù)足以的情況下,后訴法院可以徑行對有關事實進行認定,而不必等前訴判決經(jīng)過再審程序變更后再行認定。正確認定刑民交叉案件的法律事實,有利于被害人民事權益保護。
刑民交叉案件生效裁判的事實證明力問題,并不像單純的兩個民事案件那么簡單,因為刑民兩種訴訟的證明標準不一樣。刑事訴訟證明要達到"排除合理懷疑",而民事訴訟只要"高度蓋然性"即可。有學者認為,無論前一判決為民事判決還是刑事判決,前一判決對于事實的認定,后一判決原則上應當適用,至少應當參考。但筆者認為,刑民交叉案件的生效裁判的事實證明力,要區(qū)別不同的情形,不能一概論之。
1、刑事判決在先,民事判決在后,刑事判決認定的事實,原則上應作為民事判決的依據(jù)。理由為,刑事訴訟的證明標準高于民事訴訟。具體可分為兩個方面:(1)刑事訴訟中所肯定的事實應當成為民事訴訟中的免證事項。但當事人舉出相反的證據(jù),如果能夠刑事判決認定的事實除外。(2)刑事訴訟中所否定的事實不應當成為民事訴訟中的免證事實。在刑事宣判無罪的情況下,不能簡單把刑事判決認定的事實運用到民事訴訟當中,這是因為,在刑事訴訟中不承擔刑事責任,不等 于不承擔民事責任。如無罪判決是建立在證據(jù)不足、不能認定犯罪成立的情況。應當注意的是,無罪判決中對當事人不利的事實認定,也不能一概成為免證事項,而應綜合其他證據(jù)予以認定,因為無罪判決實際上剝奪了被告人的上訴權。
2、民事判決在先,刑事判決在后,隨后進行的刑事訴訟中,法院可以援引民事判決中認定的事實,但由于民事訴訟認定事實的證明標準低于刑事訴訟,民事訴訟總是圍繞著"權利"與"義務"而展開,而刑事訴訟總是圍繞著"罪"與"罰",兩者證明對象的不同,民事判決認定的事實不具有當然的證明效力,"刑事判決對事實的認定,可以參考民事判決,但不受民事判決的約束。"民事裁判所確認的事實僅具有"書證"意義,其證明力一般大于其他書證,而且要經(jīng)過審查核實才能作為證據(jù)使用。
在實踐中,經(jīng)常發(fā)生已生效的民事判決認定的法律事實,被其后的刑事判決。對這種情況應通過審判監(jiān)督程序對民事判決予以糾正。同樣,對于前一個刑事訴訟認定的事實,在后一個民事訴訟中確實有"確實、充分"的證據(jù)證明,存在錯誤,也應通過審判監(jiān)督程序予以糾正。對于審級制度造成的事實認定沖突,可以從統(tǒng)一刑民案件的受理級別予以解決。
一、涉油侵權案件的基本情況 二、涉油侵權案件的成因分析
一是油田在征用土地補償、污染賠償方式方面的問題。長期以來,油田在征用土地補償、污染賠償?shù)确矫?,由油田工農(nóng)科與當?shù)卣蛥^(qū)辦協(xié)商處理。油田對所征土地的補償費、安置補助費、青苗補償費等往往通過政府或村委會轉手補償給當事人。但是這種賠償方式不符合法律規(guī)定,因為油田補償損失是法律規(guī)定的民事行為,應由油田和被征用土地、污染的單位或個人協(xié)商,協(xié)商的內(nèi)容包括賠償?shù)闹Ц斗绞?、支付途徑、支付?shù)額等。油田單方?jīng)Q定賠償款,沒有征求被賠償人的意見,且沒有直接支付給被賠償人,這種賠償方式容易引發(fā)矛盾。
二是村務不公開帶來矛盾。油田賠償款數(shù)額較大,群眾相當關注。但是個別村莊村務不公開,群眾即使拿到賠償款也認為賠償?shù)臄?shù)額少或者分配不公平。這種問題成為群眾阻攔油田生產(chǎn)的借口,有的借此與油田單位發(fā)生糾紛,阻礙油田生產(chǎn)。
三是新油區(qū)群眾不知如何處理油田賠償引發(fā)的矛盾較為突出。隨著油田生產(chǎn)開發(fā)范圍的拓展,形成了一些新的油區(qū)村莊。這些新油區(qū)的群眾對處理征地、污染賠償款方面的方法、途徑、賠償計算方法、數(shù)額等不了解,容易造成矛盾。有的當事人“漫天要價”,有的村莊男女老幼都參與到糾紛中。如勝坨海西村以油田施工影響其莊稼排水淹灌了莊稼為由強行阻攔油田生產(chǎn),有幾百人參與了糾紛。
四是油田污染引發(fā)了新型的排污糾紛。如環(huán)境噪聲影響糾紛案件。有的群眾提出油田生產(chǎn)噪聲影響了其養(yǎng)殖的家禽、牲畜的生長,而油田單位不接受該類型的索賠。群眾往往采取阻攔油田生產(chǎn)、扣押車輛的方式來達到目的,使小糾紛引發(fā)成矛盾,造成了較大的經(jīng)濟損失。今年,墾利縣法院受理了2件此類案件。
五是個別村委領導班子軟弱渙散導致矛盾糾紛遲遲不能解決。涉油糾紛發(fā)生時,有的油區(qū)村莊村委不出面,任憑事態(tài)發(fā)展。參與糾紛的群眾更沒有統(tǒng)一、明確的處理意見,導致無法協(xié)商解決糾紛。
六是法律宣傳針對性不強,群眾法律意識淡薄。面向油區(qū)群眾的普法宣傳重點不突出,對涉油糾紛的處理途徑、國家對征用土地、排污賠償?shù)确矫娴木唧w規(guī)定宣傳力度不夠。
三、解決涉油糾紛案件對策
三、解決涉油糾紛案件對策
油地糾紛的解決,必須本著“防重于治”的原則解決,否則經(jīng)濟損失大,矛盾加深,訴訟成本也相應增加,應重點從以下方面抓起:
(一)理順油區(qū)綜合治理關系,成立專門處理機構。東營區(qū)政法委成立了專門處理油地問題的“油區(qū)治理指揮中心”,一切“涉油”問題均由其處理??梢越梃b東營區(qū)的做法,成立專門的機構,充分發(fā)揮統(tǒng)一的組織和協(xié)調(diào)功能,健全規(guī)章制度,逐步建立起處理“涉油”問題的長效機制。
(二)依法建立、健全、強化村領導班子。油地糾紛能不能順利解決,有一個代表民意的堅強的村領導班子很關鍵,因此,應進一步加強群眾民主政治建設,把那些有威望、有知識、有文化,識大體,顧大局的成員選進領導班子,并由有關部門進行指導,有助于涉油糾紛解決。
(三)加強對人民調(diào)解工作的指導。建立、健全人民調(diào)解組織,由司法機關幫助培訓、指導人民調(diào)解員,提高人民調(diào)解員依法調(diào)解的能力和水平,發(fā)揮他們在調(diào)解涉油案件糾紛中的作用。對發(fā)生的涉油糾紛,有關司法行政機關應主動及時地幫助指導,要充分發(fā)揮人民調(diào)解第一道防線的作用,防止事態(tài)擴大。
(四)建立油地經(jīng)濟糾紛的新協(xié)商機制。改革傳統(tǒng)的賠償方式,在涉油經(jīng)濟糾紛經(jīng)常發(fā)生的村莊,盡力促成群眾選出代表,或有村委代表群眾出面,建立一個油田和地方的對話協(xié)商機制,把糾紛擺在當面,說在明處,使雙方在互諒互讓中解決。
(五)繼續(xù)深化村務公開制度。對群眾關注的油污賠償問題,由村委采取多種形式使村務公開、公正、透明。油地賠償?shù)膮f(xié)商,要有受賠償人參加,村委成員可以提供協(xié)助。
(六)抓好宣傳教育,重點抓好對新油區(qū)群眾法制宣傳工作。
油地雙方可以對賠償標準、賠償范圍、賠償程序等問題,共同進行分析研究,制定統(tǒng)一的規(guī)范性文件,使各項問題規(guī)范化,有明確的依據(jù),對征地、排污賠償方面的知識重點宣傳。在油田搞好開發(fā)建設前,必要的油污賠償宣傳工作更要走在前頭。把法庭工作職責、工作制度打印成宣傳材料,在農(nóng)村集市上設立咨詢臺,分發(fā)宣傳材料。組織干警深入到油田企業(yè)以講法制課的形式進行普法宣傳,使他們初步掌握一些基礎性的法律知識。
(七)對以身試法者從嚴懲處。在涉油糾紛案件的處理過程中,對妄圖索取巨額賠償,甚至借機鬧事的,對觸犯法律但沒有構成犯罪的,可由公安部門給予行政處罰,對觸犯刑律的,依法追究刑事責任。
(八)銳意創(chuàng)新,大膽進取,建章立制促穩(wěn)定。從以往油區(qū)中涉油案件發(fā)生糾紛的情況看,涉油案件往往是因污染、侵權、征用土地等而產(chǎn)生的糾紛,爭議當事人之間利益關系復雜,難以協(xié)調(diào),有的糾紛甚至“牽一發(fā)而動全身”,處理不好,會嚴重影響油區(qū)秩序的穩(wěn)定。因此,法庭為適應油區(qū)案件的特點,采取以下工作方法:一、巡回法庭審理油區(qū)案件中,除特殊情況外,一律適用簡易程序進行審理,審理周期要求簡易案件一月內(nèi)審結;復雜案件三月內(nèi)審結;二是油區(qū)巡回法庭在工作中本著急事急辦、特事特辦的原則解決糾紛,情況比較緊急的采取訴(庭)前處理的辦法;三是從參與社會治安綜合治理的角度出發(fā)進行訴前調(diào)解,四是關于無理妨礙油田施工的糾紛,可以按照“停止侵害、排除妨礙”的訴訟請求予以提起民事訴訟。并可以申請先予執(zhí)行;五是在施工準備階段,經(jīng)做工作當事人無理阻礙油田企業(yè)正常施工,可以按照“排除妨礙”的訴訟請求提起民事訴訟,并可以申請先予執(zhí)行。通過采取以上方法,旨在更好的發(fā)揮巡回法庭的審判、服務職能作用,充分維護油田企業(yè)的合法權益。油區(qū)巡回法庭在成立后,針對涉油案件多次召開專場分析會,了解涉油案件的事件起因、特點、矛盾焦點,為順利審理案件奠定良好的基礎;因涉油案件往往具有牽扯人數(shù)多,爭議數(shù)額大,利益關系復雜、難以處理等特點,對涉油案件重點調(diào)度,明確干警職責,以穩(wěn)定油區(qū)工作大局,促進油區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為工作的重點,初步制定出“調(diào)解為主,判決為輔,主動處理,化解糾紛”的工作目標,審判員多年來在油區(qū)腹地從事審判工作,積累了處理油地糾紛案件的豐富經(jīng)驗,為充分發(fā)揮法庭職能打下基礎。2003年,我庭嚴格按照我院制訂的油區(qū)巡回法庭工作方針,認真審理涉油案件,慎處油地糾紛,力求既要保證油田的正常生產(chǎn),又要不使矛盾激化。
油地經(jīng)濟互相促進,共同發(fā)展是幾十年來雙方形成的良好的傳統(tǒng),必須正確對待新的經(jīng)濟形勢下出現(xiàn)的新情況、新問題。油地經(jīng)濟密切結合,共同發(fā)展的關系只能加強,不能破壞,否則對雙方都產(chǎn)生不利的影響。作為法院,更要全面分析涉油案件的新特點新情況,積極總結審判經(jīng)驗,以良好的審判促使經(jīng)濟的良性發(fā)展。
(作者單位:山東省墾利縣人民法院)
一、做好案件檔案工作的重要意義
1.為領導決策提供支持證據(jù)。案件檔案真實記錄了案件形成過程中的每一個環(huán)節(jié)和步驟,忠實反映了案件的軌跡和過程。這些證據(jù)材料以事實為依據(jù),以法律為準繩,據(jù)有較強的說服力、借鑒力,為企業(yè)決策者及時了解企業(yè)經(jīng)營狀況,適時調(diào)整經(jīng)營策略,決策重大事項提供支持性證據(jù)。
2.為企業(yè)規(guī)范管理提供參考資料。案件檔案是企業(yè)依法治企和進行法制宣傳教育工作的全面反映,是檢驗一個企業(yè)依法規(guī)范經(jīng)濟行為、及時規(guī)避企業(yè)法律風險的重要憑證。通過對案件檔案的剖析,加強對案件檔案的學習和研討,可以對如何強化企業(yè)內(nèi)部管理、規(guī)范企業(yè)行為提出針對性對策,從而推動企業(yè)依法經(jīng)營,規(guī)避風險,為企業(yè)健康發(fā)展提供參考資料。
3.為企業(yè)訴訟工作積累經(jīng)驗。近期,一些國有企業(yè)由于案件檔案的缺失或不規(guī)范,使得企業(yè)在案件糾紛中,常常蒙受經(jīng)濟損失。前事不忘,后事之師,通過對案件檔案的整理與研究,可以總結訴訟案件中的經(jīng)驗與不足,為今后經(jīng)濟糾紛、訴訟案件積累經(jīng)驗,有利于識別企業(yè)在經(jīng)濟和訴訟活動中的諸多法律風險,并提出預防措施,從而使企業(yè)在經(jīng)濟糾紛中爭得主動權。
二、國有企業(yè)案件檔案的特點
1.案件類型多樣,數(shù)量大。以北京建工集團為例,截至2010年底,北京建工集團處理法律糾紛案件1000多件,結案600多件,涉案總金額上億元。其中有90%是通過訴訟方式解決,10%是通過仲裁方式解決。案件類型多樣,主要表現(xiàn)為:委托擔保貸款類;土地及房產(chǎn)權屬類,包括房屋買賣、房屋租賃等;合同類,主要包括施工合同糾紛、拖欠工程款、材料采購供應欠款、加工租賃費欠款等;勞動爭議類;人身傷害類;財產(chǎn)損失類等法律糾紛案件。
2.案件情況復雜,涉面廣。涉及到重大訴訟、仲裁糾紛案件,往往案情復雜,涉及面p-,包含多個法律關系。如建筑工程合同糾紛案中,工程總承包方與業(yè)主方、分包方、供應商等的債權債務關系復雜,涉及到多方的法律關系。很多案件經(jīng)過、反訴、撤訴、再訴,有的案件經(jīng)過調(diào)解后,達成和解協(xié)議,案件過程復雜,給歸檔工作帶來了很大難度。
3.案件時間跨度長,收集難。有些重大案件從到判決歷時多年,由于多方面原因,案件判決后多年,仍然沒有執(zhí)行完畢。如北京某公司拖欠建工集團工程款案,由于涉案金額巨大,案件歷時三年多的時間。如此長的跨度,給檔案收集管理提出了挑戰(zhàn)。
三、國有企業(yè)案件檔案管理中存在的問題
1.重視程度不夠,歸案意識薄弱。檔案工作涉及歸檔材料的收集、整理、移交、歸檔,依賴于該檔案形成的整個過程的所有人員:檔案形成部門領導、文件形成者、文件工作者、計算機技術專家等。目前,部分國有企業(yè)領導及員工對檔案管理的重視程度不夠,對案件檔案沒有提高到依法管理的高度,認為案件檔案工作可有可無,檔案意識淡薄,一些該歸檔的資料要么未保存或保存不全,企業(yè)案件檔案工作還處于被動從屬的地位。有的法務部門或承力、人為留用方便,將訴訟文件保存在個人手中,不愿將文件向檔案部門移交,個別單位的法務部門甚至以種種理由拒絕向檔案部門移交檔案,案件檔案遺失或缺失現(xiàn)象嚴重。
2.收集渠道不暢,影響歸檔質(zhì)量。案件檔案管理的復雜性決定了文件材料的收集要通過不同的途徑,涉及到不同部門。目前,對于檔案的收集與管理,有的部門自行保管,有的無人管理,有的配備了專(兼)職檔案人員,管理水平參差不齊。由于企業(yè)對檔案工作缺乏統(tǒng)一領導和集中管理,企業(yè)內(nèi)部缺乏必要的溝通協(xié)商和約束機制,檔案部門無法獲取全部信息,造成歸檔的文件材料不齊全、不完整,無法實現(xiàn)資源共享,也不能有效滿足利用者的服務需求。
3.專業(yè)水平不高,缺乏規(guī)范管理。目前,國有企業(yè)一些檔案人員既沒有經(jīng)過專門系統(tǒng)的檔案業(yè)務知識培訓,缺乏檔案管理的基本知識和技能,也對法律知識的掌握比較模糊,造成歸檔的隨意性大,缺少科學、規(guī)范管理,給檔案利用造成困難。同時,一些企業(yè)在檔案干部隊伍建設上不予重視,沒有解決檔案人員的待遇、地位等問題,檔案部門人員流失現(xiàn)象嚴重,檔案管理工作不能持續(xù)進行,檔案工作效果得不到充分發(fā)揮。
四、案件檔案管理的方法與對策
1.加強宣傳,提高認識,爭取領導重視。一是要大力宣傳《檔案法》,提高各級領導及有關人員的檔案意識,營造良好的檔案工作氛圍,要讓企業(yè)決策者充分認識到,案件檔案是企業(yè)發(fā)展的重要參考和憑證,是企業(yè)文化的重要體現(xiàn),對企業(yè)今后的生存和發(fā)展有著極其重要的影響。二要通過多種形式,宣傳檔案工作的重要意義。筆者認為,可以通過組織人員編寫《經(jīng)濟糾紛(仲裁)案件選編》、《經(jīng)濟糾紛(仲裁)案件警示錄》、《經(jīng)濟糾紛(仲裁)案件檔案管理手冊》以及開展成果交流、咨詢服務等多種形式,為企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動決策提供有益的參考,從而充分發(fā)揮檔案的作用;也可以通過案件檔案生動的利用實例,充分發(fā)揮案件檔案的效用,更好地為企業(yè)決策和管理服務,從而不斷提高企業(yè)對案件檔案的認識。
2.強化收集,疏通渠道,集中管理檔案。為了確保檔案收集渠道的暢通,北京建工集團對案件檔案變分散管理為統(tǒng)一管理,針對案件檔案的特點,檔案部門不再面向不同的職能部門進行收集,而是明確由法務部門負責案件檔案的收集、整理工作,減少不必要的中間環(huán)節(jié)。同時,為加快案件檔案的收集,建工集團要求案件承辦人員在案件受理后,即開始收集本案的各種案件材料,并加強跟蹤管理,在案件審理進程中隨時進行材料收集工作。案件辦結以后,要核查案件材料是否齊全完整,發(fā)現(xiàn)缺漏和法律手續(xù)不完備的,應及時補齊或補救。法務部門、檔案部門責任人要及時對案件檔案的真實完整進行審核,確認無誤后,雙方簽字,辦理移交手續(xù)。此外,北京建工集團還成立了案件檔案管理中心,配備了專業(yè)人員,不僅制定了相關制度,還嚴格遵守企業(yè)檔案管理流程,促進了案件檔案管理水平的提高。
3.建章立制,強化管理,加強監(jiān)督指導。建立健全規(guī)章制度是做好案件檔案管理工作的必要保障。為了加強案件檔案的管理,北京建工集團制定了《訴訟(仲裁)案件檔案管理辦法》,不僅明確了適用范圍,規(guī)定了管理機構與職責,還構建了案件檔案管理的動力機制和約束機制。為構筑現(xiàn)代國有企業(yè)案件檔案管理動力機制,北京建工集團案件檔案工作緊貼企
業(yè)的需求,變企業(yè)發(fā)展的動力為企業(yè)案件檔案工作的動力,建立了有效的責權利機制、競爭上崗機制和職績考核機制,為企業(yè)案件檔案工作提供了活力。同時,北京建工集團要求企業(yè)的全部案件檔案在法務部門收集齊全后依法集中到檔案部門統(tǒng)一管理,集團檔案部門不斷加強對二級公司的指導力度,并將其作為檔案管理目標考核、年度檢查的重點,形成了有效的案件檔案管理的約束機制。
4.加強培訓,提高技能,提高隊伍素質(zhì)。為使案件檔案工作更好地適應企業(yè)發(fā)展和管理的需要,北京建工集團一方面建立有效的獎勵機制,解決了檔案人員的職級和待遇問題,提高了檔案人員工作的積極性,保持了案件檔案隊伍的穩(wěn)定。另一方面,還強化業(yè)務培訓,主要做法是:加強檔案隊伍綜合素質(zhì)的培養(yǎng),定期組織培訓,橫向覆蓋各部室,縱向覆蓋二級公司、分公司(項目部),培訓覆蓋面達到100%,培訓時注意采取高效率的教學方式,比如理論傳授與學習操作相結合、自學與輔導相結合、專題講座與系統(tǒng)講解相結合,切實提高培訓的針對性、靈活性和有效性。及時開展練兵活動,把檔案管理與利用結合起來,使檔案管理更好地服務企業(yè)發(fā)展和管理。同時,檔案部門還和法務部門聯(lián)合,開展檔案知識、法律知識講座,不斷提高專兼職檔案人員工作能力和管理素質(zhì)。
案情1:錢某與高某曾因扒竊被抓,后高某釋放,而錢某被處以勞教,錢某懷疑其被處罰系高某告發(fā)所致。解教后,其于一月份找到高某,采用威脅方法,要求高某賠償12000元,高某只好先付給錢某五千元,并答應三月二十日前付清余款。一個月后,錢某頻頻打電話向高某催逼七千元所謂欠債,高某則予以回避應付。同年三月二十五日,錢某等數(shù)人偶遇正欲開車離開的高某,遂上前攔住討要余款。高某見對方架式,即將手中裝有錢款的包傳給自己朋友后逃跑,但被錢某等人抓住。錢某遂伙同他人挾持高某乘出租車至某飯店并開房間繼續(xù)向高某討錢,聲稱不給錢就走不了,但未采取其他暴力強制行為。高某只好打電話給朋友借錢,并要求送到飯店。后錢某等人看住高某,直至拿到高某朋友送來的七千元才放高某離開。
案例2王某與步某原來有業(yè)務聯(lián)系,步某將承接的工程交王某施工,并按工作量結工程款給王。在2004年的一起工程中,雙方因為工作量認識不一,繼而在給付款項上發(fā)生矛盾,后經(jīng)中間人調(diào)解,以步某所認可的金額一次了斷雙方債務糾紛。王某雖勉強接受,但內(nèi)心堅持認為步某少付了他5000元的工錢。后王某手下工人陸續(xù)離開王某至步某處工作,更引起王某不滿。其遂于2005年的一天,糾集數(shù)人強行挾持步某至其雇來的車輛內(nèi)往城外駛去。在車內(nèi),王某伙同他人向步某逼取二萬元(稱討回欠款加上利息),并對其采用輕微暴力,還威脅步某如不答應,將帶其到外地關幾天。步某無奈,同意給付款項20000元,但王某不放心,在扣押了步某的駕駛證件后才放其離開。經(jīng)步某報案,王某在相約取再次談定的10000元錢時被公安人員抓獲。
案例3吳某系本市某公司經(jīng)理,因經(jīng)營業(yè)務需要資金,遂通過朋友向姚某商借高利貨15萬元,并約定借期為1個月。到期后,姚某向吳某催討欠款及高額利息,吳某因公司無資金歸還,在要求延期付款遭拒后,一直避債應付。姚某遂在糾集人員上門多次催討未果后,終將吳某找到,并將吳某挾持至某賓館一房間內(nèi)逼其還錢,期間,還采用毆打、讓吳某洗冷水浴及裸身示眾等暴力、污辱方法施壓,并逼迫吳某打電話借錢還債,長時間限制其人身自由,直到吳某家屬帶錢來賓館并交給姚某才讓其離開。
上述案件有一個共同的特點,即均以挾持并控制他人人身的手段,進而逼取債務或者所謂的債務。在進行審查中,認定犯罪嫌疑人錢某、王某、姚某的行為構成敲詐勒索罪、綁架勒索罪、非法拘禁罪以及構成這幾個罪名的數(shù)罪爭議頗大,究竟應該如何認定上述犯罪嫌疑人行為的性質(zhì)呢?一罪還是數(shù)罪呢?
上述這類以控制人身手段索取錢款案件,從刑法理論來看,實際上就是行為中既存在侵權又同時存在侵財?shù)念愃朴诮Y合犯情形的定性問題,其復雜之處在于當中還夾雜著刑事與民事的分野。因此,在對其的處理上,筆者認為,應該注意個案的具體情況,結合民事債權債務,進行正確的分析判斷,并根據(jù)我國刑法及其司法解釋作出準確的定性。首先,要看所謂的債務是否真實存在。盡管它不是區(qū)分該類行為屬于民事經(jīng)濟糾紛還是刑事違法犯罪的唯一標準,但卻是區(qū)分民事案件還是刑事案件的一個重要方面。確實存在實際債權,也確實為了討債,雖不能就此排除刑事犯罪,但由于在行為人的主觀方面不存在非法占有的犯意,即使有侵權行為存在,有時還表現(xiàn)的十分突出或明顯,但最起碼不能成立純侵財類犯罪,如搶劫、敲詐勒索罪。如果并不存在債的事實,就談不上索取債權,則在上述類情況中就可能存在侵財類犯罪,抑或侵權類犯罪,再有就是侵財與侵權的結合犯罪。因此,我們不能被一些只具有債務表象的所謂欠款蒙蔽視野,要注重債的實質(zhì)要件,需要審視該債務是否得到法律法規(guī)或社會民間的認可,債權人、債務人雙方是否均明確存在債的事實,特別是雙方對債務本身這一基礎法律事實的真實性是否有爭議是區(qū)別債務實際存在的分水嶺。
案例1中,錢某所謂逼討欠款實際上是其敲詐勒索中日后交納的被勒索款,不具有債的實質(zhì)要件,同時,它是犯罪行為的直接結果,也是犯罪事實本身的一個部份,被害人是否交付被勒索款,刑法將會積極反映,并作出犯罪嫌疑人勒索行為是否既遂的評價而決定相應的刑事處罰。因此,錢某逼討所謂債務的行為,實際上就是進一步勒索錢財?shù)男袨?,與民事糾紛風馬牛不相及。其次,要注意審視債務的清償與債務的爭議。債務在有效清償后,雙方就不再存在民事上的權利義務關系,同時要注意的是民間調(diào)解處理也是一種有效的結欠行為,一旦雙方承認就應當視為債的消滅,否則無以保證經(jīng)濟交往的穩(wěn)定及誠信與信譽。在實際履行還款義務后,債權人再以債的名義實施控制人身索取財物的行為應當考慮存在刑事犯罪的可能,但還要注意是否存在債務糾紛或爭議。如果確實存在,且控制人身行為本身情節(jié)又顯著輕微的,則不成立構成犯罪,當然,控制人身的行為情節(jié)較為嚴重的,雖不成立侵財類犯罪,但可考慮是否成立侵權類犯罪。與此同時,要注意的是行為人假借所謂的債務糾紛實施犯罪的情形,這就需要在排除經(jīng)濟糾紛的前提下,審查索取金額是否有超過實際債務之數(shù)額要求以及其中是否存在一個雙方相對無爭議的階段并以此作為確定是為債務糾紛行為而起還是將債務糾紛作為借口行勒索之實。第二案例中,既然已調(diào)解,并無威嚇行徑,一旦認可應當視為結清。從這個意義而言,很明顯,王某的行為由于不再存在債務的前提,因此應該認定其行為具有非法占有的故意,從而認定為是一起刑事案件,至于其辨稱的確實被害人少付其工錢,只是他的單方心態(tài),并不能成立雙方的債權債務關系。
所謂的討要欠款加利息就更是成為無源之水、無稽之談了。退一步講,王某辨稱步某尚少付其工錢5000元,而實際上其向步某索取的是20000元,明顯超出所謂債務的金額,也同樣可以看出王某的非法占有他人財物的主觀心態(tài)。再次要區(qū)分合法債務與非法債務及何為非法債務。根據(jù)刑法及最高人民法院的有關司法解釋的規(guī)定,為索取債務及非法債務非法拘禁他人的,應該以非法拘禁罪論處。也就是說,債務的合法還是非法在為索債非法拘禁他人案中并沒有區(qū)別。但在控制人身型索債的案件中,存在合法或非法債務,即使控制人身的行為方式較為激烈,一般仍應當認定為非法拘禁罪。反之,不存在合法或非法債務,構成犯罪的,則應當認定為敲詐勒索罪、綁架勒索罪或者搶劫罪。合法債務較為容易判斷,不作贅述,非法債務實踐中爭議頗多。筆者認為首先該債務應當確系成立,其次該債務的形成存在違法的情形。也就是說,其實質(zhì)要件是債權人、債務人雙方均明確存在債的事實,但不為法律法規(guī)所承認或在實施違法行為中形成的實際債權,同時債務人是否履行清償義務,法律法規(guī)無需作出干預,如民間高利貸債務、賭債等等。
案例3中,姚某雖索取的是非法債務,且行為方式上又采取了較為惡劣的手段,但由于該債務確實存在,其索債行為依法只能認定為非法拘禁罪,至于其在控制人身過程中,采取暴力及侮辱的行為,只能被認定為非法拘禁罪中的從重處罰情節(jié)。反之,在不符合上述要件的情況下,如通過威脅、要挾或暴力等行為強迫對方接受而形成的所謂債務,因其徒具債的名義或表象,不符合非法債務的實質(zhì)要件,故不能認定為非法債務。其控制人身并索取這種所謂債務,則是違法犯罪行為本身的延續(xù),應該以刑事犯罪來認定,并將其是否索取到錢財作為該部份犯罪是否完成的標志從而來確定犯罪的既遂與未遂。如案例1中錢某的所謂欠款,就連非法債務都不能成立,自然應該以犯罪來認定。在確定了行為人與被害人間是否存在合法或非法債務從而確定是否有非法占有故意并影響罪與非罪的債務問題后,可以說,凡是不存在合法或非法債務,并可排除經(jīng)濟糾紛,或有充分依據(jù)證實行為人以債務或經(jīng)濟糾紛為名行勒索之實的案件,以及存在合法或非法債務,但采用非法手段拘禁他人的,就可以考慮這些行為是刑事違法犯罪性質(zhì)。但這類行為究竟構成何罪,還需考察行為人的具體行為因素及其犯意變化,即控制人身行為的具體表現(xiàn)及其故意內(nèi)容以最終確定構成何罪以及是否構成數(shù)罪。一般來說,要注意以下兩個因素:
伴隨著我國市場經(jīng)濟這股經(jīng)濟浪潮的飛速發(fā)展,各市場經(jīng)濟主體之間的競爭也日漸激烈和復雜,當然其殘酷競爭的結果必然導致各種各樣互相關聯(lián)的市場主體之間出現(xiàn)或大或小的糾紛,作為我國解決市場經(jīng)濟糾紛手段之一的調(diào)解也在隨之加強,特別是民事訴訟中的調(diào)解更是我國解決經(jīng)濟糾紛的優(yōu)良傳統(tǒng)和成功經(jīng)驗被很多國家和地區(qū)加以引用、借鑒和學習。實踐證明調(diào)解因其不致引起當事人的人際關系緊張,能使當事人在輕松、和諧、公平、自愿的環(huán)境中互相諒解,從而不僅能有效的解決當事人雙方的爭議,而且能促進市場競爭秩序的良性運轉,使人與人之間的關系更加和諧,因此調(diào)解的正確執(zhí)行能使當事人雙方都獲得“雙贏”。比如在訴訟中,調(diào)解比判決會有更良好的社會效果,能徹底解決糾紛,并具有便捷性、高效性和親和力的優(yōu)越性,利于息訴,同時提高了人民法院的審判效率,緩解了審判人員的壓力,從而解決了當事人之間的各種糾紛,保障了市場經(jīng)濟健康有序的開展,可見調(diào)解在解決這些繁多復雜的經(jīng)濟糾紛過程中,能收到其他解決手段無法比擬的良好社會效果,故本人現(xiàn)將在法學本科階段所學習到的有關調(diào)解方面的法學知識和理論進行收集、歸納整理,并參考有關方面的資料,對我國訴訟調(diào)解中存在的問題及解決對策進行初步的辨析,以其對大家有所幫助。
為了加大對民事訴訟中調(diào)解的認識力度,更好更快的掌握這一解決訴訟爭議的手段,運用這一法律武器有效的保護自身的合法權益,我就主要針對調(diào)解探討以下幾個方面的問題。
1、國民事訴訟調(diào)解的概念及特征;
2、我國目前民事訴訟調(diào)解的現(xiàn)狀及存在的問題;
3、我國民事訴訟調(diào)解的發(fā)展趨勢;
4、我國民事訴訟中的調(diào)解方法與策略。
訴訟中調(diào)解是民事訴訟中的一項重要制度。由于調(diào)解能及時解決糾紛,大量減少訴訟的發(fā)生,故世界各國民事訴訟法大都規(guī)定了調(diào)解制度。我國則是該制度成功運用并被其他國家學習、借鑒的典范,其主要規(guī)定在民事訴訟法中,但規(guī)定的過于簡單,短短幾個條文難以包括訴訟調(diào)解的所有內(nèi)容,從而在法律實踐中令人有不好操作之感?,F(xiàn)代市場經(jīng)濟的高速發(fā)展,導致糾紛的日益增多,在社會實踐中糾紛的解決方式也呈現(xiàn)出多元化的趨勢,體現(xiàn)當事人合意的訴訟調(diào)解從某種意義上說具有其他解決方法所不能比擬的優(yōu)越性。因此,對訴訟調(diào)解制度進行理論上和實務上的探討是很有必要的。
一、我國民事訴訟調(diào)解的概念及特征
訴訟調(diào)解,是指在民事訴訟中,在人民法院審判人員的主持下,雙方當事人就爭議通過自愿協(xié)商,達成協(xié)議的活動和結果,它主要特征在于它是由人民法院審判人員作為第三者介入當事人雙方的民事經(jīng)濟糾紛中,而后通過雙方當事人合意解決糾紛的方式,我國是一個以禮儀之邦而著稱的國家,向來主張“以和為貴”,這一思想使調(diào)解成為解決我國民事訴訟的一種重要方式而延續(xù)至今,相應的調(diào)解結案在我國法院訴訟中解決當事人之間的民事糾紛爭議中也日益顯示出其獨特的作用和魅力。
二、我國目前民事訴訟調(diào)解的現(xiàn)狀及存在的問題
我國民事訴訟調(diào)解隨著我國法制水平的日益提高和人民法制觀念的不斷增強,訴訟調(diào)解也日益顯現(xiàn)出其不適應社會需要的一些不足之處,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
⑴、在訴訟調(diào)解的適用范圍上極其廣泛,幾乎涵蓋了所有的民事糾紛案件,如此適用范圍廣的訴訟調(diào)解,以致于我國法院審判人員在審理民事案件時特別偏好于以調(diào)解方式解決,對當事人不同意調(diào)解或調(diào)解達不成協(xié)議的,就強迫或變相強迫當事人接受調(diào)解或調(diào)解結果,嚴重違背了當事人的意愿,造成對當事人合法權益的侵犯,有的居中調(diào)解者對于案件復雜難以裁決的民事糾紛就以不同的方式變相迫使當事人達成調(diào)解,以避免判決主觀給自己帶來的不利責任。還有的居中調(diào)解者則拖著息事寧人的態(tài)度對當事人不問青紅皂白各打五十大板,對案件的處理意見原則是“和稀泥”。目前這種狀況存在不少弊端,這既不利于保護當事人的合法權益,減輕當事人的負擔,也影響國家審判機關工作的嚴肅性。
⑵、在訴訟調(diào)解適用的“查明事實,分清事非”的原則上,我國《民事訴訟法》規(guī)定,法院對案件進行調(diào)解必須在查明事實,分清事非的基礎上進行,但在實踐中,有一些簡單的案件標的小,兩者之間的關系清晰明了,一部分事實清楚,一部分事實不清,當事人雙方愿意調(diào)解,這勢必要求法院必須全面迅速查明事實,分清是非則不盡合理。例如,在一起賠償糾紛案中,原、被告之間存在一個致人輕傷損害賠償?shù)姆申P系,原告向法院請求被告賠償原告醫(yī)療費、經(jīng)濟損失共計3000元,但被告辯稱,被告雖然打了原告,但原告的傷害不是由被告實施的,原告也沒有其他證據(jù)予以支持,對于該案,法院對于原被告之間的傷人無法做出認定,但原被告雙方自愿調(diào)解,并達成了被告在15日內(nèi)賠償原告2000元的調(diào)解協(xié)議。實踐中諸如此類糾紛是很常見的,如果非要求法院查明所有案件事實則是不切合實際的,也使調(diào)解的規(guī)定流于形式,未能發(fā)揮其應有的作用。
⑶、在調(diào)解生效的時間上,我國《民事訴訟法》第89條第3款規(guī)定,調(diào)解書經(jīng)雙方人當事人簽收后,即具有法律效力,即調(diào)解采取簽收生效政策,這一規(guī)定,筆者認為恰恰給當事人對調(diào)解協(xié)議的任意反悔提供了機會,因為在調(diào)解協(xié)議達成后,法院制作調(diào)解書再到調(diào)解書的送達需要一定的時間,在這段時間內(nèi)當事人經(jīng)過考慮后或由于其他因素的干擾,拒收調(diào)解書,則使得調(diào)解無法生效,審判人員必須進入審判,改判后,以前的調(diào)解工作及制作的調(diào)解書則毫無意義,之前的努力功虧一簣,浪費了大量的人力、物力和時間。
以上僅是我對我國民事訴訟調(diào)解中存在的部分不足加以探討,實踐中,調(diào)解還存在著其他不足也需加以完善和改進。
三、我國目前民事訴訟調(diào)解的發(fā)展趨勢
訴訟中的調(diào)解是我國在民事訴訟中最富特色的一項制度,是建立在當事人合意基礎上的一種靈活的解決爭議的方式,我國民事訴訟法對調(diào)解的規(guī)定只有短短的七條,且只作了概括性的規(guī)定,對調(diào)解程序等沒有規(guī)定,不能滿足法院訴訟調(diào)解的需要,為此我國的調(diào)解筆者認為必須向以下幾個方面發(fā)展。
首先,在立法上對訴訟調(diào)解的適用范圍應做出明確規(guī)定,如適用簡易程序審理的民事案件均可適用調(diào)解,對于適用普通程序審理的案件:對案件事實清楚,當事人爭議較小的民事經(jīng)濟糾紛案件,也可以適用調(diào)解,另外對于離婚、贍養(yǎng)、撫養(yǎng)等涉及婚姻家庭關系的民事案件則應當適用調(diào)解,家庭是社會的細胞,維持穩(wěn)定的婚姻家庭關系對整個社會的穩(wěn)定有著極其重要的意義。
其次,在查清事實,分清是非原則上,筆者認為在適用前述規(guī)定的調(diào)解適用范圍的基礎上,可以取消查清事實,分清是非這一原則,這樣才能使得訴訟調(diào)解在法律允許的范圍內(nèi),在當事人自愿的前提下充分發(fā)揮解決停止訴訟的作用,而且我國《民事訴訟法》除規(guī)定自愿原則外,還規(guī)定了合法原則,這一規(guī)則對當事人達成的協(xié)議已作了約束,再加上查清事實,分清是非實屬多余。
再次,對調(diào)解協(xié)議的生效時間上,筆者認為在如前所述適用訴訟調(diào)解適用范圍的基礎上,對簡易程序達成訴訟調(diào)解,無須當事人同意即可以在調(diào)解雙方當事人簽字認可就生效,這樣就解決了簽收生效所帶來的任意反悔的弊端。
最后,在調(diào)解策略程序上,也逐漸的向開放化、合理化、自愿化、保密化方向發(fā)展,調(diào)解程序中,我國已建立了人民調(diào)解工作網(wǎng)絡,從居委會、村委會、人民調(diào)解員到鄉(xiāng)街道司法所,形成了完整的糾紛調(diào)解系統(tǒng),當事人提訟后的調(diào)解則在法院內(nèi)部實行調(diào)解與審判分離,并重審理的原則,調(diào)解程序前置也是未來訴訟調(diào)解的趨勢。在調(diào)解的方法及策略上,我將在下面予以淺論。
四、我國民事訴訟中調(diào)解制度完善的方法和策略
⑴、保障程序公正、熱情服務
正當程序和熱情服務貫穿于整個訴訟活動始終,是對執(zhí)法者外在的和最基本的要求,它保障了整個訴訟活動的正當性,并讓當事人感知和判斷實現(xiàn)權利的正當與否??梢哉f,程序的公正是看的見的公正。幾年前,調(diào)解制度之所以倍受到學者的批判,就是因為沒有“正當程序”的保障,有的久調(diào)不決,有的強迫調(diào)解,更有的利用調(diào)解的權力彈壓一方當事人,袒護關系方、人情方,利用時間拖跨當事人的意志,利用“自愿”之名行“他愿”之實,在調(diào)解中“搭便車”,使得法官的中立與超然的獨立性地位蕩然無存。所以,我們必須依照《民事訴訟法》和最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的規(guī)定,保障雙方當事人的平等地位,規(guī)范送達、權利義務及舉證期限的告之、證據(jù)交換等訴訟中的每一環(huán)節(jié),讓當事人的權益得到行使,讓當事人感受到公開、公平、公正的待遇與氛圍,從而從心理上讓當事人自愿調(diào)解解決糾紛。而熱情服務,則是法官通過自身形象、人格魅力以及工作態(tài)度,來取信于當事人,產(chǎn)生親和力,消除當事人對法院的對抗性和不正確認識,并可以鈍化當事人的矛盾,促進調(diào)解。所以法官必須要中立、超然、熱情服務,不偏不倚,同時還要有良好的心理素質(zhì),不受當事人不良情緒和態(tài)度的影響,要不厭其煩、耐心的傾聽當事人的意見,要有理、有利、有節(jié)地開展工作。
⑵、發(fā)揮法官解釋與風險告之的作用
基于當事人對訴訟知識的欠缺,法官應主動、適當?shù)貙Ξ斒氯诉M行引導,對訴訟中的事項進行闡釋,對訴訟中的風險予以告之,從而引導當事人對自己的訴訟做出判斷,以利于調(diào)解協(xié)議的達成。因為根據(jù)審判實踐經(jīng)驗,立案后由于雙方當事人對審判成本的不確定性都很擔心,通過解釋與風險告之,當事人也就非常清楚,如果調(diào)解不成,必須等待法院判決,各種風險及訴訟成本會大大增加,從而使當事人權衡利弊,做出比較明智的選擇。解釋,在我國立法中主要是對法官的要求。它是指在當事人的主張不正確、有矛盾,或者不清楚、不充分,或者當事錯誤認為自己提出的證據(jù)已經(jīng)足夠時,法官依據(jù)職權向當事人提出關于事實及法律上的質(zhì)問或指示,讓當事人把不正確和有矛盾的主張予以排除,把不清楚的主張予以澄清,把不充足的證據(jù)予以補充的權能。是法官為當事人指明一種交流方向,是“向當事人解釋”;在調(diào)解中,法官還可以將與案件有關的法律規(guī)定,展示給當事人,或者將類似案件的裁判讓當事人閱讀,起到先例的作用,這樣就使得當事人對訴訟的勝負有一個基本的判斷。而風險的告之,則是開庭之前就告之當事人其舉證不能、逾期舉證等情況下的敗訴風險;調(diào)解與判決不同結案方式所帶來的訴訟風險、當事人的履行態(tài)度,審理周期和訴訟成本的比較;以及執(zhí)行不能風險責任的承擔;從而使當事人自愿以“和平的方式”解決糾紛。當然我們在調(diào)解中應讓當事人明白,其為調(diào)解所做出的讓步,不屬“自認”范圍,對方當事人和法官均不得以此為據(jù)。
⑶、講究技巧、創(chuàng)造條件推動調(diào)解
訴訟中的調(diào)解是一項經(jīng)驗型工作,它需要法官的調(diào)解技巧和對稍縱即逝的調(diào)解良機的把握。調(diào)解雖是當事人自愿的結果,但法官的媒介作用畢竟是其外在的條件和推進器,法官應該發(fā)揮自己的主觀能動性,盡量創(chuàng)造條件推動雙方當事人的調(diào)解。具體言之,第一是注意運用調(diào)解技巧,把握好調(diào)解的時機與火候,比如將庭前調(diào)解、當庭調(diào)解與休庭調(diào)解相結合;針對當事人“慪氣”、“爭面子”的具體情況也可以實行“背靠背”調(diào)解與“面對面”調(diào)解相結合;也可以利用人民調(diào)解工作中總結出來的一些“溝通解怨、適時互動”等方法,當然這些都需要法官在實踐中不斷去摸索、去學習別人的先進經(jīng)驗,學會察言觀色、洞悉他人心理。第二是要積極創(chuàng)造條件推動當事人達成合意:(1)、要把調(diào)解工作貫穿訴訟活動的全程,為當事人提供調(diào)解機會,發(fā)現(xiàn)時機立即調(diào)解;(2)、對婚姻家庭、贍養(yǎng)、撫育等人身關系和損害賠償類案件,法官應進行法制教育和道德教育,喚醒當事人的良知,引導當事人化解矛盾,讓當事人明白調(diào)解不僅是從“行動上的解決”(判決的效果),更是從“心理上的解決”。(3)、可以提醒當事人換位思考,另外也可以更換幾個人主持調(diào)解,必要時還可以讓庭長再做當事人工作,這樣可以讓當事人從心理上更樂于接受調(diào)解;(4)、通過采取訴訟保全、停止支付等手段,對財產(chǎn)查封,扣押,加大執(zhí)法力度,給當事人施加壓力。
⑷、巧借外力促成調(diào)解
“功夫在詩外”,我們開展調(diào)解工作,也要善于使用訴訟外的力量。實踐中,大量的案件部有訴訟外的力量主動或被動地參與進來,作為法官在保持中立的情況下,要善于借用外力,化不利為有利,往往能收到意想不到的效果,化干戈為玉帛,促成調(diào)解。常見的情況有:㈠、基于當事人的血緣、地緣關系,利用其朝夕相見,打完官司,日后還得相處的現(xiàn)狀,主動通過其朋友做工作;㈡、利用基層組織、民調(diào)組織的力量,主動爭取他們的支持,因為他們貼近群眾、熟悉情況,有充足的時間和當事人交流,可以情理相融,鈍化當事人間的對抗,在調(diào)解工作中起到“催化劑”、“劑”的作用:㈢、注意發(fā)揮律師的協(xié)調(diào)作用,當事人通常對其人的信任是超過法官的,律師做委托人工作時,常有事半功倍的效果,所以我們要合理引導律師做好當事人的工作,發(fā)揮其疏導作用;㈣、如果遇到親朋好友拉關系、講人情,更要因勢利導,借機向說情者講明案件的事實和處理依據(jù),通過他們反過來做當事人的調(diào)解工作。
⑸、事實清楚、責任分明要把握適度
民事訴訟法規(guī)定調(diào)解一定要“查明事實,分清責任”,但實踐證明這與調(diào)解的機制是相沖突的。因為若雙方當事人堅持要查明事實,分清責任,則表明當事人實際上已經(jīng)不存在調(diào)解解決糾紛的愿望了,雙方很難在實體權利上再做出讓步,調(diào)解的可能性很小了。我認為,調(diào)解是當事人為了迅速和平地解決爭議,其本身就包含對某些界限不清的事實,責任含糊的不追究,是當事人的意思自治行為,是當事人自愿對自己權利的處分,是其所做出的讓步,所以只要調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容不違反有關法律的禁止規(guī)定,就應當確認其效力。據(jù)此,我們在主持調(diào)解過程中就要把握這樣的原則,不必查清事實,分清責任,要照顧當事人的“愛面子”心理,實行“模糊調(diào)解”,使得當事人雙方均有臺階下。在操作上,主要表現(xiàn)有當庭調(diào)解中,我們要把握好開庭審理與法庭調(diào)解的關系,把握好庭審調(diào)解的時機,通常可以先主持調(diào)解,調(diào)解不成再進行庭審,然后再組織調(diào)解的模式。因為若在法庭調(diào)解前就已經(jīng)開庭審理完畢,則事實、責任都比較清楚,就很難促成當事人達成調(diào)解協(xié)議了。
在現(xiàn)代社會中,紛繁復雜的民事糾紛要求糾紛解決機關更注重每起糾紛解決的社會效果,糾紛解決機制的多元化無疑可緩解或消除這種矛盾,隨著傳統(tǒng)糾紛解決機制在日常的社會生活中日益為人們所熟悉,其各種解決手段在其功能上的局限性也隨之明顯。面對審判花錢費時和一刀兩斷式的判決方式未必能真正、完全的解決糾紛的缺陷,人們期望訴訟中調(diào)解作為彌補上述功能缺陷的有效手段之一。這就要求將訴訟調(diào)解提一個高度,充分發(fā)揮其簡易訴訟和根據(jù)糾紛的實際情況靈活多樣的加以解決的作用。因此,訴訟中的調(diào)解制度作為解決糾紛的一種制度應該倍受重視。
參考資料:
1、《訴訟法學長論》 胡錫慶主編 法制出版社2000年版